Частноправовое отношение построено на началах координации субъектов, частное право представляет собой систему децентрализованного регулирования жизненных отношений. 8 страница



Либерализм норм гражданского права состоит еще и в том, что даже в таких случаях, когда нормы являются императивными, их несоблюдение не всегда влечет за собой по закону какие-либо жесткие последствия. В ряде случаев законодатель ослабляет сугубо формальный подход. Например, статья 161 ГК РФ требует совершения определенных сделок в письменной форме. Казалось бы, несоблюдение этого требования закона должно влечь за собой недействительность сделки или незаключение договора. Однако статья 162 ГК РФ устанавливает сравнительно более мягкое последствие несоблюдения простой письменной формы сделки. В соответствии с законом стороны в случае спора по этой сделке могут ссылаться в подтверждение самой сделки или ее условий на свидетельские показания. Следовательно, сама по себе сделка не является недействительной. При отсутствии спора сторон она действует как сделка, совершенная в полном соответствии с законом, и даже при наличии спора стороны не лишены права использовать письменные и другие доказательства.

Статья 165 ГК РФ в качестве последствия несоблюдения нотариальной формы сделки устанавливает ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. Однако и здесь закон допускает известное послабление. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию стороны, исполнившей сделку, признать эту сделку действительной. И в этом случае последующего нотариального удостоверения сделки не требуется.

При применении норм гражданского права чрезвычайно важно сразу же определить, является ли данная норма императивной или диспозитивной. Это позволяет безошибочно оценивать заключаемые сторонами договоры с точки зрения действительности или недействительности их условий. Если норма диспозитивная - любое соглашение сторон будет действительным. Напротив, если условие противоречит императивной норме, оно является недействительным.

Зачастую диспозитивными являются не только нормы, регулирующие отдельные элементы отношений, но и нормы, определяющие саму суть и основные юридические характеристики того или иного отношения. Это очень хорошо видно на примере одного из новых институтов гражданского права - банковской гарантии. Банковская гарантия - это один из новых способов обеспечения исполнения обязательств. Статья 371 ГК РФ называется "Безотзывность банковской гарантии", что, очевидно, имеет существенное значение для характеристики данного института. Однако в самой статье говорится о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное. Таким образом, норма, устанавливающая чрезвычайно важное для банковской гарантии правило, является тем не менее диспозитивной. Стороны своим соглашением могут отменить безотзывность банковской гарантии.

Статья 372 ГК РФ называется "Непередаваемость прав по банковской гарантии". Однако в самой статье опять-таки записано, что принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.

Статья 373 ГК РФ устанавливает, что банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи. Однако это правило опять-таки сопровождается указанием "если в гарантии не предусмотрено иное".

Применительно к этому институту в качестве важнейшего возникает вопрос: "Может ли гарант, выполнивший свое обязательство перед бенефициаром, потребовать от принципала, т.е. должника, за которого он рассчитался, возмещения уплаченных сумм?" Статья 379 ГК РФ указывает на то, что такое право гаранта определяется соглашением гаранта с принципалом, т.е. такое право у гаранта есть лишь постольку, поскольку оно предусмотрено договором.

Не следует, однако, думать, что данный институт целиком состоит из диспозитивных норм и что договор банковской гарантии может быть заключен на любых условиях. Например, статья 376 ГК РФ устанавливает императивное правило о том, что гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены по окончании установленного гарантией срока. При этом гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование.

Использование в гражданском праве не только норм-дозволений, но и норм-обязываний и норм-запретов, а также норм, устанавливающих определенные ограничения, происходит лишь постольку, поскольку для этого имеются серьезные объективные основания. Главным образом такие нормы используются с определенными целями. Во-первых, с целью обеспечить публичные интересы, а также интересы других лиц. Во-вторых, запреты, обязывания, ограничения, а также императивные предписания используются, как это не парадоксально, для обеспечения либо дозволительности, либо диспозитивности гражданско-правового регулирования.

Так, статья 60 ГК РФ содержит норму-предписание: учредители юридического лица или его орган, которые приняли решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Эта норма, устанавливающая определенную обязанность, как будто не свойственна гражданскому праву, а скорее напоминает норму из административного права. Однако она органично вписывается в ткань гражданско-правового регулирования потому, что она направлена на обеспечение прав и интересов кредиторов, т.е. имеет правообеспечительный характер.

Статья 188 "Прекращение доверенности" ГК РФ устанавливает правило, в соответствии с которым лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность, а лицо, которому доверенность выдана, отказаться от нее. Но эта же статья устанавливает запрет: соглашения об отказе от этих прав ничтожны. Таким образом, данное правило запрещает вводить в договор поручения условие, которое ограничивало бы представляемое лицо или представителя в их праве в любое время отказаться от доверенности. И здесь запрет направлен на охрану прав, принадлежащих сторонам в договоре поручения.

Статья 315 ГК РФ в принципе допускает досрочное исполнение обязательств, но она же, по существу, запрещает досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Досрочное исполнение этих обязательств допускается лишь в случаях, когда это предусмотрено законом или договором. И этот запрет является правообеспечивающим, т.е. он гарантирует надлежащее осуществление прав одной из сторон в обязательстве.

Статья 346 ГК РФ устанавливает, что залогодатель может распоряжаться предметом залога, если иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом, в этой статье содержится правонаделяющая норма. В то же время в этой статье содержится запрет, смысл которого состоит в том, что соглашения, ограничивающие право залогодателя завещать заложенное имущество, являются ничтожными. Следовательно, и здесь имеется запрет, который направлен на защиту права, принадлежащего залогодателю.

Императивная норма используется в гражданском праве в целях внесения в необходимых случаях большей определенности во взаимоотношения сторон с тем, чтобы исключить возникновение возможных споров. Так, статья 331 ГК РФ устанавливает, что соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. При этом несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность соглашения о неустойке. Нет письменного соглашения, нет и самой неустойки. Аналогичная норма содержится в статье 362 ГК РФ применительно к договору поручительства.

Следующий элемент механизма гражданско-правового регулирования - это гражданские правоотношения. В целом можно совершенно определенно утверждать, что гражданские правоотношения - это форма, в которой возникают, живут и осуществляются субъективные права как средства удовлетворения разнообразных интересов граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных образований <1>.

--------------------------------

<1> Теории гражданских правоотношений посвящен целый ряд фундаментальных работ цивилистов. См., в частности: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949; Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву / Отв. ред. О.С. Иоффе. Л., 1957; Толстой Г.К. К теории правоотношения. Л., 1959.

 

Правонаделительная сущность гражданских правоотношений проявляет себя во всем, в том числе и в видах гражданских правоотношений. Гражданские правоотношения подвергаются классификации по различным критериям, но все они так или иначе связаны с правообладанием.

Прежде всего, гражданские правоотношения подразделяются на общие и конкретные. К общим относится правоспособность. Субъект, обладающий гражданской правоспособностью, находится в определенном правовом состоянии, т.е. в определенной правовой связи. Это состояние характеризуется тем, что, во-первых, лицо признается субъектом гражданского права и, во-вторых, за ним признается способность приобретать определенные права. Правоспособность всегда имеет определенное содержание. Применительно к гражданам статья 17 ГК РФ определяет правоспособность как способность иметь гражданские права и нести обязанности, которая признается в равной мере за всеми гражданами. Однако статья 18 "Содержание правоспособности граждан" ГК РФ раскрывает это содержание исключительно через права, которые граждане в соответствии с законом могут иметь. То же самое происходит и применительно к юридическим лицам. И здесь в статьях 48 и 49 ГК РФ содержание гражданской правоспособности юридических лиц раскрывается через их правовые возможности по приобретению и обладанию определенными правами.

Все сказанное относится и к конкретным правоотношениям, в рамках которых возникают и реализуются права собственности, обязательственные права, наследственные права, права на результаты интеллектуальной деятельности.

Гражданские правоотношения делятся на имущественные и неимущественные. Это деление производится по признаку объекта гражданского правоотношения. В имущественных правоотношениях объектом выступает имущество, в неимущественных - неимущественное благо. Но в рамках и тех, и других возникают права у тех лиц, которые обладают определенными благами в целях удовлетворения материальных или духовных потребностей.

Гражданские правоотношения делятся также на абсолютные и относительные. Это деление связано с правообладанием. Абсолютное и относительное право отличаются друг от друга характером права и способами его реализации. В абсолютном правоотношении, например в правоотношении собственности, носитель права выступает правообладающим субъектом по отношению к любому и каждому. Все лица являются по отношению к нему обязанными лицами. В рамках абсолютного правоотношения субъект реализует свое право через собственное поведение. Он сам владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом. В относительном правоотношении право управомоченного лица есть право по отношению к конкретному обязанному субъекту. Управомоченное лицо реализует свое право через поведение обязанного лица, которому он вправе предъявить требование о передаче товара или выполнения работы, оказания услуг и т.д.

Далее гражданские правоотношения подразделяются на односторонние и взаимные. В одностороннем имеется одно управомоченное лицо, которое вправе предъявлять определенные требования к обязанному лицу или лицам. Взаимные правоотношения характеризуются двусторонним распределением прав и обязанностей, здесь лица связаны между собой встречными правами и обязанностями. Каждая из сторон выступает в качестве и управомоченного, и обязанного лица. Двустороннее распределение прав и обязанностей характерно для обязательственных правоотношений, опосредствующих товарно-денежный оборот. Двусторонний характер распределения прав и обязанностей отражает возмездно-эквивалентный характер товарно-денежной связи. Вполне понятно поэтому, что статья 423 ГК РФ указывает на то, что гражданско-правовой договор предполагается возмездным, если из закона, содержания договора или его существа не вытекает иное. Это положение имеет многоаспектное практическое значение. Например, статья 179 ГК РФ разрешает стороне, которая вынуждена была совершить сделку вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась, оспорить данную сделку и добиться признания ее судом недействительной. Причиной недействительности кабальной сделки является именно нарушение принципа возмездности, эквивалентности, равновесия прав в результате недобросовестного использования одной стороной затруднительных обстоятельств, которые воздействовали на другую сторону.

И наконец, гражданские правоотношения делятся на регулятивные и охранительные. В рамках регулятивных правоотношений субъекты гражданского права приобретают права и осуществляют их. Например, через регулятивное обязательственное правоотношение субъект приобретает имущество, в частности, в собственность. В рамках правоотношения собственности он реализует свои полномочия как собственник. Соотношение регулятивных и охранительных правоотношений в гражданском праве характеризуется абсолютным преобладанием регулятивных правоотношений. Что касается охранительных правоотношений, то они здесь являются вторичными, выполняющими обеспечительную функцию. Они помогают нормальному функционированию регулятивных отношений, позволяют восстанавливать их и приводить в нормальное состояние.

Остановимся на элементах гражданских правоотношений. Важной особенностью гражданского права является то, что в качестве субъектов своих правоотношений оно признает абсолютно всех граждан, всех физических лиц независимо от возраста, состояния здоровья и т.д. Эта особенность гражданского права вполне объяснима, если учесть, что оно опосредствует нормальные экономические отношения. В них участвует любой и каждый, поскольку все физические лица, все граждане в целях удовлетворения своих потребностей вступают в гражданские правоотношения и посредством их приобретают необходимые им материальные и духовные блага.

Распространение качества субъекта гражданского права на всех физических лиц произошло после ликвидации рабства, при котором человек-раб выступал в качестве объекта, но не мог быть субъектом гражданского права.

В связи с произошедшими в последние годы в стране социально-экономическими и политическими изменениями гражданская правоспособность граждан, а следовательно, и их возможность выступать в качестве субъектов гражданского права существенно расширилась за счет включения в содержание правоспособности граждан права частной собственности, в том числе на землю, предприятия, средства производства, а также права заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью. Диапазон участия в гражданском обороте для граждан расширился также за счет наделения их правом самостоятельно или совместно с другими лицами создавать юридические лица, в том числе с целью извлечения прибыли. Следует, однако, заметить, что для того, чтобы право заниматься предпринимательской деятельностью перешло из состояния правовой возможности в состояние реального права, необходимо, чтобы гражданин зарегистрировал себя в качестве предпринимателя. В противном случае предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер.

Что касается организаций, то здесь вопрос решается иначе. Субъектами гражданского права являются только те из них, кто зарегистрировал себя в качестве юридического лица. Только такая организация признается субъектом гражданского права, которая может иметь в собственности или ином вещном праве обособленное имущество, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести самостоятельную ответственность по своим обязательствам, быть истцом и ответчиком в суде.

Другим элементом гражданского правоотношения является его объект. Статья 128 ГК РФ дает перечень возможных объектов гражданских правоотношений. Пожалуй, главное достоинство этой статьи состоит в том, что она употребляет в качестве объекта гражданского права термин "благо". Действительно, объектами гражданских правоотношений могут быть только блага, потому что смысл гражданского правоотношения в том и состоит, что посредством их приобретаются или используются определенные блага как материального, так и духовного характера с целью удовлетворения соответствующих потребностей.

К таким благам по перечню, содержащемуся в статье 128 ГК РФ, относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе имущественные права, которые могут быть также объектом правоотношений, т.е. отчуждаться или приобретаться в рамках гражданского правоотношения. Далее к объектам гражданских прав относятся работы, услуги, информация, а также результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, и нематериальные блага.

На наш взгляд, было бы правильнее, если в качестве объекта гражданского правоотношения будут названы не работы, а результаты работ. Это более правильно потому, что гражданско-правовые договоры заключаются не по поводу самой работы, а по поводу результатов работы, чтобы можно было получить от другой стороны вещественный результат работы, характеризующийся определенными качественными показателями. Заказчик принимает и оплачивает не сами по себе работы, а именно их результаты, например жилой дом, иной законченный объект. Это имеет непосредственное практическое значение, потому что именно с позиции результата, его качества оценивается выполнение договоров на подрядные работы и разрешаются возникающие споры. В договоре подряда должны определяться в качестве условия не столько сами работы, сколько характеристики их результата, подлежащего передаче подрядчиком заказчику.

Объектами гражданских прав выступают также услуги. Услуги, действительно, являются таковыми, потому что, если работа - это деятельность, которая имеет отделимый от нее результат, то услуга - это такая деятельность, которая отделимый от нее результат не создает. И ценность данного объекта заключена в самой деятельности, например, в транспортной услуге как перемещении имущества на определенное расстояние.

Важную роль в механизме правового регулирования играют юридические факты, которые служат связующим звеном между законом и конкретным правоотношением, являясь, с одной стороны, реализацией закона, а с другой - основой возникновения правоотношения <1>.

--------------------------------

<1> О роли и месте юридических фактов в праве, в том числе гражданском праве, см.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1968; Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980; Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984; Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан // Советское государство и право. 1980. С. 31 - 39.

 

Специфика юридических фактов весьма ярко отражает особенности механизма регулирования, свойственного различным отраслям права. Что, например, является юридическим фактом в уголовном праве? Только правонарушение, характеризующееся признаками уголовно-наказуемого деяния. Применительно к гражданскому праву такое утверждение было бы абсолютно неверным.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей предусмотрены статьей 8 ГК РФ. Для юридических фактов в гражданском праве характерны следующие особенности. Первая особенность состоит в том, что, поскольку гражданское право опосредует отношения повседневной жизни граждан и юридических лиц, предусмотреть все основания возникновения гражданских прав и обязанностей в законе невозможно. Поэтому гражданские права и обязанности возникают не только из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, но также из иных действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом, но тем не менее в силу общих начал гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 191; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!