Принятие и утверждение проекта нормативно-правового акта компетентным государственным органом.



4. Обнародование правотворческого решения – его доведение до сведения населения, без чего принятые законодательные акты не могут исполняться. В Конституции РФ (ст.15) прямо закреплено, что неопубликованные акты не применяются и на них невозможно ссылаться в суде в подтверждение своих доводов.

Процесс правотворчества строго регламентирован правом. Например, в Конституции говорится о порядке принятия законов; помимо этого существует Регламент Государственной Думы, где устанавливаются правила и режим работы этого органа. Другие органы государства также имеют свои регламенты либо иные нормативные документы, устанавливающие порядок деятельности этих органов.

 

Вопрос 36.

Правоотношение — это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. Правоотношение является средством перевода общих установленных правовых норм (объективного права) в конкретные (субъективные) права и обязанности участников общественных отношений.

Признаки правоотношений:

1. Правоотношение представляет собой такую форму фактиче­ского общественного отношения, которая складывается на основе правовых норм. В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом в различные отношения. Это трудовые, семейные, имущественные отношения, отношения дружбы, любви, отношения, связанные с членством в общественной организации и другие. Од­нако не все жизненные отношения, как известно, регулируются с помощью норм права. Многие из них регламентируются нормами морали, нормами общественных организаций, обычаями. Форму правоотношений приобретают только те отношения, которые регу­лируются правовыми нормами.

В чем же конкретно проявляется взаимосвязь норм права и правоотношений? В нормах права содержатся общие (безличные) юридические права и обязанности людей — типовые образцы тех общественных отношений, которых люди могут или должны придерживаться в соответствии с правовыми предписаниями. Они реализуются тогда, когда определенные лица выполняют требования правовых норм, то есть вступают в правоотношения. Стороны правоотношений наделяются конкретными юридическими правами и обязанностями, в общей форме закрепленными в нормах права: их поведение строится в соответствии с данными правами и обязанностями. Следовательно, посредством правоотношений требова­ния правовых норм воплощаются в жизнь.

Вопрос 37

Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям.

Прежде всего, правоотношения, как и юридические нормы, можно разделить по отраслевому признаку на конституционные, гражданско-правовые, административно-правовые и т. д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей общественных отношений.

Виды правоотношений по характеру содержания правоотношения:

- общерегулятивные;

- регулятивные;

- охранительные.

Общерегулятивные правоотношения субъектов связаны непосредственно с законом. Они возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат указаний на юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы).

Регулятивные правоотношения вызываются к жизни нормами права и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе договора между сторонами.

Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. Они сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной в санкции охранительной нормы.

Виды правоотношений в зависимости от степени определенности сторон:

- относительные;

- абсолютные.

В относительных конкретно (поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и ответчик). В абсолютных названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона — это каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права (правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права).

Виды правоотношений по характеру обязанности правоотношения:

- активные;

- пассивные.

В правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных действий, а право другой — лишь в требовании исполнить эту обязанность. В правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, запрещенных юридическими нормами.

Выводы

Правовое отношение представляет собой индивидуальную юридическую связь управомочснной и обязанной стороны.

Правовые отношения возникают между людьми по их воле и в соответствии с правовыми нормами.

Общественные отношения, обретая правовую форму, становятся стабильными и максимально определенными по содержанию.

Правовые отношения - выгодные или допускаемые государством, урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых своими осознанными волевыми действиями способны реализовать принадлежащие им взаимные права и юридические обязанности.

Состав правовых отношений - совокупность элементов, необходимых для существования правовых отношений: субъекты; содержание правовых отношений (юридическое, фактическое (материальное)), объекты.

Признаки правовых отношений :

1) это общественные отношения, т.е. возникают только между людьми или группами людей;

2) они носят волевой характер, т.е. возникают, изменяются, прекращаются в результате осознанного, волевого поведения людей;

3) носят определенный характер, т.е. круг участников правовых отношений и их поведение строго определены;

4) урегулированы нормами права, т.е. предусмотрены все элементы правовых отношений, в том числе основания возникновения, круг участников;

5) участники правовых отношений обладают взаимными правами и обязанностями, т.е. праву одного участника правовых отношений всегда соответствует обязанность другого, и наоборот;

6) выгодны государству, либо им допускаются, но в любом случае им охраняются.

Виды правовых отношений:

По отраслевой принадлежности:

- уголовно-правовые,

- государственно-правовые,

- административно-правовые и др.;

По функциональному назначению:

- регулятивные,

- охранительные;

По степени индивидуализации:

- относительные — в них определены все участники правовых отношений;

- абсолютные — в них определена одна сторона правовых отношений;

В зависимости от принадлежности к стороне правовой системы:

- материальные,

- процессуальные,

- публичные,

- частные;

В зависимости от количества участников:

- простые — складываются между двумя субъектами;

- сложные — между несколькими субъектами.

 

Вопрос 38

Субъекты правоотношений – это их участники, имеющие субъективные права и юридические обязанности.

Понятия «субъекты права» и «субъекты правоотношений» в прин­ципе равнозначны, хотя в литературе на этот счет делаются определен­ные оговорки. Во-первых, конкретный гражданин как постоянный субъект права не может быть одновременно участником всех правоот­ношений; во-вторых, новорожденные, малолетние дети, душевноболь­ные лица, будучи субъектами права, не являются субъектами большин­ства правоотношений; в-третьих, правоотношения — не единственная форма реализации права. Эти различия, конечно, необходимо иметь в виду.

В любом правоотношении должно быть не менее двух субъектов (простое правоотношение), поскольку отдельный индивид, как уже говорилось, не может находиться в каком-либо общественном отноше­нии, в том числе правовом, с самим собой. Но в правоотношении воз­можно несколько или даже неограниченное число субъектов (сложное правоотношение). Правда, с юридической точки зрения в таких право­отношениях, т.е. с множеством субъектов, легко просматриваются две противостоящие стороны — управомоченная и правообязанная.

Принято выделять такие субъекты: физические лица (индивидуальные субъекты), организации (в том числе общественные объединения и религиозные организации), государство, а также социальные общности – народ, нации, население (или коллективные субъекты).

Под право­способностью понимается признаваемая государством общая (аб­страктная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем.

Правоспособностью в равной мере об­ладают все граждане без исключения, она возникает в момент их рож­дения и прекращается со смертью. В современном цивилизованном обществе нет и не может быть людей, не наделенных общей правоспособностью.

Главное в правоспособности — не права, а принципиальная возмож­ность или способность иметь их. А это очень важно, ибо, как мы знаем, в истории далеко не все и не всегда наделялись такой возможностью (например, рабы) или наделялись лишь отчасти (крепостные).

 

Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права и обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть непосредственным участником право­вых отношений. Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица, в то время как правоспособность не зависит от указан­ных обстоятельств. Дееспособность в полном объеме наступает с мо­мента совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.

Если правоспособность сопутствует индивиду на протяжении всей его жизни, то дееспособность — лишь с определенного возраста. Дее­способностью не обладают малолетние дети до 14 лет и душевноболь­ные лица, которые могут иметь известные права, но не могут их осу­ществлять. За них выступают их законные представители — родители, опекуны, попечители. Человек должен обладать способностью управ­лять собой, отдавать отчет своим поступкам, иначе он — недееспо­собен.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать необходимые гражданские сделки только с письменного согласия ро­дителей, усыновителей или попечителей. Однако они вправе самосто­ятельно совершать мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим зара­ботком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские и изо­бретательские права, вносить вклады в кредитные учреждения (ст. 26 ГК РФ).

Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная. Полная, как уже говорилось, насту­пает с совершеннолетием, частичная — с 14 лет, а ограниченная — когда лицо ограничивается в дееспособности по суду (хронические алкого­лики, наркоманы).

 

Вопрос 39

Содержание правоотношений - это то, что связывает субъектов в правоотношении. А таким связующим юридическим элементом являются субъективные права и юридические обязанности. Как известно, правоотношение - это общественная связь, социальное общественное отношение.

Субъективное право - мера возможного поведения управомоченной стороны правоотношения, обеспечиваемая государством и действиями обязанной стороны. Признаки субъективного права:

1. Это не само поведение, а возможность поведения. Оно дает субъекту возможность выбора варианта поведения: реализовать его активно, или напротив, бездействовать.

2. Это «отмеренная» возможность, «мера» возможности. Возможность поведения (в отличие от предписаний нормативного характера) четко обозначена по содержанию, имеет точные границы, в рамках которых лицо и может строить свое поведение.

3. Субъективное право - элемент правоотношения. Превратить общее нормативное право в субъективное, конкретизировать его, можно только вступив в правоотношение.

4. Субъективное право, его реализация обеспечивается государством, его принудительной силой.

5. Реализация субъективного права обеспечивается деятельностью другой стороны правоотношения - обязанной. Субъективные права потому и реальны, что существует другая сторона, обеспечивающая их. В правоотношении реально осуществляется правовой принцип единства прав и обязанностей. Например, покупатель именно потому имеет право получить товар, что продавец обязан его передать.

Юридическая обязанность - мера должного (необходимого) поведения обязанной стороны правоотношения, обеспечиваемого государством и осуществляемого в интересах уполномоченной стороны.

Признаки юридической обязанности:

1. Юридическая обязанность - это долженствование, необходимость поведения. В отличие от субъективного права юридическая обязанность не допускает выбора варианта поведения. Она отличается безусловностью, категоричностью. Данное поведение властно предписано лицу.

2. Юридическая обязанность - не долженствование «вообще», а мера этого поведения. Обязанность имеет четкие границы, в пределах которых должен действовать обязанный субъект. Строго говоря, юридическая обязанность, в отличие от нормативной обязанности, закрепленной в обязывающей норме права, также является «субъективной». Однако в юридической науке и практике термин «субъективное» употребляется только применительно к праву. Это вызвано необходимостью отличать право как явление (право в позитивном смысле) от права как субъективной возможности индивидуального участника правоотношения.

3. Юридическая обязанность - элемент содержания правоотношений наряду с субъективным правом. Для конкретизации пределов необходимого поведения субъект необходимо вступает в правоотношение.

4. Юридическая обязанность обеспечивается принудительной силой государства. В случае невыполнения юридической обязанности (нарушения субъективного права) в действие вступает органы государственного принуждения, принуждая к выполнению юридической обязанности.

5. Юридически обязанный субъект действует не в своих интересах, а для обеспечения интересов управомоченной стороны правоотношения.

Юридическая обязанность, так же, как и субъективное право, включает в себя три составляющих:

· обязанность совершать активные действия;

· обязанность воздерживаться от действий;

· обязанность претерпеть меры государственного принуждения.

 

 

40. ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Объектом правового отношения вступает то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности его участников, иными словами, - то, ради чего возникает само правоотношение. Возможность чем-то владеть, пользоваться, распоряжаться, вести себя определенным образом, претендовать на действия других является субъективным правом. Все это попадает под понятие объекта. Обязанность призвана обеспечивать осуществление данного права, а, следовательно, нормальное функционирование правового отношения в интересах управомоченного и государства в целом.

1. Материальные блага. Характерны, главным образом, для гражданских, имущественных правоотношений.

2. Нематериальные блага. Типичны для уголовных и процессуальных отношений.

3. Поведение, действия субъектов, разного вида услуги и их результаты. Складывающиеся на основе норм административного права в сфере управления, бытового обслуживания, хозяйственной, культурной и иной деятельности.

4. Продукты духовного творчества. Все что является результатом интеллектуального труда.

5. Ценные бумаги, официальные документы.

Вообще, объект правоотношения - это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи.

 

41.ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.ИХ ВИДЫ.ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Юридический факт - конкретное жизненное обстоятель­ство, с которым правовая норма связывает возникновение, изменение или прекращение правовых отношений, наступ­ление определенных юридических последствий.

-По характеру наступающих последствий - правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие и комплексные (универсальные) факты (поступление в вуз, приговор суда, вступление в брак и т. д.), которые одновременно и образуют, и изменяют, и прекращают правоотношения;

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений (например, прием на работу).Правопрекращающие - прекращают правовые отношения (например, окончание вуза).Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые отношения (например, обмен жилой площади).

-По волевому признаку юридические факты — события и действия.

События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей (стихийные бедствия). Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. Действия подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям нормы) и неправомерные (нарушающие правовые предписания). Действия подразделяются на правомерные (соответствующие предписаниям нормы) и неправомерные (нарушающие правовые предписания).

-по продолжительности действия можно выделять кратковременные (штраф) и длящиеся юридические факты

-По количественному составу выделяются простые и сложные юридические факты. простые (когда все факты относятся к одной отрасли права) и сложные (когда в необходимый комплекс фактов входят факты различной отраслевой принадлежности

-По значению юридические факты могут быть положительными и отрицательными.

Положительные юридические факты представляют собой жизненные обстоятельства, наличие которых вызывает, изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение определенного возраста).Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие жизненные обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений

Различают два вида фактических составов:

1) по принципу свободного накопления элементов состава – простая совокупность, существенно только ее наличие;

2) по принципу последовательного накопления элементов – юридические последствия наступают только в случае накопления элементов состава в определенном порядке.

Фактический (юридический) состав — это совокупность нескольких юридических фактов, порождающих конкретные правовые последствия.

 

42.Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и применение права.

Реализация права – это фактическое осуществление предписаний правовых норм в поведении субъектов. Реализация права является завершающей стадией механизма правового регулирования, когда субъективные права и юридические обязанности воплощаются в реальном поведении людей. Все субъекты, являющиеся носителями субъективных прав и юридической обязанности, участвуют в реализации правовых норм.

Формы реализации права:

1) по субъективному составу:

      - индивидуальная (например, составление завещания, оплата проезда);

      - коллективная (например, заключение коллективного договора между администрацией предприятия и трудовым коллективом).

2) по внешнему проявлению:

      - активная (например, исполнение обязанности по уплате налогов, использование права заключить сделку);

      -пассивная (например, соблюдение всевозможных правовых запретов, когда требуется воздерживаться от определенных действий).

3) по методу государственного воздействия на поведение субъектов:

      - добровольная,

      - принудительная;

4) по характеру действий субъектов, степени их активности и направленности поведения:

      - соблюдение – это такое поведение субъектов (пассивное), которое выражается в воздержании от совершения действий, запрещенных правовыми нормами. Так реализуются запрещающие нормы;

      - исполнение – это такое активное поведение субъектов, которое выражается в обязательном совершении активных действий, которые предписываются нормами права. Так реализуются обязывающие нормы права;

      - использование – это активное поведение субъекта, которое выражается в реализации возможностей, которые представляются субъектам нормами права. Так реализуются управомоченные нормы права.

      - Применение права – это регламентированная государством и осуществляемая в процессуальных (процедурных) действиях властная деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц по реализации норм права для единичного случая и индивидуально-определенного субъекта.

 

43.ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА КАК ОСОБАЯ ФОРМАРЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА

Применение это способ реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них функции.

 Применять нормы права - значит применять власть, а нередко и принуждение, санкции, наказание. Правоприменение осуществляют только специальные субъекты.

 Признаки правоприменения:

 1.это властно-императивная форма реализации права

 2.осуществляется компетентными, уполномоченными на то органами и должностными лицами.

 3.носит процессуальный характер

 4.состоит из ряда последовательных стадий, т.е. отличается стадийностью

 5.имеет под собой соответствующие юридических основания

 6.связано с вынесением правоприменительных актов.

 7.является разовым и индивидуально определенным действием, касающимся персонифицированных субъектов

 8.направлено на урегулирование конкретных ситуаций.

 

44.СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА

1. Установление фактических обстоятельств дела. Главной целью является выяснение объективной истины по делу, проведение осмотра места происшествия ( исследование вещдоков, экспертизы и т.д.), установления мотивов, выяснение причин, поиск истины.

 2.Выбор нормы права и юридическая квалификация дела. Эта стадия требует высокой подготовленности и профессионализма лица, применяющего правовую норму. Необходимо, к примеру, решить какое преступление совершено умышлено или неосторожно, установить прямой или косвенный умысел, неосторожность (самонадеянность или небрежность)

 3.Проверка и толкование нормы права. Данная стадия предполагает проверку юридической силы выбранной нормы, ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, устранение противоречий, коллизий, пробелов.

 4.Решение дела. В результате проведенных вышеуказанных операций выносится правоприменительный акт (приговор по уголовному делу, решение по гр.делу)

 5.Контрольно-исполнительная стадия. Заключительная стадия связана с реальным исполнением принятого акта, доведением его до логического завершения

 

45.АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА,ИХ ОТЛИЧИЯ ОТ АКТОВ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Актом применения норм права, или индивидуальным актом, называют официальный правовой акт, который имеет индивидуальное государственно-властное предписание, вынесенное уполномоченным на то органом по конкретному юридическому делу.
Акты применения норм права как документы имеют определенную структуру, состоящую из следующих обязательных элементов: 1) вводной части, которая содержит наименование правоприменительного акта (приказ, постановление, распоряжение, приговор и др.), название органа, должностного лица, издавшего его, время издания, конкретный адрес предприятия; 2) описательной части, где излагаются фактические обстоятельства дела и перечисляются собранные доказательства; мотивировочной части, обосновывающей принятое решение; 3) резолютивной части, излагающей содержание принятого решения, а также сведения о порядке его обжалования.

Основными отличиями нормативного правового акта от акта применения права являются следующие:

1) если нормативный правовой акт носит общий характер, то акт применения права имеет индивидуальный;

2) нормативный правовой акт призван регулировать определенный вид общественных отношений, в то же время акт применения права регулирует конкретные жизненные отношения;

3) нормативный правовой акт может применяться неоднократно, а акт применения права носит лишь разовый характер;

4) нормативный правовой акт не персонифицируется, он направлен на неопределенное количество лиц, которые оказались в подобных жизненных ситуациях, а акт применения права сориентирован на конкретных лиц, потому что служит для разрешения конкретной ситуации;

5) нормативный правовой акт является нормативной базой правового регулирования и, таким образом, устанавливает, изменяет или отменяет нормы права, а акт применения права осуществляет эти нормы, проводя общеобязательные нормативные установки в область определенных ситуаций;

6) нормативный правовой акт может действовать до тех пор, пока его не отменят, а акт применения права должен прекратить свое действие после его непосредственной реализации;

 

46.ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА

Цель толкования состоит в том, чтобы выявить точный смысл юридических правил, правовых предписаний, содержащихся в нормативно-правовых актах.

Толкование - это деятельность по установлению содержания (разъяснению смысла) нормативно-правовых предписаний для их практической реализации.

Установлению подлежит государственная воля, которая нашла объективное выражение и закрепление в тексте нормативно-правового акта. Объектами толкования, таким образом, выступают юридические нормативные акты как письменные акты-документы, содержащие нормы права, и здесь тебуется как бы проникнуть через форму объекта к его содержанию и сути.

Причины необходимости толкования норм права:

сложность или нечеткость юридических формулировок (излишняя их краткость, абстрактность либо, напротив, пространность);

несовершенство законодательной техники (поспешность в принятии тех или иных правовых актов, их слабая проработанность, декларативность, неконкретность);

несовпадение норм и статей правовых актов (наличие бланкетных и отсылочных норм, нетипичных предписаний);

специфика юридических терминов и понятий, интерпретация которых требует специальных познаний, высокой квалификации;

неясное и неточное выражение воли законодателя в правовой норме (различие духа и буквы закона);

действие нормы права не изолированно, а в системе других норм.

 

47.ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА(ОФИЦИАЛЬНОЕ И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ)

1) Официальное – осуществляют специальные органы (суды) или органы, принимающие их (Федеральное собрание). Официальное толкование подразделяется на аутентическое и легальное.

- аутентическое толкование выполняет орган, издавший нормативный акт. Какого-то специального разрешения ему для толкования собственных актов не требуется. Он делает это в силу своей компетенции. Правотворческий орган дает аутентическое толкование как в тексте самого акта (дефинитивные нормы), так и в актах специальных. Например, отдельные положения Гражданского кодекса получили объяснение в Федеральном законе «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

- легальное толкование осуществляется органом, специально уполномоченным на то законом. Так, ст. 126 Конституции РФ указывает, что Верховный Суд РФ «дает разъяснения по вопросам судебной практики». Аналогичные разъяснения дает и Высший Арбитражный Суд (ст. 127 Конституции). Исключительная компетенция Конституционного Суда — толкование нормативных актов с точки зрения их соответствия Конституции. Правом официального толкования (разъяснения) избирательного законодательства пользуется Центральная избирательная комиссия.

2) Неофициальное – когда расталковывание ведется юристами, ученными и т.д. (лица не уполномоченные официально). Неофициальное толкование подразделяют на обыденное, профессиональное и доктринальное.

- Обыденное толкование может осуществлять любой субъект права. Его точность зависит от уровня правосознания субъекта. Причем от характера такого «житейского» толкования во многом зависит состояние законности, ибо оно является основанием юридической деятельности граждан, их правомерного поведения.

- Профессиональное толкование правовых норм дается специалистами-юристами. Критерием выделения этого вида толкования служит не степень знания права, а профессиональная деятельность. Таковым является, например, толкование, осуществляемое прокурором или адвокатом в судебном процессе. Его результаты не обязательны для суда, однако необходимость деятельности этих участников процесса закреплена нормативно.

- Доктринальное толкование производится учеными-юристами, специалистами в области права в монографиях, научных комментариях, статьях и др. Результаты доктринального толкования публикуются в особых сборниках, содержащих научно-практические комментарии действующего в той или иной области законодательства. Этими комментариями пользуются практические работники.

[5 пересланных сообщений]

Михаэль Штайн, 11 декабря в 17:50

48. - буквальное (адекватное) толкование точно соответствует тексту нормы. Это часто встречающийся вид толкования. Действительное содержание нормы права, установленное в ходе использования всех необходимых для данного случая приемов толкования, совпадает с результатом, полученным на основе простого прочтения ее текста (смысл и буква закона совпадают). Этот вид толкования не порождает разногласий и споров.

  

- расширительное толкование шире текста правовой нормы - смысл правового предписания выходит за рамки буквальных выражений. Список случаев, требующих расширительного толкования, обычно сопровождается использованием выражений «и др.», « и пр.», « и т.д.». Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ предусматривается ответственность за вред, «причиненный гражданину… в результате незаконных действий государственных органов…». Буквально: лица без гражданства, иностранцы не подпадают под действие данной статьи. Однако это не так, поскольку понятие «гражданин» интерпретируется расширительно как "физическое лицо".

  

- ограничительное толкование права выражается в таком результате интерпретации, когда подлинный смысл нормы права следует понимать ограниченнее, чем это выражено в словесном тексте. Согласно п.3 ст.38 Крнституции РФ «трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботится о своих нетрудоспособных родителях», но такая обязанность не возлагается на детей, которые сами являются не трудоспособными.

  

49. Способы толкования норм права - это приемы, используемые для уяснения смысла и содержания данных норм:

  

- грамматический способ представляет собой уяснение смысла правовой нормы на основе анализа текста какого-либо нормативного акта. Предполагает выяснение значения отдельных слов как в общеупотребительном, так и в терминологическом смысле. После уяснения смысла слов и терминов устанавливается смысл предложений.

  

- логический способ толкования предполагает применение законов логики. Если грамматическое толкование ставит своей задачей выяснение буквального содержания того, что закреплено непосредственно в тексте, то логическое имеет целью с помощью правил формальной и диалектической логики выявить то, что законодатель хотел выразить в тексте закона.

  

- систематический способ толкования вытекает из системности. Он предполагает установление смысла норм права на основе использования знаний о логических связях с другими нормами. Этот способ толкования позволяет выявить и противоречия в законодательстве, т.е. коллизии, столкновения норм и др.

  

- историко-политический способ толкования помогает выявить смысл правовой нормы, обращаясь к истории ее принятия, целям и мотивам, обусловившим введение ее в систему правового регулирования.

  

- специально-юридический способ толкования основывается на профессиональных знаниях юридической науки и законодательной техники.

  

50. Правомерное поведение – это деятельность, соответствующая предписаниям норм права всех его отраслей.

  

Правомерное поведение всегда удовлетворяет те общественные, государственные или личные интересы, для обеспечения которых и устанавливались нормы права.

  

Правомерность поведения основывается на сознательности людей. Наивысшим показателем правомерности является соблюдение норм права относительно бессознательно, на основе сформулировавшихся правовых навыков, умений, установок.

  

Признаки правомерного поведения:

  

- добровольность поведения;

  

- социальная полезность поведения;

  

- массовость поведения;

  

- длительность поведения.

  

Виды:

  

1. Социально-активное поведение - наиболее высокий уровень правомерного поведения, проявляющийся в общественно полезной, одобряемой государством и обществом деятельности в правовой сфере.

  

а) активность в деятельности добровольных формирований (партий, массовых движений, союзов и организаций, добровольных обществ, фондов, ассоциаций и других общественных объединений), возникших на основе общности интересов социальных групп, идейного и группового выбора личности.

  

Эта активность ставит целью воздействовать на поддержку, функционирование или изменение государственно-правовых структур, осуществление реформ,

 

Михаэль Штайн, 11 декабря в 17:50

защиту гражданских, политических, социальных и культурных прав и свобод граждан, их участие в управлении государственными и общественными делами;

  

б) активность в государственно организованных формах деятельности в сфере правотворчества (участие в обсуждении и принятии законопроектов, иных общегосударственных и общественно значимых решений; участие в выборах представительных органов власти и контроле за деятельностью депутатов всех уровней; участие в реализации правовых установлений и охране правопорядка);

  

в) активность в создании и деятельности альтернативных или параллельных общественных и общественно-государственных структур (комитеты или советы общественного самоуправления по месту жительства; экспертные общественные советы, временные проблемные комиссии, региональные и местные фонды – по градостроительству, окружающей среде, охране памятников и др.; группы самопомощи и обеспечения порядка, правозащитные ассоциации, группы "общественного давления" и т.п.);

  

г) самодеятельную активность личности в сфере права (голосование определенным образом во время выборов и референдумов; инициативные предложения по политико-правовым вопросам, направляемые в государственные органы и средства массовой информации; самостоятельное противодействие нарушениям законности и общественной морали и т.п.).

  

2. Привычное поведение.

Используя метод "проб и ошибок", человек быстро привыкает повторять именно те действия, за которыми следует устраивающий его результат, и не склонен к действиям, которые не ведут к удовлетворяющим его последствиям.

 

Все социальные нормы права и принципы носят общий характер и не всегда могут соответствовать конкретной жизненной ситуации. Общая норма не учитывает различные неравенства и неодинаковые возможности. Поэтому нередко существует необходимость самостоятельного осмысления личностью обстановки. В силу этого соблюдать закон при всей его значимости не исчерпывает целей и задач права.

  

Есть и негативная сторона: привычки влияют на сохранение потребности в совершении определенного действия, даже если потребность уже исчезла.

  

3. Конформистское поведение.

Это пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего поведения мнению и действиям окружающих. В сфере социально-правовых отношений человек поступает правомерно, поскольку "так поступают другие".

  

Мотивы такого поведения характеризуют гражданскую не-сформированность личности: согласное подчинение, основанное на пассивном отношении к правовому порядку; желание избежать обсуждения в группе или коллективе; боязнь утратить доверие близких или знакомых; желание заслужить одобрение тех, с кем связан межличностными отношениями, и т.д.

  

Социально-правовой конформизм признается социально полезным явлением, поскольку индивид, подчиняясь мнению других, соблюдает требования права и тем самым способствует реализации их в жизнь.

  

4. Маргинальное поведение.

Оно отражает состояние индивида, которое находится на грани антиобщественного проявления, ведущего к правонарушению, однако таким не становится. В правовом плане маргинальное характеризуется особым, "промежуточным", переходным между правомерным и противоправным состоянием личности.

  

Среди лиц, поведение которых относят к маргинальному, все же большую часть составляют те, кто не находится в столь резком пограничном состоянии между "добром и злом". Человек не совершает преступлений, поскольку сознает "невыгодность", "нецелесообразность" таких поступков, руководствуясь при этом личным расчетом или страхом перед наказанием.

  

51. Правопорядок — это основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая качественное состояние общественных отношений на определенном этапе развития общества.

  

Особенности правопорядка состоят в следующем:

  

а) он строго запланирован в нормах права;

  

б) обеспечивается государством;

  

в) возникает в результате реализации норм права;

  

г) делает человека более свободным, организует общественные отношения, облегчает жизнь.

  

Различают понятия «правопорядок» и «общественный порядок».

  

Общественный порядок представляет собой

 

Михаэль Штайн, 11 декабря в 17:50

систему упорядоченных стабильных общественных отношений, сложившихся под воздействием социальных норм, норм права, морали и обычаев.

  

Соотношение законности, правопорядка и демократии заключается в следующем:

  

1) подлинная демократия невозможна без законности и правопорядка, она превращается в хаос, злоупотребления;

  

2) законность и правопорядок не будут приносить людям пользу без демократических механизмов, институтов и норм, с помощью которых можно регулировать нормативную базу законности и правопорядка.

  

52. Правонарушение– это общественно вредное виновное деяние дееспособного субъекта, противоречащее требованиям правовых норм.

  

Основные признаки правонарушения:

  

1) деяние, выражающееся в действии или бездействии. Не считаются правонарушениями мысли, чувства, не выраженные в действиях, а также какие-то свойства личности;

  

2) деяние должно быть совершено субъектом, достигшим определенного возраста и отвечающим критериям вменяемости;

  

3) правонарушением признается только деяние, запрещенное нормами права, определяющееся законом именно как правонарушение. Границы противоправности определяются именно государством исходя из исторических, социальных, национальных традиций, общественного мнения и т.д.

  

4) общественная вредность или опасность деяния. Деяние может и не повлечь определенных вредных последствий, а лишь поставить социальные ценности под угрозу. Значимым будет то, что создается реальная угроза причинения такого вреда общественным отношениям.

  

5) правонарушение – виновное деяние. У субъекта должна быть свобода выбора варианта поведения, если таковая отсутствовала и лицо действовало под физическим или психическим принуждением, то вина отсутствует.

  

53. Состав правонарушения:

  

Правонарушение включает в себя ряд обязательных признаков, образующих его состав. Категория состава детально разработана в уголовном праве применительно к преступлениям, но она имеет и общеправовое значение в гражданском, административном и других отраслях права.

  

Отсутствие хотя бы одного из признаков данного понятия не дает полного состава, а значит, отпадает законное основание для возбуждения дела и привлечения лица к ответственности. В состав входят следующие четыре элемента:

  

1) объект правонарушения;

  

2) субъект правонарушения;

  

3) объективная сторона правонарушения;

  

4) субъективная сторона правонарушения.

 

Специальные объекты - это конкретные блага, ценности (жизнь, честь, здоровье человека, собственность, имущество, безопасность и т.д.). Любое правонарушение наносит урон как общему объекту, так и конкретному.

  

Под субъектом правонарушения понимается праводееспособное лицо, совершившее правонарушение. Не могут быть также субъектами некоторых преступлений иностранцы (государственная измена, отказ от службы в армии, дезертирство и др.).

  

Под объективной стороной правонарушения понимается совокупность его внешних признаков, отвечающих на вопросы: что, где, когда и как произошло. К таким признакам относятся следующие:

  

а) само реальное волевое действие либо бездействие (деяние). Человек может мыслить как угодно, но он не может поступать как угодно;

  

б) противоправность действия либо бездействия. Данное условие означает, что тот или иной поступок должен нарушать определенную норму права;

  

в) вредоносный результат, ущерб, общественная опасность. Без таких последствий поступок не считается правонарушением;

  

г) прямая причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредным результатом.

  

Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое отношение субъекта к своему деянию и его последствиям. Имеются в виду цели, мотивы, установки, которыми руководствовался правонарушитель, замышляя и осуществляя преступление. Субъективная сторона правонарушения отвечает на вопрос: как субъект относится к своему деянию, каковы были его побуждения.

  

54. Все виды правонарушений по степени их общественной опасности подразделяются на: преступления и проступки.

  

1. Административные проступки – это правонарушения, посягающие на установленный законом общественный порядок, на отношения в области исполнительной и распорядительной деятельности государства.

  

2. Дисциплинарные проступки – правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых отношений и нарушают порядок работы коллективов предприятий, учреждений, организаций.

  

3. Материальные проступки – правонарушения, связанные с причинением вреда организации, в которой правонарушитель находится на службе.

  

4. Гражданские проступки – выражаются в нанесении организациям или отдельным гражданам имущественного или морального вреда.

  

5. Финансовые проступки – правонарушения в области сбора и распределения денежных ресурсов государства.

  

6. Семейные проступки (отказ от содержания или воспитания детей и др.).

  

7. Конституционные проступки – это нарушения, выражающиеся, в частности, в издании государственными органами таких нормативных актов, которые противоречат Конституции.

  

8. Процессуальные проступки – это нарушения установленной законом процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического дела в правоприменительном органе.

  

55. Юридическая ответственность — это претерпевание субъектом правонарушения неблагоприятных последствий, установленных законом. Ответственность имеет следующие признаки:

  

- правонарушение как основание. К юридической ответственности можно привлечь только за те деяния, за которые она предусмотрена законодательством.

  

- государственное принуждение. Это значит, что при возложении юридической ответственности возникают правоотношения, при которых одна сторона — правонарушитель — вынуждена подчиниться другой стороне — государству в лице его органов и должностных лиц.

  

- государственное принуждение как признак юридической ответственности необходимо отличать от государственного принуждения, не связанного с правонарушением. Такие меры государственного принуждения, как проверка документов, таможенный осмотр вещей, изъятие земельного участка для государственных нужд и др., не являются мерами ответственности, поскольку применяются вне связи с правонарушениеми и для их предупреждения.

  

- неблагоприятные последствия. Эти последствия могут быть психологическими (например, от предупреждения за незначительное нарушение правил дорожного движения), имущественными (взыскание неустойки за неисполнение гражданско-правового договора), организационными (увольнение с работы, лишение специального права и т. д.).

  

Виды юридической ответственности:

  

- конституционная. Лишь она в отличие от других видов юридической ответственности наступает за совершение конституционного правонарушения, т. е. за нарушение норм Конституции или конституционного законодательства.

  

Субъектами конституционной ответственности редко бывают отдельные граждане. В основном это государственные органы и высшие должностные лица, государство в целом или его отдельные части. Своеобразны и меры конституционной ответственности, а также порядок привлечения к ней.

  

- административная. К данной ответственности могут привлекать не только суды, но и должностные лица различных органов исполнительной власти в области внутренних дел, природных ресурсов, санитарного надзора и др. К административной ответственности могут быть привлечены не только граждане, но и юридические лица, а также должностные лица, совершившие правонарушения при исполнении своих обязанностей в различных областях деятельности.

  

Административные наказания (предупреждение, штраф на гражданина, арест на небольшой срок, возмездное изъятие предмета правонарушения и др.) не являются очень суровыми.

  

- уголовная. Она применяется только судом за совершение преступлений, предусмотренных только УК, и только к физическим лицам. Данный вид ответственности специфичен строгостью мер наказания: штрафами большого размера, лишениями права заниматься определенной деятельностью на длительные сроки, ограничениями и лишениями свободы и даже смертной казнью.

  

- дисциплинарная. Применяется работодателем к работнику за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей.

  

- материальная. Наступает в трудовых правоотношениях у сторон трудового договора (работника или работодателя), но только при причинении ими материального ущерба друг другу. Выполняет прежде всего компенсационную функцию.

  

- имущественная. Она наступает в соответствии с гражданско-правовым договором между сторонами при неисполнении ими своих обязательств, а в случае отказа стороны от ее несения - в соответствии с решением суда по иску заинтересованного лица. Нередко выражается в денежной форме, поскольку деньги - вид имущества.

  

- международно-правовая. Субъект - государство в целом, совершившее правонарушение, имеющее международный характер: массовые нарушения прав человека, вооруженное нападение на другое государство и др. В результате государство претерпевает такие неблагоприятные последствия, как прекращение с ним экономического сотрудничества других государств, введение на его территорию воинских контингентов других государств (миротворческих сил) и т. д.56.

Принципы юридической ответственности.

Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности:

1. Принцип законности — Привлекать юридической ответственности могут только компетентные органы в строго установленном законом порядке и на предусмотренных законом основаниях.

2. Принцип равенства — Все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, Пола, сексуальная ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений.

3. Принцип справедливости — Нельзя назначить уголовное наказание за проступки. Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий её, не имеет обратной силы. Если вред причинённый нарушителям, имеет обратимый характер, юридическая ответственность должна обеспечить его восполнения. За одно нарушение возможно лишь одно наказание.

4. Принцип гуманизма — Наказание и иные меры уголовно правового характера, применяемые к лицу, совершившего преступление, в соответствии с законом.

5. Принцип вины — Ответственность может наступать только при наличии вины правонарушителя. Которое означает осознание лицом недопустимости своего поведения и вызванных им последствий. Если лицо невиновна, то, несмотря на тяжесть деяния, она не может быть привлечено к ответственности.

6. Принцип обоснованности — Состоит в требование наличия достаточных фактических и юридических оснований для принятия решения относительно установления в законе и применение на практике уголовно-правовой санкции того или иного вида, характера и содержания.

7. Принцип неотвратимости — Если за то или иное деяние должны последовать меры государственного принуждения, то без законных оснований никто не может быть освобождён от ответственности и наказания ни под каким предлогом.

8. Принцип целесообразности — Ответственность наступает неотвратимо, потому что она целесообразно. Недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без законных оснований под предлогом тяжести, целесообразности, эффективности, политических, идеологических и других внеправовых мотивов.

 

57.

Источник конституционного права РФ — совокупность установленных Конституцией РФ, международными актами, федеральными конституционными и федеральными законами нормы, регулирующие основные принципы организации государственного устройства, структуры и функционирования государственной власти в РФ, а также закрепляющие основные права и свободы личности в РФ.

 

Виды источников конституционного права РФ:

1. Международные акты

2. Конституция РФ

3. федеральные конституционные законы

4. федеральные законы

5. Внутригосударственные договоры

6. законы бывшего СССР и РСФСР

7. Указы президента РФ

8. постановления Правительства РФ

9. решения и постановления Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ

 

58. Ответственность в конституционном праве представляет собой обязанность субъекта правоотношения переносить наступившие нежелательные последствия в виде ограничений личного или имущественного характера как результат своих незаконных действий или бездействий, определенные Конституцией РФ и другими федеральными законами.

 

Особенность ответственности в конституционном праве:

 

Главной особенностью наступления ответственности в рамках конституционного права является ее наступление в зависимости отрасли права, в которой регламентируется соблюдение этих конституционных норм.

Например, если нарушены трудовые права, закрепленные в конституции, то ответственность наступает согласно трудовому законодательству, проистекающему из Трудового кодекса РФ. Если нарушаются права материнства, то здесь прежде всего, обращаются к Семейному кодексу РФ.

 

59. правовой статус личности – это совокупность прав и обязанностей индивида во взаимоотношениях с РФ. Конституционный статус личности складывается из закрепленных в Конституции РФ прав и свобод личности, а также обязанностей индивида перед государством.

 

К элементам правового статуса личности относятся:

 

1.права и обязанности;

2.ответственность;

3.законные интересы;

4.гражданство;

5.правосубъектность;

6.правовые принципы.

 

Правовой статус делится на: общий, специальный и индивидуальный. Данные виды отображают соотношение таких философских категорий, как: «общий», «особенный», «отдельный».

 

Общий – статус лица как гражданина государства, который закреплен в Конституции.

 

Специальный статус закрепляет особенности положения определенных категорий субъектов (военных, адвокатов, государственных служащих, студентов, бизнесменов) и обеспечивает возможность выполнения их специальных функций.

 

Индивидуальный статус – это отражает конкретику и представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей отдельного лица (возраст, пол, семейное положение, трудовой стаж, должность).

 

60. Права гражданина — это коллективная воля общества, которую призвано обеспечить государство.

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного ограничения.

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и гарантированные государством возможности индивида обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными.

Свободы человека - это практически те же права человека, имеющие лишь некоторые особенности.

Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на свободном, максимально самостоятельном самоопределении человека в некоторых сферах общественной жизни. Оно обеспечивает свободы человека прежде всего невмешательством как собственным, так и со стороны всех иных социальных субъектов. Следовательно, свобода — это самостоятельность социальных и политических субъектов, выражающаяся в их способности и возможности делать собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и целями.

 

Обязанности:

1.Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

2.Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

3.Граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы страны.

4.Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

5.Каждый гражданин обязан платить налоги и сборы.

6.Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

7.Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

 

Достигнув 18-летнего возраста, гражданин РФ может в полной мере осуществлять свои права и обязанности.

 

Иностранные граждане и лица без гражданства несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законодательством. К примеру, обладатели постоянного вида на жительство обязаны встать на воинский учет на случай мобилизации, и, помимо уплаты налогов обязаны ежегодно подавать в налоговые органы декларацию. А вот избирательного права иностранцы и лица без гражданства лишены

 

61.

Федеративное устройство России было установлено в январе 1918 года, вскоре после установления республиканской формы правления. Оно сменило собой унитарное государственное устройство Российской империи.

 

Федеративное устройство России способствует свободному развитию наций и народностей, которые проживают на её территории. Это находит выражение в создании разных форм национальной государственности народов Российской Федерации: республик, автономных округов и области, а также в возможности преобразовать одну форму национальной государственности в другую. Свободное развитие народностей и наций также предполагает активизацию развития национальных языков.

 

Согласно принципу федерализма основы правового статуса республик, краев, областей, автономных округов и области, городов федерального значения вводятся и гарантируются Конституцией России. При этом конституции республик, уставы краев, областей, автономных округов и области, городов федерального значения не могут противоречить Конституции Российской Федерации.

 

Федеративное устройство Российской Федерации основыва­ется на нескольких основных принципах:

 

1. Государственная целостность РФ - это означает, что РФ - цельное, единое и неделимое государство, включающее в себя госу­дарственные образования. Россия является суверенным государством, имеет единую территорию и правовую систему.

 

2. Единство системы государственной власти проявляется в суверенитете РФ, наличии общефедеральных органов государствен­ной власти, верховенстве Конституции России и федеральных зако­нов. Субъекты Федерации обладают всей полнотой власти вне преде­лов компетенции РФ, совместного ведения Федерации и ее субъектов.

 

3. Равноправие и самоопределение народов РФ проявляется в равных правах на национальное развитие, развитие национальной культуры, языка, на пользование им.

 

4. Равноправие субъектов Федерации между собой и во взаимо­отношениях с федеральными органами государственной власти про­является:

 

а) в равенстве их прав и обязанностей как субъектов РФ;

 

б) в конституционно установленных равных пределах компе­тенции РФ;

 

в) в равном представительстве всех субъектов государства в Совете Федерации.

 

62.

Государственные органы - это один из каналов, через который народ, согласно Конституции Российской Федерации, осуществляет свою власть.

 

Согласно Конституции РФ, федеральную государственную власть осуществляют следующие органы:

 

1. Президент Российской Федерации.

 

2. Правительство Российской Федерации.

 

3. Федеральное Собрание Российской Федерации (в составе Со­вета Федерации и Государственной Думы).

 

4. Суды Российской Федерации (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ).

 

Органы государственной власти состоят из выборных депутатов или назначенных государственных служащих, облеченных властными полномочиями.

 

 

63.

Собственность — это отношение между различными субъектами гражданского права по поводу материальных предметов, имущества, вещей. В этих отношениях один из субъектов относится к этому имуществу как к своему; для остальных оно является чужим.

Собственность охватывает два вида отношений:

отношение лица к вещи как к своей;

отношение между лицами по поводу этой вещи (по поводу присвоения вещей и нахождения их у некоторых субъектов).

Собственность как экономическая категория является вечной.

Право собственности — это система правовых норм, закрепляющих отношения собственности на средства производства и предметы потребления.

 

Различают следующие виды вещных прав:

•Право собственности.

•Вещные права лиц, не являющихся собственниками:

•право полного хозяйственного ведения;

•право оперативного управления имуществом;

сервитуты;

•право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

•право пожизненного наследуемого владения земельным участком.

 

Собственник имеет в отношении своего имущества следующие три права (правомочия):

•владения;

•пользования;

•распоряжения.

Собственник пользуется вещью (владеет, пользуется и распоряжается ею) по своему усмотрению. При этом он может оставаться собственником вещи. Вообще собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, разумеется, если эти действия не нарушают права других лиц.

ВОПРОС 64. Наследственное право. Наследство по завещанию. Наследство по закону.

Наследственное право.

Наследственное правоэто подотрасль гражданского права, которая регулирует переход имущества физических лиц (наследодателей) в результате их смерти к другим лицам (наследникам).

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые неразрывно связаны с личностью умершего: некоторые неимущественные права (например, право авторства) и некоторые права имущественного характера (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, и т. п.).

Наследственное правопреемство имеет следующие особенности:

1. Оно имеет значение только для имущества, принадлежащего гражданам.

2.Оно является универсальным (общим). К наследнику переходит весь комплекс имущественных прав и обязанностей, он не может принять одни права и обязанности, а от других отказаться.

3.Оно всегда непосредственно. Наследник получает права и обязанности прямо от наследодателя, без участия третьих лиц. (Третье лицо-сингулярный правопреемник (отказополучатель)).

Категории наследственного права:

Наследодатель — тот, чье имущество переходит в порядке наследственного правопреемства. Это умершие граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, причем не обязательно дееспособные.

Наследник — лицо, к которому переходит имущество наследо­дателя в порядке наследственного правопреемства. Им может быть находящийся в живых на день открытия наследства граж­данин, юридическое лицо, государственное или муниципальное образование.

Наследство (наследственная масса) — это совокупность при­надлежавших наследодателю на день открытия наследства ве­щей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обя­занностей, переходящих от наследодателя к наследнику.

Виды наследования:

1. наследование по завещанию;

2. наследование по закону. (если нет завещания т.е. через суд)

Наследование по завещанию.

Наследование по завещанию — это переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства к лицам, указанным самим наследодателем в особом распоряжении (завещании), которое он делает при жизни на случай своей смерти. Завещание выражает одностороннюю волю наследодателя по распоряжению имуществом на случай смерти, а потому являётся односторонней сделкой, порождающей права и обязан­ности после открытия наследства.

Особенности завещания:

1.Завещание носит личный характер. (написано и подписано тем, кто писал)

2.Завещание носит строго формальный характер. (Ему требуется обязательное нотариальное удостоверение.)

Наследование по завещанию осуществляется в тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти.

Наследование по закону

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя.

Наследование по закону осуществляется когда:

· наследодатель не составил завещания(или оно недействительно)

· наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным.

· наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию - юридическое лицо - ликвидирован;

· наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его;

· наследник по завещанию был признан недостойным.

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп, на восемь очередей. Наследники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

ВОПРОС 65. Порядок заключения брака. Расторжение брака.

Порядок заключения брака.

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во время, которое определено лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении брака.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, и д.р.) брак может быть заключен в день подачи заявления.

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак.

 

Порядок расторжения брака


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 717; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!