Соотношение преступления и состава преступления.



УП — это самост-ая отрасль права и соответствующая ей отрасль знаний. УП как отрасль права — совокупность юр норм, определяющих, какие деяния являются преступлениями, и устанавливающих за их совершение наказания. УП как наука — система знаний, концепций, учений о прест и наказании. Можно выделить 3 разновид-ти ОО, образующих в совокупности предмет УП. 1) Охранительные — связаны с удержанием лица от совершения преступления под угрозой наказания. Возникают с момента введения в действие УЗ. Складываются между государством и гражданами. 2) Конфликтные — возникают в связи с совершением преступления или ООД. Это отношения между государством в лице суда, органов следствия, прокуратуры, дознания и лицом, совершившим запрещенное УЗ деяние, по поводу применения к нему мер госуд-го уголовно-правового принуждения. Объект: реализация УО; решение вопросов освобождения от УО и наказания; применение принудительных мер безопасности и лечения. 3) Регулятивные — возникают на основе регулятивных (управомачивающих) норм, которые регламентируют правомерное и социально полезное поведение субъектов правоотношений (напр. необходимая оборона).Регулятивные нормы наделяют граждан правами на активную защиту от общественно опасных посягательств, а также правом на причинение вреда при задержании преступника и исполнении приказа. Основным методом УП является метод запрета. Запрет на совершение преступления исходит от государства и имеет обязательный характер. Метод предписания связывается с законодательным установлением должного или единственно возможного поведения. Метод дозволения выражается в законодательном закреплении управомачивающих норм. Метод стимулирования — совокупность правовых средств, направленных на регулирование ОО путем мотивирования субъекта к принятию социально полезного решения. УП разделяется на две части: 1) Общая: понятия преступления, вины, УО, наказания, стадии преступной деятельности, соучастии, обстоятельствах, исключающих преступность деяния, видах и системах наказаний, общих началах назначения наказания, иных форм реализации УО, видах освобождения от УО и наказания, принудительных мерах безопасности и лечения, особенностях УО несовершеннолетних. 2) Особенная: конкретные виды преступлений и наказания за них (исчерпывающий перечень преступлений). Ст. 2 УК: УК имеет задачей охрану мира и безопасность человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав ЮЛ, природной среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя РБ, а также установленного правопорядка от преступных посягательств. УК способствует предупреждению преступных посягательств, воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства РБ. Задачи УП решаются посредством соответствующих им функций. 1) Охранительная — защита частных и публичных интересов от преступных посяг-в. 2) Регулятивная — регулирование ОО, возникающих в связи с совершением ООД и применением мер уг-правового воздействия, а также при осуществлении гражданами права на причинение вреда в рамках обст-в, исключающих преступность деяния. 3) Предупредительная — недопущение соверше гражданами прест. Реализ-ся путем: а) общего предупреждения прест — недопущение соверш прест всеми гражданами; б) частного предупреждения преступлений — недопущение совершения нового преступления лицом, уже совершившим преступление ранее.4 4) Воспит-ая — воспитание граждан в духе уважения к законам и соблюдения их. Наука УП являет собой систему знаний о социально-исторической обусловленности и закономерностях построения, изменения и функционирования правовых средств воздействия на преступность посредством определения круга преступных деяний и установления уголовной ответственности за их совершение. Предмет науки УП составляют прежде всего преступление, уголовная ответственность и наказание как исходные фундаментальные социально-правовые явления, а также связанные с ними уголовно-правовые институты, формы их нормативно-правового выражения и закрепления в уголовном законодательстве. Таким образом, основу науки уголовного права образует комплекс закономерностей построения и функционирования системы правовых норм, образующих содержание данной отрасли права. Задачи науки УП  направлены на решение уголовно-правовых проблем борьбы с преступностью. Задачи науки уголовного права сводятся к разработке на основе фундаментальных исследований уголовно-правовой теории рекомендаций по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства Школы в науке УП. 1) Классическая (Таганцев). - уголовное законодательство должно быть кодифицированным; - нет преступления\наказания без указания о том в законе; - нет наказания без преступления; - основанием УО является свободная воля преступника как разумного существа; - ответственность должна наступать только за деяния, а не за мысли; - не допускается объективное вменение, т.е. УО без вины, лишь за один результат деяния; - невменяемость является обстоятельством, исключающим УО. 2) Антропологическая (Ломброзо). Утверждал, что преступник — это своеобразный антропологический тип, который совершает преступление в силу особенностей своей биологической конструкции, что причины преступного поведения заложены в биологической природе человека. Преступление такое же естественное явление, как зачатие, рождение, смерть. 3) Социологическая (Фойницкий). - теория множественности факторов, обусловивших совершение преступления (индивидуальные, физические и социальные); - теория «опасного состояния личности», согласно которой в обществе есть люди, образ жизни, физические или психические особенности которых опасны для общества.   2. Принципы УП: - основополагающие начала, отличающиеся универсальностью, общей значимостью и высшей императивностью; - определяют сущность и содержание УП и его институтов, закономерности социального развития его норм. Принципы выступают в качестве основы, на которой базируются нормы УП, формируют представление о должном, о том, каким ему надлежит быть. Принципы УП — закрепленные в УК основополагающие идеи, которые отражают нравственные и правовые представления о применяемых обществом уголовно-правовых мерах борьбы с преступностью путем запрещения определенных ООД как преступлений под угрозой УО каждого, кто совершит такое деяние, определяют содержание УЗ и реализуются в правоотношениях. Ст. 3 УК: 1) Законность. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного закона по аналогии не допускается (т.е. когда деяние законом не предусмотрено, но есть похожая норма). 2) Равенство граждан перед законом. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Предполагается, что уголовный закон в равной мере применяется ко всем гражданам независимо от их социальных характеристик. Принцип равенства не исключает индивидуализацию ответственности. Например, она смягчается в отношении несовершеннолетних, инвалидов, беременных женщин, ужесточается в отношении рецидивистов, но при этом обеспечивается реализация принципа справедливости и гуманизма. 3) Неотвратимость ответственности. Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или наказания допускается лишь в случаях, предусмотренных УК. Беккариа подчёркивал: наибольшее впечатление производит не жестокость наказания, а его неотвратимость. Принцип неотвратимости выражается как в своевременном привлечении виновного к УО, так и в отсутствии у лиц каких бы то ни было преимуществ перед УЗ. 4) Личная виновная ответственность. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершенные им общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, предусмотренные УК, в отношении которых установлена его вина, то есть умысел или неосторожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. Уголовную ответственность лично несёт только то лицо, которое совершило преступление. Уголовной ответственности подлежит лишь лицо, которое виновно совершило общественно опасное деяние, т.е. действовало умышленно или по неосторожности. Нет вины – нет преступления. 5) Справедливость. Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Уголовный закон обязывает при выборе мер ответственности соблюдать ряд правил, обеспечивающих справедливость: учёт тяжести преступления, личности виновного, смягчающих или отягчающих обстоятельств, учёт мнения потерпевшего и т.д. 6) Гуманизм. Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, материальной, экологической и иной безопасности человека. Лицу, совершившему преступление, должны быть назначены наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления. Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Он двойственен. С одной стороны нужно учитывать интересы потерпевшего, с другой – обвиняемого. Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.   3. Норма состоит из диспозиции и санкции, гипотеза подразумевается. Гипотеза – то поведение, которое должно быть «правилом», иначе – ответственность. *содержит перечень условий, при которых норма права начинает действовать или применяется; *гипотеза в уголовно-правовых историях. Диспозиция – это часть правовой нормы, в которой приводится название преступления и раскрываются его объективные и субъективные признаки. Выделяют следующие виды: * Простая диспозиция. Называет преступление, но не указывает его особых признаков. Например, «дача взятки» ч.1 ст. 431. * Описательная диспозиция. Не только дает название преступлению, но и раскрывает его признаки. Ч.1 ст. 139 «убийство». Этот вид диспозиции наиболее типичен. * Бланкетная диспозиция. Для определения всех признаков преступного деяния отсылает к иным нормативным актам, не имеющим уголовно-правового характера (законы, декреты...). Например, «нарушение правил охраны труда» ст. 306, следует обратиться к НПА, содержащим правила техники безопасности на производстве и др. Около 60 % статей Особенной части имеют бланкетную диспозицию. * Ссылочная диспозиция. Для уяснения смысла одной нормы отсылает к другой норме УК. Ч.1 ст.149 УК «умышленное причинение МТТП» отсылает к ст. 147 «умышленное причинение ТТП». * Смешанная диспозиция. Сочетает в себе черты названных ранее видов. СТ. 321 УК «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» содержит черты описательной, бланкетной и ссылочной диспоз. Возможны смешанные диспозиции. Например, ст. 321 содержит элементы бланкетной отсылочной диспозиции. Санкция – это часть уголовно-правовой нормы, в которой предусматривается вил и размер наказания за преступление, указанное в диспозиции. Санкции бывают: * Абсолютно неопределённая санкция. Не называет ни вида, ни размера наказания, поставляя решение вопроса судье. В действующем УК таких санкций нет. * Абсолютно определённая санкция. Она точно называет вид и размер наказания. В действующем УК таких санкций нет. * Относительно определённая санкции. Называет вид наказания и определяет пределы, в рамках которых суд, с учетом обстоятельств дела, тяжести содеянного и личности виновного избирает размер наказания. * Альтернативная. Называет несколько видов наказания, размеры которых могут быть абсолютно или относительно определены. Типично в действующем УК альтернативной относительно определённой санкций.   4. Закон выделяет 4 принципа действия уголовного закона в пространстве: Территориальный; Принцип гражданства; Реальный; Универсальный. Территориальный(ст. 5 УК) По общему правилу, лицо, совершившее преступление на территории РБ, подлежит ответственности по УК РБ. Территорией РБ признаётся суша, недра, воздушное пространство, ограниченное вертикальной поверхностью, проходящей по линии государственной границы. Если в этих пределах преступление было начато или продолжалось, или завершено, оно считается совершённым в пределах РБ. В этом случае не имеет значения, кто совершил преступление: гражданин республики, гражданин другой страны или лицо без гражданства – решающим фактором является территория. К территории РБ приравниваются военные, водные и воздушные суда под флагом РБ независимо от их местонахождения. Гражданские водные и воздушные суда под флагом РБ признаются территорией РБ в открытом море или в открытом воздушном пространстве. Исключением из территориального принципа действия закона в пространстве является использование дипломатич иммунитета. Лица, обладающие дипломатич иммунитетом, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 и Венской конвенцией о представительствах государств в международных организациях 1975 года не подлежат УО в силу дипломатич иммунитета. Дипломатический иммунитет не исключает преступности и наказуемости деяния, но не разрешает рассмотрение дела судом РБ без согласия аккредитующего государства. Если ясно выраженное согласие, то виновный может быть привлечен к УО по УК РБ. А если нет согласия, то иностранный гражданин, пользующийся дипломатическим иммунитетом, объявляется нежелательным лицом и обязан в установленный срок покинуть пределы РБ. Принцип гражданства - гражданин Республики Беларусь подлежит ответственности по УК Беларуси, даже если совершил преступление за пределами Беларуси. Но при этом должны выполняться следующие условия: * Данное деяние признаётся преступлением по УК РБ. * Данное деяние преступно и по законам той страны, где оно совершено. Т.е. здесь правовая оценка совпадает. Если существуют расхождения, и в другой стране это не является преступлением, то даже в нашем государстве нельзя привлечь к УО. * Гражданин РБ не привлекался к уголовной ответственности за совершённое преступление на территории иностранного государства. При назначении наказания суд РБ руководствуется санкцией статьи УК РБ, но размер наказания не должен превышать установленного размера санкций закона страны, где преступление совершено. Такие же правила применяются в отношении лиц без гражданства, постоянно проживающих в РБ, т.е. имеющих вид на жительство в нашей республике. УК РБ, ч.1-1 ст.6 УК устанавливает, что гражданин РБ или лицо без гражданства, постоянно проживающее на территории РБ, совершившее преступление, предусмотренное Главой 32 (преступления против государства) УК РБ, статьей 373-375 (разглашение государственных и служебных тайн) УК РБ, подлежать ответственности по УК РБ если они не понесли ответственность в иностранном государстве. Реальный принцип –иностр граждане и лица без гражданства, постоянно не проживающие на территории РБ, подлежат УО по УК РБ за преступления, совершенные против РБ на территории иностранного государства, если они не были привлечены к УО на территории этого государства. Следует отметить, что данный принцип распространялся в отношении не всех преступлений, а только особо тяжких, однако Законом 356-З, его действие распространено еще и на тяжкие преступления.   К вопросу об интересах государства, необходимо прибегать к расширительному толкованию, т.е. под ними понимают не только собственно интересы государства, но и интересы ФЛ и ЮЛ. Универсальный принцип. Республика Беларусь вправе привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, борьба с которым предусмотрена международными конвенциями. Это международные преступления или преступления международного характера. В ч. 3 ст. 6 УК даётся открытый перечень преступлений, в отношении которых применяется универсальный принцип: Геноцид; Преступления против безопасности человечества; Производство, накопление либо распространение запрещённых средств ведения войны; Экоцид; Применение оружия массового поражения; Нарушение законов и обычаев войны; Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооружённых конфликтов; Бездействие либо отдание преступного приказа во время вооружённого конфликта; Торговля людьми; Иные преступления, совершённые вне пределов РБ, подлежащих преследованию на основании обязательного для РБ международного договора. Выдача преступника (экстрадиция) — это передача для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора лица, совершившего преступление, тем государством, на территории которого находится преступник, государству, на территории которого было совершено преступление, или государству, гражданином которого является преступник. Экстрадиция осуществляется на основе международных договоров, это могут быть двусторонние договоры, например, РБ с Литовской Республикой и РБ с Арабской Республикой Египет, или многосторонние договоры, это «Минская конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993г. и «Кишинёвская конвенция» от 7 октября 2002г.). Экстрадиция возможна лишь тогда, когда совершенное лицом деяние преступно и наказуемо в обоих государствах. Государство может требовать выдачи в тех случаях, когда преступник является его гражданином или когда преступление совершено на его территории. Можно выделить следующие разновидности выдачи преступников: а) выдача обвиняемого в совершении преступления для привлечения его к уголовной ответственности; б) выдача осужденного по требованию государства, где был осужден преступник, для приведения приговора в исполнение; в) передача осужденного иностранным государством для отбывания наказания государству, гражданином которого он является, или государству, на территории которого совершено преступление; г) временная выдача лица, которое привлечено к уголовной ответственности за другое преступление на территории запрашиваемого государства, для проведения соответствующих действий по уголовному делу с последующим возвращением лица обратно; д) повторная выдача, если ранее выданное лицо уклонилось от уголовного преследования и вновь возвратилось на территорию выдавшего его государства.   5. Ч. 1 ст. 9 УК РБ «Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения деяния». Временем совершения деяния признается время осуществления общественно-опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. *Если преступление состоит из взаимосвязанных деяний, является продолжаемым, то временем его совершения является время выполнения последнего деяния; *Если преступное деяние пресечено, и преступление не завершено, применяется закон времени пресечения деяния; *Если соучастники преступления совершают свои деяния разновременно, применяются те законы, которые действовали применительно ко времени поступка каждого соучастника. Необходимым условием применения уголовного закона является точное установление времени введения его в действие. Момент вступления закона в силу связан с его обнародованием. Законы вступают в силу на всей территории РБ одновременно по истечении 10 дней после их официального опубликования. В случае разновременного опубликования в нескольких официальных изданиях десятидневный срок исчисляется с даты первоначального опубликования. Моментом истечения срока и вступления закона в силу будет наступление 24 часов десятого дня (день опубликования не считается). ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА Обратная сила уголовного закона — это распространение положений нового уголовного закона на деяния, совершенные до вступления его в силу. Требования ч.2 ст. 9 УК являются проявлением принципов справедливости и гуманизма, исключающих ответственность лица по уголовному закону, действовавшему во время совершения деяния, поскольку новый закон устраняет преступность и наказуемость данного деяния вообще либо смягчает наказание за его совершение. При решении вопроса о том, является ли новый уголовный закон более мягким, необходимо всесторонне сравнить новый и прежний законы по всем параметрам. В частности, закон будет более мягким, если: а) уменьшает максимальный или минимальный пределы наказания; б) при неизменном основном наказании обязательное дополнительное наказание заменяет факультативным; в) уменьшает верхнюю или нижнюю границу дополнительного наказания либо вводит более мягкий вид дополнительного наказания; г) вообще отказывается от дополнительного наказания; д) вводит альтернативную санкцию, позволяющую применить более мягкий вид наказания, чем прежний закон. Более мягким признается закон, предусматривающий уголовную ответственность при наличии смягчающих обстоятельств. Часть 3 статьи 9 УК РБ предусматривает, что закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание, или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего преступление, обратной силы не имеет. В названных случаях применяется закон времени совершения преступления. Закон, который формально утратил силу. Такая ситуация называется «гиперактивность закона». Принцип обратной силы закреплён в статье 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также в части 6 статьи 104 Конституции Республики Беларусь. Он касается любого вида ответственности, т.е. является универсальным. Часть 4 статьи 9 УК РБ устанавливает, что если после совершения преступления был введён более мягкий закон, но к моменту рассмотрения дела в суде, или расследования, вступил в силу новый, более строгий закон, к применению подлежит более мягкий промежуточный закон. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН В тех случаях, когда со времени совершения преступления до дня рассмотрения дела в суде уголовное законодательство изменялось неоднократно, возникает вопрос о возможности применения «промежуточного уголовного закона». Часть 4 ст. 9 УК РБ 1999 г. устанавливает следующее правило: «Если действующий во время совершения преступления уголовной закон был отменен или изменен уголовным законом, устраняющим преступность деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступления, но ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, применению подлежит наиболее мягкий промежуточный закон».   6. В УК РБ понятие преступления раскрывается в ч.1 ст.11. В ней говорится: “Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом и запрещенное им под угрозой наказания”. Как это вытекает из данного определения, закон называет четыре признака преступления: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Признаки преступления: 1) Общественная опасность как признак преступления заключается в опасности деяния для общественных отношений, в причинении или угрозе причинения им определенного вреда. Общественная опасность, существует объективно, независимо от нашего сознания и может быть познана путем выяснения вредного влияния данного деяния для нормального функционирования общественных отношений. Характер и степень обществ опасности того или иного преступления определяется, прежде всего, его объектом, то есть теми общественными отношениями, на которые посягает общественно опасное деяние. Степень обществ опасности прест во многом зависит от объективных признаков преступления и, прежде всего, от того ущерба, который причиняется или может быть причинен общественным отношениям преступлением. Существенно влияют на обществ опасность и субъект признаки: вина, мотив и цель. Характер и степень общественной опасности преступления находит свое юридическое выражение в санкциях статей Особенной части УК. 2) Противоправность как признак преступления означает, что данное деяние (действие или бездействие) запрещено уголовным законом под страхом применения уголовного наказания. Одни уголовно-правовые нормы Особенной части УК запрещают совершать определенные действия (например, тайное похищение имущества — кражу, ст.205 УК), другие же — обязывают лицо выполнять указанные в законе действия, а несовершение таких действий влечет уголовную ответственность (например, неоказание помощи больному, ст.161 УК). 3) Виновность выражается в том, что общественно опасное деяние совершается лицом умышленно или по неосторожности, то есть виновно. 4) Наказуемость как признак преступления вовсе не означает, что абсолютно во всех случаях совершение общественно опасного деяния должно влечь за собой применение наказания. Наказание как составная часть уголовной ответственности имеет своей целью исправление лица, совершившего преступление. Поэтому в тех случаях, когда эта цель может быть достигнуты иными мерами уголовной ответственности, отпадает и необходимость в реальном применении уголовного наказания. Определение прест является формально-материальным, поскольку оно, с одной стороны, включает в себя формальный признак, указывающий на то, что деяние уголовно-противоправно, запрещено уголовным законом, а, с другой стороны, содержит материальный признак, который характеризует деяние как общественно опасное, то есть причиняющее или способное причинить вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Малозначительное деяние. Ч.4 ст.11 УК гласит: “Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не обладающее общественной опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам”. Будет отсутствовать общественная опасность и, следовательно, преступление, например, в случаях тайного похищения малоценных вещей (карандаша, коробка спичек и т.д.), хотя формально здесь имеются все признаки преступления, предусмотренного ст.205 УК. При определении того, является ли деяние малозначительным, учитывается не столько причиненный фактически вред, как направленность действий лица на причинение малозначительного вреда. Во многих случаях малозначительные деяния могут быть общественно опасными с точки зрения административного, трудового или гражданского права и поэтому влечь за собой применение соответствующих мер воздействия. С точки же зрения уголовного права малозначительные деяния не представляют общественной опасности, свойственной именно преступлению. Отличие преступления от иных правонарушений. 1) По степени общественной опасности На степень общественной опасности правонарушения значительное влияние оказывает причиненный вред. Для преступления характерно причинение общественно опасным деянием существенного (значительного) вреда. те же действия, не повлекшие указанных последствий, могут влечь за собой применение административных мер воздействия. Степень общественной опасности зависит во многих случаях от способа, места, времени и обстановки совершения общественно опасного деяния. Степень общественной опасности деяния значительно повышается, когда оно совершается повторно, неоднократно или систематически. Поэтому некоторые деяния, совершенные впервые, представляют собой админ или другое правонарушение, а если же они совершены повторно (неоднократно, систематически), то законодатель рассматривает их как преступление. В некоторых случаях деяние признается прест лишь тогда, когда оно совершено умышленно. Совершение же такого деяния по неосторожности образует иное правонарушение. Преступление во всех случаях без исключения — это виновное деяние. Например, за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает гражданско-правовая ответственность и при отсутствии вины. Совершение преступления возможно только физическим вменяемым лицом, достигшим определенного возраста (16 лет, а некоторые преступления с 14 лет). Субъектами других же правонарушений м.б. не только ФЛ, но и ЮЛ. Преступление отличается от других правонарушений и своими юридическими последствиями. Осуждение лица за совершенное преступление влечет за собой судимость, которая связана с различными ограничениями, предусмотренными уголовным законом. Таких последствий для лица, совершившего иное правонарушение, не наступает. 2) По характеру противоправности (т.е., каким законом предусмотрено правонарушение: КоАПом – то это административное правонарушение; УК – то это преступление; гражданско-правовой деликт – тогда наступает только гражданско-правовая ответственность). 7. Все преступления по характеру и степени общественной опасности действующий УК Беларуси (ст.12) подразделяет на: 1) прест, не предст БОО (умышленные, так и неосторожные прест, наказание в виде ЛС на срок не свыше 2 лет или иное более мягкое наказание); 2) МТП (умышл прест, максим наказание в виде ЛС на срок не свыше 6 л, и прест, совершенные по неост-ти, наказание в виде ЛС на срок свыше 2 лет); 3) тяжкие преступления (умышленные преступления, максимальное наказание в виде л/с срок не свыше 12 лет); 4) ОТП (умышленные преступления, наказание в виде л/с на срок свыше 12 лет, пожизненное заключение или смертная казнь). Деление преступлений на категории имеет весьма существенное значение для систематизации условий применения целого ряда норм, в которых учитывается тяжесть преступления. Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности имеет важное значение для применения уголовного закона и его институтов, дифференциации уголовной ответственности и наказания. Так, в соответствии с ч.2 ст.13 УК приготовление к совершению преступления, не представляющего большой общественной опасности, не влечет уголовной ответственности. При определении понятия особо опасного рецидива учитывается только судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления (ч.3 ст.43 УК). За лицами, имеющими судимость за тяжкое или особо тяжкое преступления, после отбытия наказания осуществляется профилактическое наблюдение (ч.1 ст.81 УК). Тяжесть совершенного преступления учитывается при определении окончательного наказания за совокупность преступлений (ст.72 УК). В соответствии со ст.77, 78 и 79 альтернативные меры уголовной ответственности, предусмотренные указанными статьями УК, не применяются в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления. Наконец, классификационная тяжесть совершенного преступления, закрепленная ст.12 УК, учитывается при определении продолжительности судимости (осуждения). В зависимости от формы вины все преступления в УК подразделяются на умышленные, неосторожные и преступления, которые могут быть совершены и умышленно, и по неосторожности. Абсолютное большинство преступлений совершается только умышленно. Уголовный кодекс знает преступления, которые могут совершаться как при наличии умышленной, так и неосторожной вины. В соответствии со ст.97 УК отнесение преступления к умышленному или неосторожному имеет значение при определении продолжительности судимости. Так, при осуждении лица к наказанию за неосторожное преступление судимость ограничивается временем отбывания (исполнения) назначенного наказания, а при осуждении к наказанию за неосторожное преступление — продолжается известное время после отбытия (исполнения) наказания. По родовому объекту посягательства УК подразделяет все преступления на: против мира и безопасности человечества; против законов и обычаев ведения войны; против жизни и здоровья; против собственности; против общественной безопасности; против здоровья населения; против государства; против информационной безопасности и т.д. 8. Состав преступления - закрепленная в УЗ система объединенных в элементы юридически значимых объективных и субъективных признаков, раскрывающих основания УО и характеризующих то или иное конкретное деяние как преступление. Элемент состава преступления образует однородная группа названных в законе юридически названных признаков, которые характеризуют преступление с определенной стороны. Объектом преступления признаются охраняемые УЗ общественные отношения, которым ООД-ем причиняется или м.б. причинен вред. В объект преступления включают только те общественные отношения, которые подверглись вредным изменениям в результате преступного посягательства. С объектом преступления связаны понятия потерпевший и предмет преступления. Под потерпевшим признается лицо, которому в результате совершения преступления причиняется вред. Под предметом преступления в УП понимается предмет материального мира, путем воздействия на который лицо нарушает охраняемые УК общественные отношения. Объективную сторону состава преступления включает признаки, характеризующие внешнее проявление содеянного. К ним относят само деяние в форме действия или бездействия, посягающее на тот или иной объект и причиненный им вред. Наступившие последствия должны находиться в причинной связи с деянием виновного. К объективной стороне относятся также внешние обстоятельства совершенного деяния: способ, орудия и средства, время, место, обстановка совершения преступления. Субъектом в составе преступления признается лицо, совершившее преступление. Три признака, которыми должен обладать субъект любого преступления: физическое лицо; достигло установленного УК возраста, с которого может наступать УО; было вменяемо во время совершения ООД. Субъективная сторона  состава преступления характеризует внутреннюю сторону совершенного преступления, отражая психические процессы, происходящие в сознании лица, совершившего преступление. В нее входят вина в форме умысла или неосторожности, мотов, цель. Признаки состава преступления Обязательные — присутствуют в любом составе преступления (объект преступления, ООД, вина, наличие субъекта преступления — ФЛ, вменяемого и достигшего определенного возраста). Факультативными являются все остальные признаки состава преступления (наличие потерпевшего, предмет преступления ООПоследствия и причинная связь между ООД и ООП, время, место, способ, обстановка, мотив, цель совершенного преступления).

Соотношение преступления и состава преступления.

Прест как деяние характеризуется двумя основными признаками: общественной опасностью и противоправностью. Понятие состав преступления раскрывает (детализирует) содержание признака противоправности, т.е. устанавливает формально-правовые рамки для признания деяния прест.

Состав прест есть правовое отражение обществ опасности преступления.

Понятие прест отражает социально-правовую сущность деяния, в то время как состав прест является формально правовым выражением этой сущности.

Следовательно, прест и состав этого прест находятся в отношении явления и понятия, где преступление – это реальное явление общественной жизни, а состав преступления – это уголовно-правовое понятие о таком явлении.

Реальное преступление неизмеримо шире состава преступления по количеству признаков. Однако состав преступления не исключает учёта разнообразных признаков конкретно совершённого преступления. Такие признаки субъекта, как, например, семейное положение, отношение к учёбе или работе и т.п., хотя и не являются признаками состава преступления, однако учитываются при определении наказания за преступление.

Значение состава прест заключается, прежде всего, в том, что он является формально-правовым основанием для привлечения виновного к УО (нет состава – нет ответственности). Тем самым состав преступления очерчивает границы запрещаемого (преступного) и дозволенного поведения.

Виды составов преступлений

По степени общественной опасности составы преступлений разделяются :

основной состав – это состав, включающий лишь существенные и типичные признаки, присущие каждому преступлению данного вида, и в силу этого не содержащие квалифицирующих (отягчающих) либо привилегированных (смягчающих) признаков; привилегированный состав (со смягчающими обстоятельствами) указывают обстоятельства, говорящие о меньшей общественной опасности преступления в сравнении с основным составом (в состоянии аффекта, превышение пределов необходимой обороны и т.д.); квалифицированный состав (с отягчающими обстоятельствами) наряду со всеми признаками основного состава прест указаны обстоятельства, существенно повышающий общественную опасность преступления данного вида (повторность преступления, группой лиц, смерть человека и т.д.).

По кругу охватываемых ООД выделяются: родовой состав, который содержит наиболее общие признаки ООД; видовой состав, описывает определенную разновидность деяния.

По количеству однотипных признаковразделяются на: простые составы, которые описывает одно деяние, посягающее на один объект при наличии одной формой вины; сложные составы, содержащие в себе несколько (два или более) признаков одного вида.

Сложные составы в свою очередь подразделяются на следующие виды:

*с двумя действиями — составы преступлений, объективная сторона которых заключается в совершении двух действий; *со сложной формой вины — состав преступления с неоднородной субъективной стороной, выражающейся в различном психическом отношении виновного к деянию и его последствиям; *с двумя объектами — состав преступления, устанавливающий ответственность за деяние, посягающее одновременно на два объекта; *с альтернативными действиями — имеет место в случаях, когда диспозиция статьи Особенной части УК предусматривает несколько альтернативных вариантов поведения виновного и любое из них образует состав преступления.

По структуре (конструкции)выделяют следующие виды составов:

1) формальные составы. Состав прест, объект сторона которого исчерпывается только ООД; 2) материальные составы. Состав прест, объект сторона которого включает ООД и его ООП; 3) усечённые составы. Прест признаётся юридич оконченным уже на стадии приготовления к нему или покушения на его совершение, вне зависимости от того, достиг виновный своей цели или нет.

9.

Квалификация преступления – это установление соответствия между признаками совершённого деяния и признаками состава преступления. Квалифицировать преступление - означает дать уголовно-правовую оценку содеянному, определить, под действие какой статьи УК подпадает совершённое преступление.

Официальная квалификация выражает позицию органа уголовного преследования и суда по конкретному делу, представленную в исходящих от них уголовно-процессуальных документах.

Доктринальная квалификация преступлений излагается в научных трудах, публикациях, выступлениях юристов-криминалистов в виде суждений и предложений относительно правовой оценки тех или иных ситуаций, которые встречаются или могут возникнуть в следственно-судебной практике.

Требования к квалификации преступлений:

*обоснованность означает, что квалификация преступлений должна опираться только на установленные факты. Домыслы не допускаются; *точность требует, чтобы квалификация должна содержать ссылку не только на статью УК, но и на часть и пункт, в котором преступление описано с максимальной детализацией. *полнота означает, что квалификация должна содержать ссылку на все статьи, части, пункты статей, в которых предусмотрены составы совершенных преступлений.

Правильная квалификация преступления имеет значение не только для выбора судом вида и размера наказания, но и для применения УДО, исчисления сроков давности, сроков погашения судимости и т.д.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 463; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!