Некоторые отдельные (дополнительные) вопросы правового регулирования сервитутов. 27 страница



  В отличие от них принадлежащее публично-правовым образованиям "неотчуждаемое имущество" (буквально - "вещи, которыми нельзя распорядиться", - beni indisponibile) изъято из имущественного оборота. Вместе с тем, как указывается в литературе, содержание этих формально различных правовых режимов в действительности ведет к одинаковому результату - установлению ограничений в принадлежности и использовании соответствующих вещей не общегражданским законом, а специальными законодательными актами, которые не исключают даже приватизацию обоих этих видов вещей <1>. Кроме того, публично-правовым образованиям принадлежит и иное (отчуждаемое, т.е. разрешенное в обороте) имущество (абз. 1 ст. 828 и абз. 1 ст. 830 Codice civile). -------------------------------- <1> Eccher B., Schurr F.A., Christandl G. Handbuch Italienisches Zivilrecht. S. 116.   Имущество может поступать в публичную собственность не только общими (общегражданскими), но и специальными способами, не свойственными отношениям частной собственности: с помощью налогов, сборов и пошлин, а также реквизиции, конфискации и национализации (п. 2 ст. 238, ст. 240, 242, 243 ГК РФ) <1>. Имеется и специальное основание прекращения права собственности публично-правовых образований, которым является приватизация (служащая одновременно особым, самостоятельным основанием возникновения права частной собственности) (ст. 217 ГК РФ) <2>. -------------------------------- <1> См. также: Положение об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2003 г. N 311 // СЗ РФ. 2003. N 22. Ст. 2171. <2> Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.   3. Проблема правового режима "всенародного достояния"   В связи с крайне неудачно проведенной в 90-е гг. прошлого века приватизацией государственного имущества и явно несправедливым использованием многих природных ресурсов, которые породили "полугосударственные" монополии и "олигархат", в современной литературе появились предложения о введении (или возрождении) в отечественном праве категории "всенародного достояния" ("неотъемлемого достояния народов"). Речь идет об имуществе, которое "принадлежит сообща всем членам общества и никому в отдельности. Это своего рода "неделимый имущественный фонд общества (нации)", который может использоваться каждым членом общества в порядке, установленном "государством как верховным представителем корпоративных интересов членов общества", но при этом "общественное достояние не принадлежит государству" как собственнику своего, иного имущества <1>. -------------------------------- <1> Андреев В.К. Право государственной собственности в России. М., 2004. С. 46 - 47; Сосна С.А. О концепции общественного достояния // Государство и право. 1996. N 2; Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. С. 58 - 63.   Отстаивающие эту позицию исследователи вместе с тем исключают возможность существования бессубъектных отношений собственности, поэтому в роли "собственника общенародного достояния" они рассматривают "народ (нацию) в целом". В результате наряду с государственной собственностью появляется еще и отдельная "собственность народа", как это, например, прямо закреплено в п. 1 ст. 318 и п. 1 ст. 324 Гражданского кодекса Украины (предшествовавший этому Кодексу Закон Украины о собственности в отличие от российского тоже содержал отдельные нормы о праве собственности народа и государства). Однако в соответствии с п. 2 ст. 324 ГК Украины "от имени украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления", причем они же согласно п. 2 ст. 326 ГК Украины одновременно осуществляют и право государственной собственности "от имени и в интересах государства Украина". В результате не остается ничего иного, кроме как в очередной раз признать государство (в лице органов публичной власти) "выразителем воли и интересов народа", т.е. по сути субъектом права собственности на "всенародное" имущество. Отечественные сторонники введения категории "общенародного достояния" также указывают, что она "не явление, близкое к собственности, а необходимый признак, присущий государственной собственности"; поэтому "национальное (народное) достояние" они предлагают рассматривать в качестве особого правового режима публичной (государственной) собственности <1>. Другими словами, "всенародное достояние" следует считать либо признаком, характеризующим особый правовой режим государственной (публичной) собственности, либо ее особой разновидностью. Но эта достаточно абстрактная характеристика в действительности едва ли добавляет что-то существенно новое к гражданско-правовому режиму государственной и муниципальной (публичной) собственности. -------------------------------- <1> Андреев В.К. Право государственной собственности в России. С. 43; Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. С. 58 - 63.   Иное дело - попытка разграничить "всенародное достояние" и собственность государства как два различных правовых режима. Такой подход известен истории (в том числе и отечественной). Так, в римском праве многие вещи extra commercium, например вещи религиозного назначения (res divini juris), не имели конкретных (частных) собственников. Вещами, предназначенными служить общественным интересам (res publicae), считались не только некоторые вещи, находящиеся в собственности казны - фиска или общин, т.е. имевшие публичного собственника, но и вещи, изначально предназначенные для общего пользования ("общего блага") неопределенной массы лиц (res publicae in publico usu), некоторые из которых не состояли ни в чьей собственности, в том числе не были и публичной (государственной) собственностью <1>. Аналогичные по сути правила можно встретить и в некоторых современных правопорядках. Так, в соответствии со ст. 913 Гражданского кодекса Квебека "определенные вещи", используемые в общественных интересах, "не могут находиться в собственности кого бы то ни было". -------------------------------- <1> См., например: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. С. 134 - 137.   Правовой режим таких вещей напоминает правовой режим земли как "всенародного достояния" в соответствии с первыми декретами Советской власти, отменявшими "всякую собственность" (в том числе и государственную) на землю <1>. Тем самым земля полностью исключалась из гражданского (имущественного) оборота, ибо вместо чьего-либо права собственности на нее имелась лишь публично-правовая компетенция государственных органов по управлению этим природным ресурсом. Такое положение действительно создавало особый правовой режим данного имущества, который, однако, просуществовал весьма непродолжительное время <2>. Лишь впоследствии в отечественном праве укоренился взгляд на объекты, изъятые из оборота, как на вещи, принадлежащие исключительно государству в целом (объекты "исключительной государственной собственности"). -------------------------------- <1> См.: п. 2 § 3 гл. 1 настоящей работы. <2> Уже в ст. 1 Положения о социалистическом землеустройстве от 14 февраля 1919 г. (СУ РСФСР. 1919. N 4. Ст. 43) было установлено, что "вся земля", ранее объявленная "всенародным достоянием", теперь "считается единым государственным фондом"; В.И. Ленин в это время также указывал, что "мы задачу, цель социализма видим в том, чтобы превратить землю, предприятия в собственность Советской республики" (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 411). В этом подходе лежат истоки отождествления общенародной и государственной собственности.   Из этого видно, что совпадение общенародного и государственного присвоения (собственности) возможно именно при их политэкономической, а не юридической трактовке. Государственная собственность в советское время и ранее рассматривалась как основная форма общенародного присвоения (а не присвоения имущества государством как особым бюрократическим аппаратом, который в этом качестве не имеет ни экономических, ни юридических оснований стать его собственником), т.е. в политэкономическом смысле. Данный подход был закреплен и в законодательстве, хотя, как показало дальнейшее общественное развитие, оказался далеко не во всем соответствующим реальной действительности. Законодательное признание этой категории дало основание считать ее правовым, а не политэкономическим понятием. Так, в Законе "О собственности в СССР" 1990 г. земля была объявлена "неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории" <1>, но при одновременном сохранении на нее права государственной собственности. Строго говоря, появление этой формулировки и тогда было вызвано не особыми социально-экономическими соображениями, а невозможностью удовлетворения жестко заявленных при разработке проекта данного Закона требований тогдашних автономных республик и других автономных образований объявить их собственниками земли наряду с сохранением на нее также и собственности союзных республик, и общесоюзной собственности. Попытки разрешения этой коллизии привели к тому, что согласно правилам ст. 20 Закона ни Союз ССР в целом, ни его республики, ни автономные образования по отдельности не имели у себя всей совокупности полноценных правомочий собственника, каковым вместе с тем не мог считаться и народ в целом. Поэтому правовой режим земли и других природных ресурсов действительно приобрел весьма своеобразный характер <2>. -------------------------------- <1> Данная формулировка была также включена в ст. 3 и 4 действовавших тогда Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле. <2> Подробнее об этом см. выше п. 1 § 2 главы 4 настоящей работы.   Однако и эта ситуация сохранялась очень недолго. В п. 1 ст. 6 Закона "О собственности в РСФСР" 1990 г. земля и другие природные ресурсы были объявлены "достоянием народов, проживающих на соответствующей территории", но в п. 2 ст. 6 этого же Закона была признана возможность нахождения "земельных участков" (т.е. конкретных объектов гражданских прав <1>) в публичной и в частной собственности, а государственная собственность в п. 1 ст. 20 Закона была объявлена "достоянием многонационального народа РСФСР" <2>. Тем самым режим "достояния народов" на землю как природный ресурс (которая в этом качестве, строго говоря, вообще не может быть объектом гражданских прав) уже не исключал возможности нахождения конкретных земельных участков в собственности отдельных лиц, в том числе и в частной. Данное положение дало основание для вывода о том, что объявление земли и других природных ресурсов "достоянием народов" в российском законодательстве уже не составляет особого правового режима этих объектов, а является лишь социально-экономической декларацией <3>. Так, земля и другие природные ресурсы теперь рассматриваются как "основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории" (п. 1 ст. 9 Конституции РФ, п. 1 ст. 12 ЗК РФ), что не создает для данных объектов никакого специального правового режима. -------------------------------- <1> Ранее уже отмечалось, что объектом вещного права собственности могут быть лишь индивидуально-определенные вещи (земельные участки и участки недр), в отношении которых только и можно осуществлять непосредственное хозяйственное господство; нельзя быть собственником "земли" и (или) "природных ресурсов" как таковых (тем более атмосферного воздуха, хотя бы и "находящегося в пределах территории" государства, как сказано в п. 1 ст. 324 ГК Украины). <2> Аналогичные правила были затем воспроизведены в ст. 11 и 11.1 Конституции РСФСР, действовавшей с соответствующими изменениями и дополнениями до 1993 г. <3> См.: Суханов Е.А. Российский Закон о собственности. Научно-практический комментарий. С. 46.   К этому можно добавить, что в понимании действующего законодательства общедоступные вещи, например земельные участки общего пользования, в соответствии с п. 1 ст. 262 ГК РФ находятся в публичной (государственной или муниципальной) собственности, а не в "общенародном достоянии". Возможность установления на земельные участки "публичных сервитутов" (п. 2 и 3 ст. 23 ЗК РФ) в силу неопределенности их субъектного состава в действительности ведет к появлению не "сервитутов" (субъективных вещных прав), а общих ограничений прав их конкретных собственников. Иначе говоря, речь при этом идет о беспрепятственном, но строго целевом использовании неопределенным кругом лиц чужих недвижимых вещей - объектов права частной или публичной собственности. Аналогичный по сути режим представляет собой и давно известный авторскому праву переход некоторых его объектов в режим "общественного достояния" (ст. 1282 ГК РФ). На находящиеся в общественном достоянии объекты авторского права сохраняется авторство конкретных (частных) лиц (не говоря уже о том, что объекты авторского права не являются вещами и имеют иной гражданско-правовой режим). Такой правовой режим также означает лишь известное ограничение прав правообладателей, обеспечивающее беспрепятственное целевое использование соответствующего объекта авторского права неопределенным кругом лиц. В целом же можно отметить, что отечественный законодатель постепенно пришел к выводу о том, что "общественное достояние" в юридическом, а не в политэкономическом смысле чаще всего означает нахождение соответствующего имущества в государственной собственности (например, в исключительной собственности федерального государства) либо определенное ограничение прав собственников (управомоченных лиц) в общественном интересе. Категория же "всенародного достояния" сама по себе не имеет юридического (во всяком случае, гражданско-правового) смысла, будучи не более чем политэкономической декларацией. Отсутствует и какая-либо настоятельная потребность в появлении какого-то нового субъекта ("народа" или "населения") с малопонятным титулом ("достояние") на используемое в публичных целях имущество. Заманчивая на первый взгляд идея о выводе природных ресурсов из состава государственной собственности (что, в свою очередь, позволило бы исключить возможность их приватизации и произвольного использования по усмотрению публичной власти (государственного аппарата), а не по воле "народа-собственника") не может быть практически реализована по привычным цивилистическим моделям, в которые она заведомо не вписывается (хотя бы уже потому, что "народ в целом" не может быть реальным субъектом юридических отношений собственности). Создание "общенародного достояния" как особого правового режима (а не в качестве дополнительной характеристики государственной собственности) выходит за рамки гражданского, в том числе вещного, права. Вместе с тем попытки выяснять соотношение между "достоянием", "присвоением", "общенародной", "государственной" и "коллективной собственностью", возможно, имеют какой-то сокровенный экономический и политический смысл, но юридически лишь без нужды запутывают и усложняют реальную общественную ситуацию. Поэтому их законодательное закрепление представляется излишним, ибо закон должен содержать конкретные правила поведения, а не политические и экономические декларации и постулаты.   Раздел III. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА   Глава 7. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА КАК ПРАВА НА ЧУЖИЕ НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ   § 1. Понятие ограниченного вещного права   1. Ограниченное вещное право и право собственности   Категория вещных прав включает не только право собственности, но и иные (ограниченные) вещные права. Эти последние обладают всеми признаками вещных прав (см. п. 1 § 1 гл. 2 настоящей работы), составляя их разновидность. Как отмечено ранее, ограниченные вещные права получили наиболее тщательную научную разработку в германской пандектистике и потому последовательно воплощены в кодифицированном гражданском законодательстве, а также в современной доктрине и правоприменительной практике Германии, Швейцарии, Австрии и других стран, правопорядки которых относятся к германской ветви европейского континентального права. В его романской ветви (Франция, Италия, Испания и др.) ограниченные вещные права получили сравнительно меньшую догматическую основу и нередко закреплены не только в кодифицированных актах гражданского права, но и в специальных законах и даже в судебной практике. В российском праве эта категория остается недостаточно урегулированной из-за длительного периода национализации земли, исключавшей ее практическую востребованность. В отличие от права собственности ограниченное вещное право представляет собой право на чужую вещь (jura in re aliena), уже присвоенную другим лицом - собственником. Классическим примером данного права являются сервитуты - права пользования чужой недвижимой вещью в определенном, строго ограниченном отношении, например право прохода или проезда через чужой земельный участок. Вместе с тем понятие "право на чужую вещь" формально охватывает права любого титульного (законного) владельца вещи, не являющегося ее собственником, в том числе обязательственные права арендатора, хранителя, перевозчика, доверительного управляющего и т.д. <1>. Целесообразнее поэтому использовать более точный термин, пришедший из германской цивилистики, - "ограниченные вещные права" (begrenzte Sachenrechte). -------------------------------- <1> Это обстоятельство дало повод для попыток объявления вещным правом любого титульного владения (Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. С. 297), с чем, разумеется, невозможно согласиться: при таком подходе "вещным" становится всякое гражданское право, прямо или косвенно имеющее объектом вещь.   Подобно праву собственности всякое ограниченное вещное право предоставляет управомоченному лицу непосредственное, хотя и строго ограниченное господство над чужой вещью, а не над поведением другого (обязанного) лица. Иначе говоря, реализация вещного права не зависит от действий других лиц. В этом состоит принципиальное различие вещных и обязательственных прав, в том числе имеющих объектом индивидуально-определенные вещи. Например, арендатор чужой вещи сможет воспользоваться ею только по воле арендодателя, тогда как залогодержатель вправе при определенных условиях даже отчуждать чужую (заложенную) вещь независимо от воли ее собственника-залогодателя. Вместе с тем ограниченное вещное право является юридически прочным настолько, что в зарубежной, например в швейцарской, цивилистической, доктрине иногда даже говорят о том, что оно является частицей, "осколком собственности" (Eigentumssplitter), который собственник "вырезал" из своего "полного права" и передал субъекту ограниченного вещного права (хотя господствует взгляд на него как на особое, новое право, являющееся "обременением права собственности", - Eigentumsbelastung) <1>. -------------------------------- <1> Riemer H.M. Die beschrankten dinglichen Rechte. S. 33.   Ограниченное вещное право имеет тот же самый объект (индивидуально-определенную вещь), что и право собственности. Поэтому оно ограничивает и тем самым как бы "сжимает" правомочия собственника на его вещь: при наличии ограниченного вещного права собственник обычно лишается возможностей свободного пользования своей вещью, но, как правило, сохраняет возможности распоряжения ею, например ее продажи (отчуждения). С этой точки зрения ограниченное вещное право на имущество можно считать известным ограничением правомочий собственника. Более того, субъект такого права может прибегать к его правовой защите от неправомерных посягательств любых третьих лиц, включая и собственника вещи. Но при прекращении ограниченного вещного права право собственности восстанавливается в первоначальном объеме без каких-либо дополнительных условий, в чем проявляется, как говорили еще дореволюционные юристы, "эластичность", упругость права собственности <1>.

Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!