Выдача денежных средств на командировочные расходы. 130 страница
Если фактические расходы на ремонт окажутся менее суммы признанного оценочного обязательства, то неиспользованную сумму оценочного обязательства следует включить в состав прочих доходов, на что указывает пункт 22 ПБУ 8/2010. Вместе с тем избыточные суммы одного оценочного обязательства могут не списываться с учета, а переноситься на создание другого оценочного обязательства такого же рода.
В конце года организация-подрядчик обязана провести проверку признанных оценочных обязательств по ремонту, на что указано в пункте 23 ПБУ 8/2010. Результатом такой проверки может быть как корректировка оценочного обязательства в сторону увеличения или уменьшения, так и полное списание в порядке, определенном пунктом 22 ПБУ 8/2010.
Налоговый учет резерва на гарантийный ремонт
Напомним читателям о том, что согласно статье 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщики - российские организации в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль полученные доходы уменьшают на сумму произведенных расходов. Расходами признаются любые затраты, если они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, а также если они документально подтверждены и обоснованны.
Из Письма Минфина России от 13 апреля 2009 г. N 03-03-06/1/236 можно сделать вывод, что при условии документального подтверждения расходов организации, осуществляющей реализацию товаров (работ, услуг) с условиями гарантийного ремонта, затраты на такой ремонт (включая командировочные расходы и стоимость запчастей, материалов) могут быть учтены для целей налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.
Расходы, произведенные налогоплательщиком, согласно пункту 2 статьи 252 НК РФ, подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы. Расходы, связанные с производством и реализацией, на основании пункта 2 статьи 253 НК РФ подразделяются, в свою очередь, на материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, прочие расходы.
В состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 264 НК РФ включаются расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту. На основании названного подпункта в состав прочих расходов включаются также отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (с учетом положений статьи 267 НК РФ). Аналогичное мнение высказано в Письме Минфина России от 25 января 2012 г. N 03-07-07/10.
Итак, подрядные организации, осуществляющие реализацию строительно-монтажных работ, вправе создавать резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту. Отчисления на формирование таких резервов принимаются для целей налогообложения в порядке, предусмотренном статьей 267 НК РФ.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 267 НК РФ, подрядчик самостоятельно принимает решение о создании такого резерва и в учетной политике для целей налогообложения определяет предельный размер отчислений в этот резерв. При этом резерв создается в отношении тех работ, по которым в соответствии с условиями заключенного договора с заказчиком предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. Аналогичное мнение высказано в Письме Минфина России от 7 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/19276.
Суммы отчислений в резерв признаются расходами на дату реализации товаров (работ). Таким образом, подрядчик в целях налогообложения прибыли должен сформировать резерв одновременно с реализацией выполненных строительно-монтажных работ. Размер резерва при этом не может превышать предельного размера, что установлено пунктом 3 статьи 267 НК РФ. То есть налогоплательщик должен определить предельный размер резерва, который он сможет учесть в целях налогообложения прибыли.
Если подрядчик осуществляет реализацию работ с условием осуществления гарантийного ремонта более трех лет, предельный размер резерва определяется как доля фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных работ за предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации указанных работ за отчетный (налоговый) период.
Если же подрядчик менее трех лет осуществляет реализацию работ с условием осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для расчета предельного размера резерва учитывается объем выручки от реализации указанных работ за фактический период такой реализации.
Если подрядчик ранее не осуществлял реализацию работ с условием гарантийного ремонта, то в соответствии с пунктом 4 статьи 267 НК РФ он также вправе создавать резерв, при этом размер резерва не может превышать ожидаемые расходы на указанные затраты. Под ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии.
По истечении налогового периода размер созданного резерва подлежит корректировке исходя из доли фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных работ за истекший период.
Таким образом, создание резерва на предстоящие расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, является правом, а не обязанностью подрядчика, осуществляющего реализацию работ.
Порядок использования резерва на предстоящие расходы по гарантийному ремонту установлен пунктом 5 статьи 267 НК РФ.
Сумма резерва по гарантийному ремонту, не полностью использованная в налоговом периоде на осуществление ремонта по товарам (работам), реализованным с условием предоставления гарантии, может быть перенесена им на следующий налоговый период. При этом сумма вновь создаваемого в следующем налоговом периоде резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего налогового периода.
Если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего налогового периода, разница между ними подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика текущего налогового периода, что установлено пунктом 5 статьи 267 НК РФ.
Следует отметить, что подрядчик не обязан включать в состав внереализационных доходов сумму не использованного за год резерва по гарантийному ремонту, если расходование этого резерва может наступить в следующем году. В качестве примера приведем судебное разбирательство, которое рассматривалось в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 июля 2011 г. по делу N А33-13947/2010. Суть его заключалась в следующем.
Налоговым органом проведена выездная налоговая проверка общества по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налога на прибыль, по результатам которой общество было привлечено к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль. Основанием для этого послужили выводы налоговиков о том, что обществом необоснованно не включены в состав внереализационных доходов суммы восстановленного резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию.
Как указал налоговый орган, обществом в 2007 году был сформирован резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию объектов строительства, принятых заказчиками. Расходы по гарантийному ремонту обществом в 2007 году не производились. Поскольку в 2008 году резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию не создавался, то сумма неиспользованного резерва подлежала включению в состав внереализационных доходов за 2008 год, а не в 1-м квартале 2009 года.
Общество, считая решение налогового органа нарушающим его права и законные интересы, обратилось в суд с иском о признании недействительным решения о доначислении налога на прибыль, пени, штрафа.
Суд, удовлетворяя иск общества, обоснованно исходил из того, что налогоплательщик вправе сформировать резерв на предстоящие расходы по гарантийному обслуживанию и ремонту в случае, если факт расходования указанного резерва может наступить в последующих налоговых периодах, а налоговое законодательство не содержит нормы, прямо обязывающей включать во внереализационные доходы суммы неиспользованных резервов, а не переносить их в резерв будущего периода.
Если подрядчик принял решение о создании резерва по гарантийному ремонту, списание расходов на гарантийный ремонт, согласно пункту 5 статьи 267 НК РФ, осуществляется за счет суммы созданного резерва. Если сумма созданного резерва меньше суммы произведенных расходов на ремонт, то разница между ними подлежит включению в состав прочих расходов.
Если подрядчик принял решение о прекращении выполнения работ с условием гарантийного срока, то сумма ранее созданного и неиспользованного резерва в соответствии с пунктом 6 статьи 267 НК РФ включается в состав доходов налогоплательщика по окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт.
Пример (цифры условные). Учетной политикой подрядчика в целях налогообложения прибыли предусмотрено создание резерва по гарантийному ремонту. Предельный коэффициент отчислений в резерв установлен в размере 0,06 от суммы выручки от реализации строительных работ, на которые установлен гарантийный срок.
Сумма неиспользованного резерва по итогам предыдущего года составила 168 000 руб.
За три предыдущих года общая сумма расходов по гарантийному ремонту, выполненному подрядчиком, составила 1 720 000 руб., общая сумма выручки от реализации строительных работ, на которые установлен гарантийный срок, - 23 850 000 руб.
Таким образом, предельный коэффициент отчислений в резерв в текущем году составит 0,07 (1 720 000 руб. / 23 850 000 руб.).
Полученное значение превышает предельную величину, установленную учетной политикой организации, следовательно, при расчете суммы резерва для целей налогового учета следует применять коэффициент 0,06.
В марте текущего года выручка от реализации строительных работ составила 2 640 000 руб. Таким образом, расчетная сумма отчислений в резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию за этот период равна 158 340 руб. (2 640 000 руб. x 0,06).
Поскольку сумма вновь создаваемого резерва меньше суммы остатка резерва, созданного в предыдущем году, в состав внереализационных доходов I квартала текущего года подрядчик должен включить 9 660 руб. (168 000 руб. - 158 340 руб.).
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ У ПОДРЯДЧИКА,
СПРАВОЧНЫЕ КС-2
Подрядные строительные организации, применяющие общую систему налогообложения, по общему правилу являются плательщиками налога на добавленную стоимость, порядок исчисления которого регулируется главой 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации.
В статье мы рассмотрим основные положения, касающиеся исчисления НДС подрядными организациями.
Итак, начнем с того, что основным объектом обложения НДС согласно пункту 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
Исходя из этого, можно сказать, что для подрядчика объектом обложения НДС будет являться объем реализации работ, выполненных по договорам строительного подряда.
В соответствии со статьей 39 части первой НК РФ под реализацией работ понимается передача на возмездной основе права собственности на результаты выполненных работ одним лицом для другого лица, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача результатов работ на безвозмездной основе.
Передачей результата работ подрядчиком будет не что иное, как приемка работ заказчиком, после того как подрядчик сообщит ему о готовности к сдаче результата работ, выполненных по договору строительного подряда, либо выполненного этапа работ, если это предусмотрено договором.
Несмотря на то что объектом налогообложения по НДС для подрядчика в соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ выступает реализация работ, обязанность по исчислению НДС может наступить у него и раньше - до момента перехода права собственности на результаты выполненных работ к заказчику.
Согласно пункту 1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Фактически это означает, что момент начисления подрядчиком суммы налога зависит от порядка расчетов между ним и заказчиком, предусмотренного договором подряда. Если оплата работ производится после их приемки заказчиком, то сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, подрядчик должен начислить при их реализации заказчику. Если же договором подряда предусмотрена предварительная оплата работ подрядчика, то налог следует начислить уже в момент получения аванса.
При этом если выполнение работ по договору подряда производится на условиях предварительной оплаты, то у подрядчика фактически будет два момента определения налоговой базы.
Первый раз на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы будет выступать день получения аванса, причем в данном случае подрядчик исчислит сумму налога исходя из суммы полученной предоплаты с учетом налога, применяя расчетную ставку. При этом необходимо иметь в виду, что для целей применения данного пункта оплату следует считать произведенной как в случае уплаты соответствующей суммы денежными средствами, так и в случаях исполнения обязательства по оплате в неденежной форме, в том числе прекращения денежного обязательства зачетом встречных однородных требований (пункт 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость").
Вторым моментом определения налоговой базы будет день передачи результатов работ заказчику на основании пункта 14 статьи 167 НК РФ. На дату отгрузки налог исчисляется уже со всей стоимости выполненных работ с применением прямой ставки налога 18%, а сумма налога, уплаченная в бюджет с поступившего ранее аванса, принимается подрядчиком к вычету.
При сдаче работ заказчику факт их выполнения подтверждается актом сдачи-приемки работ. Поэтому моментом определения налоговой базы в данном случае, по мнению автора, следует признавать дату подписания акта заказчиком. Такая точка зрения подтверждается и Письмом Минфина России от 16 марта 2011 г. N 03-03-06/1/141. Согласны с финансистами и судебные инстанции, о чем свидетельствует Постановление ФАС Московского округа от 21 января 2014 г. N Ф05-16686/2013 по делу N А41-49443/12.
Обратите внимание! В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Причем из пункта 2 указанной статьи следует, что договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Иными словами, в любом случае предметом договора строительного подряда является результат работы подрядчика в виде построенного объекта строительства или определенного объема работ, связанного со строительством объекта.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, на что указывает пункт 4 статьи 753 ГК РФ.
Несмотря на то что Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) не содержит требования об обязательном применении для документального оформления фактов хозяйственной жизни унифицированных форм первичных учетных документов, практика показывает, что строительные организации продолжают применять именно унифицированные формы "первички", закрепляя их применение в установленном законом порядке.
Унифицированные формы документов для учета работ в строительстве утверждены Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
Для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений применяется акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2). Акт составляется после завершения всех работ либо этапа работ, в случае если у заказчика нет претензий к выполнению работ.
Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), составляемая на основе акта формы N КС-2.
Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" утвержден акт приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11). Согласно Указаниям по применению и заполнению форм, содержащимся в Приложении к Постановлению, акт формы N КС-11 применяется как документ приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда.
По мнению автора, при решении вопроса о том, когда у подрядчика возникает обязанность начисления налога с объема выполненных работ, нужно руководствоваться самим договором строительного подряда. В том случае, если в соответствии с договором результатом работ подрядчика является построенный объект, моментом определения налоговой базы по НДС у подрядчика будет выступать дата подписания заказчиком акта формы N КС-11.
Акт подписывается представителями исполнителя работ (генерального подрядчика, подрядчика) и заказчика. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.
В том случае, если предметом договора строительного подряда является выполнение определенного объема работ, связанных со строительством объекта, моментом определения налоговой базы у подрядчика будет являться дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме N КС-2.
Заметим, что договором подряда может быть предусмотрена поэтапная сдача работ. По завершении очередного этапа работ также оформляется акт формы N КС-2. В Письме УФНС России по городу Москве от 7 февраля 2007 г. N 20-12/012414 сказано, что датой признания дохода от осуществления строительных работ является дата реализации таких работ, которая может быть определена по дате акта N КС-2.
Следовательно, до момента подписания акта выполненных работ или этапа работ не происходит реализации работ, значит, не возникает выручки от реализации, признаваемой доходом (Постановление ФАС Поволжского округа от 4 октября 2011 г. по делу N А57-15589/2010).
Обратите внимание! Практика говорит о том, что зачастую при отсутствии в договоре строительного подряда указаний на поэтапную сдачу работ схема взаимоотношений сторон выглядит следующим образом: заказчик рассчитывается с подрядчиком помесячно на основании актов о приемке работ формы N КС-2, справок по форме N КС-3 и счетов-фактур, выставляемых подрядчиком.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 255; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
