Вступление в церковь - Крещение. Крещение совершается посредством троекратного погружения в воду и чтением молитвы.



Осуществлять обряд крещения могут епископы и священники. Но в случае смертельной опасности для крещаемого лица, разрешается осуществлять этот обряд любому христианине и даже женщине.Присоединение к Церкви

Кроме крещения, существует и другой способ вступления в Православную Церковь, но открыт он, разумеется, только для тех, кто уже принял Таинство Крещения, однако вне Православия.

Утрата церковной правоспособности

Умершие в православной вере остаются членами Церкви, но уже торжествующей, небесной, а не воинствующей, земной, и поэтому, естественно, не подлежат суду земной церковной власти. В этом смысле церковная правоспособность христиан утрачивается с наступлением смерти.

Кроме того, церковная правоспособность утрачивается вследствие отпадения от Церкви и через анафему. Но в том и другом случае утрата эта не имеет безусловного характера. Печать Крещения неизгладима. Поэтому и отпадшему от Церкви и анафематствованному ею за тяжкие преступления открыт путь для присоединения к Церкви через Покаяние. Причем в обоих случаях вновь принимаемый в Церковь не нуждается в том, чтобы над ним повторено было Таинство Крещения.

 

27. Система и источники церковного православного храма.

Система православного церковного права включает в себя:

1. источники канонического права;

2. церковное устройство (клир и миряне, монашество);

3. органы церковного управления (во Вселенской и поместной Церквах, в епархии и на приходе);

4. виды церковной власти;

5. взаимоотношения Православной Церкви с инославными церквами и государствами.

В упрощённом варианте её также можно представить в следующем виде:

1). Внутреннее право (церковное устройство и церковное управление).

2). Внешнее право (отношение церкви с другими религиями и государствами).Источники церковного православного права.

Принято различать материальные и формальные источники права. Под материальными источниками подразумеваются лица и институты, создающие правовые нормы. Формальные источники — это документы, памятники, в которых изложены эти нормы.Материальные источники:

1). Божественная воля, выраженная в Священном Писании (божественное право);

2). Церковное законодательство (не противоречащее церковной воле и вытекающее из неё);

3). Святые каноны - это святые догматы веры, применяемые в деятельной жизни христианина. Они побуждают членов Церкви к воплощению в повседневной жизни святых догматов;

4). Частное церковное законодательство (акты, изданные высшей властью поместных Церквей или епархиальными архиереями) и статуарное право (Право корпораций, не обладающих самостоятельной законодательной властью);

5). Обычай. Положительное церковное правотворчество вытеснило обычай из общецерковного права. В наше время главным образом приходится иметь дело с местными обычаями, действующими либо в одной автокефальной Церкви, либо в границах одной епархии, либо даже только в одном монастыре или приходе. Но и до сих пор не на писаном законе, а на обычае держится такая фундаментальная в праве почти всех православных Церквей норма, как монашество епископов;

6). Мнения известных канонистов по церковно-юридическим вопросам;

7). Государственное законодательство по церковным делам.

Формально-юридические источники:

1). Священное Писание;2). Ветхий и Новый Завет;

3). Канонический кодекс;4). Устав об управлении РПЦ;

5). Алфавитная синтагма (церковный словарь)6). Апостольские писания и каноны. Рецептивно-преемственные источники: христианское догматическое учение, римское право.

Источники познания церковного права: исторические памятники и т.д.

 

28. Устройство русской православной церкви.

Современная структура Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), порядок формирования её центральных и местных органов управления, их полномочия определены Уставом Русской Православной Церкви.

Устав определяет Русскую Православную Церковь как «многонациональную Поместную Автокефальную Церковь, находящуюся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными Православными Церквами».

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный Синод во главе с Патриархом, обладающие законодательными, исполнительными и судебными полномочиями — каждый в своей компетенции.

Поместный Собор созывается в сроки, которые определяются Архиерейским собором или в исключительных случаях Патриархом и Священным Синодом, в составе архиереев (общее название для высших чинов из числа черного духовенства), клириков (совокупность священнослужителей и церковнослужителей, духовенство), монашествующих и мирян (члены Церкви не входящие в состав духовенства и монашества). Собор решает все вопросы, касающиеся внутренней и внешней деятельности Церкви и избирает Патриарха. Созван в январе 2009.

Архиерейский Собор составляют все правящие епископы Церкви, а также викарные епископы, возглавляющие Синодальные учреждения и Духовные Академии; по Уставу, созывается не реже одного раза в четыре года; является церковным судом высшей инстанции: в частности, первой и последней инстанцией по догматическим и каноническим отступлениям в деятельности Патриарха Московского и всея Руси.[25]
Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси, является органом управления Русской Православной Церкви в период между Архиерейскими Соборами.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской Православной Церкви. Он имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской Православной Церкви и управляет ею совместно со Священным Синодом, являясь его Председателем. Патриарх избирается Поместным Собором из архиереев Русской Православной Церкви не моложе 40 лет, пользующихся доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа, обладающих высшим богословским образованием и достаточным опытом епархиального управления. Сан Патриарха является пожизненным.

 

29. Субъекты церковных правоотношений. Юридические факты в церковном праве. Основные церковные наказания.

Субъекты церковных правоотношений:

1). Миряне - лен Церкви Христовой, не состоящий в клире и не давший монашеские обеты.

2). Клир – совокупность священнослужителей и церковнослужителей, духовенство, в более узком смысле – причт, т.е. священно- и церковнослужители одного храма (прихода). В причт входят: настоятель, священник (иногда 2-3 и более), диакон, пономарь, псаломщик, чтец и т.д.

Юридические факты в церковном праве:

1). Крещение – порождает церковную правоспособность. Осуществляется епископом или священником, путём трёхкратного погружения в святую воду.

2). Миропомазание – придаёт крещённому церковную дееспособность.

3). Пречищение – осуществляется путём проглатывания кусочка просвиры и вина.

4). Покаяние – предшествует пречищению; общение со священнослужителем о своих грехах.

5). Браковенчание. Выражение свободной воли для вступления в союз мужа и жены. Необходимо свидетельство о заключении брака.

6). Хиротония – рукоположение (возложение на посвящаемого руки). Может быть:

-диаконская;

- во пресвитера;

- епископская (с участием как минимум трёх епископов).

Основные церковные наказания:

1). Анафема (полная или бессрочная - изгнание, проклятие);

2). Отлучение от церкви (временное);

3). Отлучение от пречищения и святых таинств;

4). Епитимия (наложение денежных обязательств).

30. Понятие и признаки права (нормативистский и естественно-правовой подходы).

Право - это система установленных или санкционированных государством, общеобязательных, формально-определенных норм общего характера, обеспеченных государственной защитой.

Признаки права:

Нормативность. Исходящие от государства властные предписания можно разделить на две группы - индивидуально-правовые и нормативные. Первые - суть конкретные указания, вторые - правила общего характера. Право представляет собой именно систему норм, то есть не конкретных указаний - кому, что и как делать, а наиболее общих, типичных моделей поведения.

Общеобязательность

Формализованность. Для права характерна документальная фиксация правовых норм в определенных источниках, принятых по установленной процедуре. Правые нормы официально закрепляются в законах, указах, постановлениях и других юридических формах, они должны быть приняты на основании определенной процедуры, утверждены и подписаны компетентными должностными лицами, опубликованы. Таким образом, право излагается в определенной форме, нарушать которую недопустимо. Неопубликованный закон применению не подлежит.

Определенность. четкости, ясности, недвусмысленности изложения нормативного материала, язык закона должен быть общедоступен для восприятия, понятен каждому. Точность, конкретность, однозначность нормы обеспечивает единообразное понимание и применение права всеми участниками правоотношений.

Государственная природа. право непосредственно исходит от государства. Тем самым праву придается официальный, публичный характер. Нормы права формируются не стихийно, а в результате целенаправленной правотворческой деятельности, выступающей атрибутивным признаком государства.

Государственная защита. право охраняется и гарантируется государством. В случае необходимости правопорядок обеспечивается государственным принуждением. В случае нарушения правовых норм, неисполнения юридических обязанностей и запретов применяются государственные санкции.

Системность. Право представляет собой не случайную совокупность, а стройную, целостную систему норм - организованное множество структурных элементов, определенным образом взаимосвязанных и взаимодействующих между собой.

Нормативное понимание права

Определение права как совокупности охраняемых государством норм позволяет гражданам и другим исполнителям правовых предписаний знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных актов и соответственно сознательно избирать вариант своего поведения. В наибольшей степени нормативистская теория права разработана Г. Кельзеном.

1. Нормативный подход больше, чем какой-либо другой, подчеркивает определяющее свойство права – его нормативность. Иметь в виде руководства общее правило – это благо, особенно если оно всеобщее и устойчивое.

2. Нормативность в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что существенно облегчает возможность руководствоваться правовыми требованиями.

3. Фиксированность средств государственного принуждения в случаях нарушения права.

4. Противостояние режиму произвола и беззаконию.

5. Косвенная ориентация на необходимость возведения в закон надлежащей (справедливой, моральной, прогрессивной и т.п.) воли.

6. Ориентация на подзаконное нормативное регулирование общественных отношений в ходе юридической практики.

7. Признание широких возможностей государства влиять на общественное развитие.

Отрицательное в нормативном подходе проявляется в игнорировании содержательной стороны права: положения и степени свободы адресатов правовых норм, субъективных прав личности, моральности юридических норм, соответствия их объективным потребностям общественного развития.

 

31.Принципы права: понятие и виды.

Принципы права - основные идеи, руководящие положения, определяющие содержание и направления правового регулирования. С одной стороны, они выражают закономерности права, а с другой — представляют собой наиболее общие нормы, которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла законов.1. Общие - распространяются на всю систему права и определяющие ее характер, содержание, наиболее важные ее особенности и черты (социальной справедливости, гуманизма, равноправия, законности в процессе создания и реализации норм права, единства юридических прав и обязанностей, демократизма).2. Межотраслевые принципы охватывают собой две или более отраслей права, (конституционное и административное, уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное и др.). 3. Отраслевые принципы распространяются на конкретные отрасли права - конституционное, гражданское, уголовное, земельное, трудовое и др. Соответственно на их основе создаются и реализуются нормы, составляющие только данную отрасль права.

Например, для земельного права России свойственны такие правовые принципы, как принцип множественности и правового равенства форм собственности на землю, принцип целевого характера использования земли, платности ее использования и др.

Для арбитражного процессуального права России свойственны такие принципы, как принцип выборности судей, их независимости и подчинения их только закону, принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел, принцип гласности в разрешении дел, процессуального равноправия сторон, принципы состязательности, устности и непосредственности при рассмотрении споров и др.

 

Формы права: понятие и виды.

Форма права – это внешнее выражение права. ФП показывает, к\м способом гос-во создает, фиксирует правовую норму, в к\м виде данная норма доносится до членов общества.

Виды форм права

Правовой обычай исторически был первым источником права, регулировавшим отношения в период становления государства. Вообще под обычаем понимается правило поведения, сложившееся на основе постоянного и единообразного повторения данных фактических отношений. Правовым обычай становится после того, -как получает официальное одобрение государства. Дошедшие до нас крупные законодательные памятники прошлого (Законы Ману, Русская правда) — это сборники правовых обычаев.

Правовой прецедент — это решение по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел.

Международное право

Нормативно-правовой акт – установленный гос-м акт, содержащий общие правила поведения.

Нормативный договор – соглашение 2-х или более сторон, устанавливающее, отменяющее или изменяющее правовые нормы в пределах их компетенции (внутригосуд, международные).

Юридическая наука (правовая доктрина) широко используется при составлении правовых документов. В мусульманском праве, например, где ценится мнение религиозных деятелей, м.б.формой права.

 

33. Правосознание: понятие, виды, функции.

ПС – это сов-ть представлений, чувств, эмоций, в к\х выражается отношение человека к праву, дается оценка действующего права в целом и отдельных законов, зак-ва в стране.

ПС складывается из 2-х элементов:

1. Правовая психология – сов-ть эмоций, переживаний.ю привычек, к\е формируются в сознании людей и выражают их отношение к праву.

2. Правовая идеология - сов-ть теорий, взглядов, идей, в к\х отражается отношение людей к праву.

Виды ПС:

По субъектам:

1. Массовое – отражает общественное мнение о роли и ценности права в общ-ве и проявляется во взглядах, поддерживаемых в общ-ве.

2. Групповое – выражает особенности ПС опред.категории лиц: педагогов, студентов.

3. Индивидуальное – личное отношение к правовым явлениям.

По уровню:

1. Обыденное – знания человека о праве, основанные на его личном обыденном житейском опыте. Эти знания поверхностны, фрагментарны, неточны.

2. Профессиональное – скл-ся в ходе юр.обучения и проф.практики, овладения занниями, закл-ся в умении грамотно применит пр.нормы.

3. Доктринальное – закл-ся в наличии глубоких знаний в обл.права у обладателя ДПС, обусловлено его теоретическими взглядами, возможностью пргнозирования.

Функции ПС

1. Познавательная

2. Оценочная оценка конкр.жизненных ситуаций. М.Б. - , +, безразличной.

3. Регулятивная проявл-ся в поведении субъектов права.

 

34. Понятие и виды деформации правосознания.

ПС – это сов-ть представлений, чувств, эмоций, в к\х выражается отношение человека к праву, дается оценка действующего права в целом и отдельных законов, зак-ва в стране.

Деформация ПС – это его искажение, разрушение позитивных идей, убеждений, установок.

Виды:

1. Правовой инфантилизм – бесформированность, недостаточность правовых знаний при личной уверенности в хорошей юр.подготовке.

2. Перерождение ПС –крайняя степень искажения ПС, включающая преступный умысел, антипод законности

3. Правовой дилетантизм – вольное обращение с законами, оценками юр.ситуации не в силу корыстных целей, а небрежного отношения к юр.ценностям.

4. Правовой нигилизм – отрицание ценности права.ю осознанное игнорирование требований закона, отрицание необходимости соблюдения и уважения права.

5. Правовой идеализм – преувеличенное представление о роли юр.средств в решении соц, эк, пол. Задач. Прямо противоположное нигилизму явление. Это безграничная вера в закон.

 

 

35. Виды правовых актов. Градация нормативных правовых актов федеральной государственной власти по юридической силе.

Нормативный правовой акт - документ, принимаемый уполномоченным государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права. Нормативный правовой акт в России является основным источником права. Нормативные правовые акты (в отличие от других источников права) принимаются только уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

Виды.

- Нормативные акты содержат положения нормативного, общего характера.

- Индивидуальные акты – акты, содержащие индивидуальные предписания, иные разовые веления, решения отдельных лиц.

· акты применения права (официальный правовой акт, содержащий индивидуальное государственно-властное веление, вынесенный компетентным органом по конкретному юридическому делу, и обеспечиваемый мерами государственных гарантий и санкций. Приказ ректора о зачислении в ВУЗ);

· акты реализации прав и обязанностей (договоры, иные акты-документы, выражающие автономные решения отдельных лиц, правомерные действия, завершающие действие МПР).

Классификация нормативно-правовых актов производится по различным основаниям:

1. по юридической силе (законы и подзаконные акты)

2. по содержанию (нормы которого относятся к определенной отрасли права)

3. по объему и характеру действия (на акты общего действия, охватывающие всю совокупность отношений определенного вида на данной территории государства; – на акты ограниченного действия, которое распространяется только на часть территории или на определенный контингент лиц, находящихся на данной территории; – на акты, действующие в чрезвычайных ситуациях, как например, при введении военного положения, чрезвычайного положения, в условиях стихийных бедствий)

4. по субъектам их на акты законодательной власти (законы), на акты исполнительной власти (подзаконные акты) и на акты судебной власти, приобретающие нормативно-правовой характер.

Законы принимаются высшими представительными органами государства или самим народом в результате референдума по основным, наиболее существенным вопросам общественной жизни в особом законодательном порядке, не подлежат отмене каким-либо другим органам государства и могут бать отменены или изменены только тем законодательным органом, который их принял.

Основной закон гос-ва – Конституция.

Законы подразделяются на конституционные и обыкновенные.

Конституционные законы определяют основные начала государственного и общественного строя, правовое положение личности и организаций и др. Обыкновенные законы принимаются и действуют в строгом соответствии с конституционными актами и регламентируют определенные и ограниченные сферы общественной жизни. Обыкновенные законы принято делить на:

1. кодексы - законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права, которые регулируют определенную область общественных отношений.

2. основы законодательства устанавливают основные начала определенной отрасли права или определенной сферы государственного управления.

3. специальные законы принимаются для регулирования определенной специфической сферы общественных отношений.

4. уставы (области, края)

Подзаконные нормативно-правовые акты – это акты компетентных государственных органов, которые принимаются на основе закона и не должны ему противоречить.

1. Подзаконные акты общего характера – это нормативно-правовые акты общей компетенции, действие которых распространяется на всех лиц в пределах территории страны, и которое по своей юридической силе и значению следует за законами. При помощи подзаконных актов осуществляется государственное управление обществом, регулируются экономические, социальные и другие сферы общественной жизни (указы президента, Постановления правительства).

В РФ установлена следующая иерархическая система нормативно-правовых актов: Конституция РФФедеральные конституционные законыФедеральные законыУказы Президента РФПостановления Правительства РФНормативно-правовые акты министерств и федеральных агентств

 

36.Стадии законотворческого процесса. Субъекты законодательной инициативы федерального уровня.

Законодательная деятельность — это сложный и многогранный процесс. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия законов определяется Конституцией Российской Федерации и регламентами деятельности соответствующих представительных органов государственной власти.

В законотворческом процессе можно выделить следующие основные стадии издания законов:

1) законодательная инициатива,

2) обсуждение законопроекта,

3) принятие закона,

4) опубликование (обнародование) закона.

Законодательная инициатива — это предоставленное строго определенному кругу лиц право на внесение в органы представительной государственной власти предложений по совершенствованию законодательства и конкретных законодательных проектов.

К числу субъектов, которые обладают правом законодательной инициативы, относятся следующие должностные лица (государственные органы):

• Президент Российской Федерации,

• Члены Совета Федерации,

• Государственная Дума, депутаты Государственной Думы Российской Федерации,

• Правительство Российской Федерации,

• Члены (депутаты) законодательных органов субъектов Российской Федерации,

• Конституционный, Верховный и Высший Арбитражный Суды Российской Федерации.

После регистрации законодательные проекты направляются в в Государственную Думу для предварительного рассмотрения и подготовки предложений о порядке дальнейшей работы над ними.

Обсуждение законодательного проекта происходит на заседании Государственной Думы, оно начинается с доклада инициатора законопроекта. Некоторые особо важные законопроекты могут обсуждаться всенародно, т. е. путем проведения референдума.

Непосредственное рассмотрение текста законодательного проекта может производиться либо постатейно, либо по разделам, либо в целом. На стадии обсуждения законодательного проекта допускается внесение в него поправок, изменений и дополнений. Кроме того, изменения, вносимые в законодательный проект, могут выражаться в исключении ненужных положений. Возможны три варианта дальнейших действий:

• принятие законопроекта,

• отклонение законопроекта,

• отправление законопроекта на доработку и повторное рассмотрение.

Принятие законопроекта — это самостоятельная стадия законотворческого процесса, и она может быть различной в зависимости от степени важности принимаемого нормативного акта. Так, например, принятие ФЗ или ФКЗ осуществляется на заседании Государственной Думы. Для этого необходимо, чтобы за законодательный проект положительно проголосовало более 1/2 либо не менее 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы.

Некоторые федеральные и федеральные конституционные законы после утверждения их Государственной Думой направляются на дальнейшее рассмотрение в Совет Федерации Российской Федерации, где соответственно для их принятия требуется, чтобы положительно проголосовало более 1/2 либо не менее 3/4 от общего числа членов Совета Федерации.

Текст принятого законодательного проекта подписывается и обнародуется Президентом Российской Федерации. В случае же несогласия Президента с представленным законопроектом он может наложить на него отлагательное вето и направить на повторное рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации, а далее — в Совет Федерации.

Затем законопроект подлежит официальному опубликованию. Все федеральные законы подлежат опубликованию в течение 7 дней со дня подписания их Президентом Российской Федерации, а акты палат Федерального Собрания Российской Федерации — в течение 10 дней.

 

37.Норма права: понятие и признаки. Логическая норма права: понятие и структура.

Норма права – это обязательное формально определенное установление, указывающее на место должного и возможного поведения участников правовых отношений, к\е явл-ся критерием правомерности и обеспечивается принудит.силой г-ва.

Признаки нормы права.

1. Общеобязательность (обяз.для членов всего общества)

2. Нормативность (закрепление в офиц-х документах)

3. Системность (НП структурно упорядочены, целостны, разделены по отраслям)

4. Формальная определенность (НП устан-т четкие границы дозволенного поведения человека и его обязанностей)

5. Государственная обеспеченность (формир-е, развитие и сущ-е НП невозм.без гос-ва)

6. Принудит.обеспеченность (для реализации гос-х предписаний в виде НП созданы спец.карательные органы)

Структура логической нормы.

логическая норма включает в свой состав три основных элемента: гипотезу, диспозицию, санкцию.

Гипотеза – та часть нормы, которая указывает на условия ее действия. Диспозиция – та часть нормы, которая указывает на содержание самого правила поведения, т.е. на юридические права и обязанности, возникающие у субъектов. Санкция – та часть нормы, которая указывает на меры, применяемые при ее несоблюдении.

Под структурой нормы права понимается только логическая обусловленность названных трех элементов независимо от того, где и как они изложены.

Наименование "логическое" в данном случае употребляется только для того, чтобы указать на способ обнаружения элементов нормы (логический анализ), их своеобразие (они выражают логику права) и тем самым отграничить нормы со всеми (тремя) элементами от конкретных норм-предписаний.

 

 

38. Понятие и элементы системы права. Соотношение системы права с системой законодательства и правовой системой.

Одним из критериев эффективности действия права является его внутреннее устройство в соответствии с определенными правилами, что определяет согласованность, непротиворечивость его содержания. Для этого вводится понятие система права.

Система права – это ее внутреннее строение, к\е выражается в единстве и согласованности действующих в стране правовых норм и вместе с тем в разделении права на отдельные самостоятельные структурные элементы.

Элементы СП:

1. Норма права – первичный элемент системы права, более неделимый (но имеет внутреннюю структуру). Общеобязательное формально определенное установление, исходящее от г-ва, указывающее на место должного или возможного поведения субъекта пр.отношений.

2. Институт права - основной элемент системы права, к\й представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих однородную группу общ-х отношений. Напр., институт собственности, наследования.

3. Подотрасль права – объединение нескольких институтов одной отрасли права. Напр, в КП – избирательное, парламентское. В ГП – насл, обязательственное. В отличие от института права, подотрасль не явл-ся обязательным элементом, она хар-на для крупных отраслей права.

4. Отрасль права – объединение нескольких взаимосвязанных институтов права, к\е регулируют однородную область общ-х отношений. Главный элемент системы права.

В основе деления права на отрасли и институты лежат 2 критерия:

1. Предмет правового регулирования – сфера, на к\ю распр-ся право и к\я находится под его юрисдикцией.

2. Метод правового регулирования – сов-ть способов, приемов воздействия права на общественные отношения.

Соотношение системы права и системы законодательства.

Система законодательства (СЗ) – это сов-ть нпа различной юр.силы, к\е обладают согласованностью действий и внутренним единством, исходят из необх-ти решения стоящих перед гос-м задач.

Различие м\у СП и СЗ.

1. Первичный элемент СП – правовая норма, первичный элемент СЗ – нормативный акт.

2. СЗ по объему представленного в ней материала шире СП.

3. В основе деления права на отрасли и институты лежат 2 критерия – предмет и метод правового регулировния. Этим определяется однородность норм отраслей права. Отрасль зак-ва выделяются только по предмету правового регулирования, не имеют единого метода. В связи с этим отрасль зак-ва не явл-ся столь однородной, как отрасль права.

4. Внутренние структуры СП и СЗ не совпадают. Стр-ра СЗ строится в соответствии с юр.силой нпа к\я определяется компетенцией органа, издавшего этот акт. Число отраслей зак-ва превышает число отраслей права.

5. СП носит объективный хар-р, тогда как СЗ зависит во многом от воли законодателя.

Соотношение системы права и правовой системы.

Правовая система – этосовокупная связь права, правосознания и правореализации. Система права является лишь частью правовой системы. Понятие правовой системы часто используется для того, чтобы охарактеризовать историко-правовые и этнокультурные отличия права разных государств и народов.

В зависимости от того, какой из элементов правовой системы играет решающую роль в правом регулировании, выделяют семьи правовых систем: романо-германскую, англосаксонскую (общего права), славянскую, мусульманскую и др.

 

39.Публичное и частное право: примерный состав каждого из данных образований, основные различия систем публичного и частного права.

Частное право включает нормы, регламентирующие отношения и защищающие частные интересы граждан и негосударственных объединений. К частному праву относятся отрасли гражданского права, трудовое, предпринимательское, авторское, жилищное, семейное право. Сердцевиной частного права выступает гражданское право.

Особенностью частного права, как видим, является его направленность на человека, утверждение и реализацию его конституционных прав.

Публичное право составляют нормы, регулирующие отношения государства, его органов с гражданами и другими субъектами права и обеспечивающие общественно значимые (публичные) интересы. В системе публичного права выделяют следующие отрасли: конституционное право, административное, финансовое, военное, уголовное право, гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право и т. д. Публичное право выражает государственные, межгосударственные и общественные отношения.

В современной юридической литературе рассматриваются следующие критерии различения публичного и частного права:

1) интерес. Публичное право ориентируется на удовлетворение общественных, государственных интересов. Частное — на удовлетворение личных, частных и корпоративных интересов.

2) предмет правового регулирования. Для публичного права таковым выступает устройство и функционирование государства и его институтов; основные институты гражданского общества; основы правовой системы, правотворчества и правоприменения; принципы, нормы и институты

межгосударственных и международных организаций. Частное право регулирует имущественно-стоимостные отношения и личные неимущественные отношения, которые возникают по поводу духовных благ и связаны с личностью их участников.

3) метод правового регулирования. В публичном праве государственные органы могут предписывать субъектам права определенные варианты поведения, требовать их исполнения, неукоснительного соблюдения действующего законодательства, применять меры государственного принуждения к нарушителям. В частном праве действует метод координации. Все отношения строятся на принципах равноправия субъектов права. Они возникают, изменяются и прекращаются по их волеизъявлению. В частном праве личность выступает равноправным партнером государства.

4) субъективный состав. Публичное право регулирует отношения частных лиц с государством, а также между государственными органами. Нормы частного права регулируют отношения между собой частных лиц (физических и юридических), не обладающих властными полномочиями.

 

40.Понятие,особенности и виды систематизации законодательства.

В стране принимается, действует огромное количество нпа. Для улучшения поиска правовых норм, ориентации в правовом материале нпа определенным образом группируются, упорядочиваются, приводятся в систему.

Систематизация нпа – деятельность по упорядочению и совершенствованию законодательства, приведению его в определенную систему путем составления единых нпа или их сборников.

Значение систематизации велико как для правотворческой деят-ти (м. выявить несогласованности, пробелы в нормативном материале и быстро устранить их), так и для правоприменительной (быстро найти норму права).

Обычно в понятие систематизации законодательства включаются четыре самостоятельные формы правовой деятельности:

1. учет нормативных актов - сбор государственными органами, предприятиями, фирмами и другими учреждениями и организациями действующих нормативных актов, их обработка и расположение по определенной системе, хранение, а также выдача справок для заинтересованных органов, учреждений, отдельных лиц по их запросам (журнальный, картотечный, автоматизированный)

2. инкорпорация законодательства – форма систематизации, при к\й происходит объединение различных нпа в сборники, расположение их в определенном порядке (алфавитном, хронологическом). Особенность: содержание актов не меняется, но исключаются статьи, пункты, потерявшие силу, содержащие противоречия, вносятся официальные изменения и дополнения. Инкорпорированными актами явл-ся сборники законов, собрания зак-ва, свод законов.

3. консолидация законодательства – форма систематизации зак-ва, при к\й происходит доработка, дополнение нпа и объединение в единый укрупненный акт, к\й заменяет вошедшие в него акты. Содержание ранее принятых актов не меняется, устраняются повторы, противоречия, достигается единство терминологии, сокращение к-ва нпа.

4. кодификация законодательства -  форма систематизации, при к\й происходит коренная переработка нормативного материала, изменение его содержания, объединение его в новые единые систематизированные нпа. Кодификация всегда носит офиц.хар-р, т.е.осущ-ся гос.органами. Виды кодификации: Основы законодательства, Кодексы, Уставы, Положения, Правила.

 

41. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона.

Под пробелом в праве понимают отсутствие в действующей системе зак-ва нормв права, в соотв.с к\й должен решеться вопрос, требующий правового регулирования.

Наличие пробелов в праве свидетельствует об определенных недостатках правовой системы. Однако пробелы в праве неизбежны. Они возникают по 3 причинам:

1. законодателем не охвачены формулировкой закона все жизненные ситуации, требующие правового регулирования.

2. В результате недостатков юридической техники.

3. Вследствие постоянного развития общественных отношений.

Единственным способом устранения пробела в праве является принятие соответствующим компетентным органом недостающей нормы права. Но быстрое устранение пробела данным способом невозможно, т.к. это связано с процессом нормотворчества.

Органы, применяющие норму права, обязаны решить возникшую ситуацию. Для этого существует 2 метода:

1. Аналогия закона применяется при отсутствии нормы права, регулирующей конкретный рассматриваемый случай, но в зак-ве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним отношения.

2. Аналогия права применяется при отсутствии нормы права, регулирующей сходный случай, и дело решается на основе общих принципов права: справедливость, гуманизм.

Аналогия – исключительное средство в праве, поэтому требует соблюдения правил:

1. Решение дела по аналогии допустимо только при отсутствии или неполноты правовых норм.

2. Сходство анализируемых обстоятельств и обст-в, предусмотренных имеющейся нормой, д.б.существенным, иметь равнозначные признаки.

3. Выработанное в ходе использования аналогии положение не д.противоречить ни 1 из действующих предписаний.

4. В решении по делу н.дать объяснение причин применения к данному случаю аналогии.

Путем аналогии не устраняется пробел в праве, а лишь преодолевается.

 

42. Понятие, предпосылки и виды правовых отношений.

Правоотношение (ПО) – урегулированные правом и находящиеся под охраной г-ва общественные отношения, участники к\х выступают в качестве носителей взаимно соответствующих друг другу юридический прав и обязанностей.

Предпосылки ПО делятся на специальные и общие.

Общие - н.для возникновения любого ПО:

1. Не менее 2-х субъектов, т.к. человек не м.состоять в отношениях с самим собой.

2. Мотивы вступления в ПО. Они чаще определены интересами и потребностями субъекта.

Специальные (юр.):

1. Норма права

2. Правосубъектность

3. Юридический факт.

Виды ПО.

1. по отраслям права: конст, угол,гр.

2. Материальные и процессуальные.

Материальные – регулируют непосредственно общ-е отношения, предоставляют субъектам права и наделяют их обяз-ми.

Процессуальные – предусматривают процедуру реализации п\о субъектов.

3. по функциям:

регулятивные возникают из правомерных действий субъектов, явл-ся результатом осуществления норм, к\е закрепляют определенный порядок отношений, создают правопорядок в обществе.

Охранительные возникают как реакция г-ва и общ-ва на неправомерное поведение субъектов права.

4. По способу индивидуализации субъектов:

Относительные (точно определено обе стороны ПО: управомоченные и обязанные лица)

Абсолютные (точно определена одна сторона – носитель суб.права. Обязанными явл-ся все остальные лица)

5. По кол-ву участников:

Простые (м\у 2-мя субъектами)

Сложные (неск)

6. По времени (кратко и долговременные)

43. Состав правосубъектности индивидов и коллективных субъектов. Виды ПС и ДС.

Возможность к-л субъекта быть участником ПО опр-ся его правосубъектностью, к\я включает ПС и ДС.

Субъекты ПО – его участники, имеющие взаимные п\о.

Индивидуальные субъекты – граждане, иностр., лица без гражданства, лица с двойным гражданством.

Коллективные – гос-территориальные образования (г-ва, субъекты федерации, города, районы),население гос-тер.образований, организации, предприятия.

ПС – способность лица иметь суб.права и нести юр.обязанности. ПС дается к\му человеку от рождения и прекращается со смертью. Не зависит от возраста, пола, состояния психики.

ДС – способность самостоятельно своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать и исполнять обязанности.   ДС зависит от возраста и состояния психики.

Различают:

Полная ДС (с 18 лет)

Дееспособность несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. По общему правилу, несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Однако, если несовершеннолетние совершили сделку без согласия родителей, усыновителей или попечителя, то она буде действительной при последующем ее одобрении вышеназванными лицами.

Дееспособность малолетних. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет могут самостоятельно совершать:

мелкие бытовые сделки;

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Ограниченная (устан-ся судом для душевнобольных лиц)

 

44. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура.

Субъективное право и юридическая обязанность являются юридическим содержанием правоотношения, поскольку, анализируя эти элементы правоотношения, можно судить о его характере и цели.

Субъективное право — предусмотренная законом и обеспечиваемая государством мера возможного (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих законных интересов.В субъективном праве всегда заключен какой-либо интерес управомоченного — матери­альный, семейный, политический или иной. Субъективное право — это поведение возможное, т.е. его реализация целиком зависит от усмотрения управомоченного, его воли и желания, это мера возможного поведения. Рамки возможно­го поведения, а следовательно, и рамки реализуемого интереса четко ограничены нормами объективного права.

Субъективное право включает в себя:

1. возможность определять собственное поведение управомоченного лица;

2.возможность требовать соответствующего поведения от обязанное стороны;

3. возможность обращения к компетентным органам за защитой нарушенного права;

4. возможность пользоваться на основе данного права определенными социальными благами.

Юридическая обязанность — это необходимое поведение субъек­та правоотношения, установленное для удовлетворения инте­ресов носителя субъективного права.

Без соответствующей юри­дической обязанности субъективное право превращается в фик­цию.

Юридическая обязанность — это необходимое, должное по­ведение. Если субъективным правом можно не воспользоваться, или от него отказаться, то от юридической обязанности отказаться нельзя.

Юридическая обязанность, как и субъективное право, также ограничена определенными правовыми предписа­ниями и рамками.

За нарушение юриди­ческих обязанностей наступает юридическая ответственность.

Так, покупатель при купле-продаже обязан заплатить за товар обусловленную сумму денег, родители обязаны содержать своих детей и заботиться об их воспитании, граждане суверенной республики обязаны соблюдать и уважать законы — вот некото­рые примеры юридических обязанностей.

Содержанием юридической обязанности является:

1.необходимость совершать определенные действия;

2.необходимость отреагировать на обращение с законными требованиями управомоченного;

3.необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований;

4.необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет право.

 

45.Понятиеи виды юридических фактов. Понятие и виды фактического состава.

ЮФ – определенные жизненные обст-ва, предусмтренные нормами прва, с наступлением к\х зако связывает возникн, измен.или прекращение ПО.

Виды.

1. По волевому признаку:

События – факты, независимы от воли и сознания людей.

Действие – сознательный волевой поступок (правомерные и неправомерные)

Состояния – факты, обусловленные физиологическими процессами: беременность, болезнь.

2. От последствий:

Правообразующие

Правопрекращающие

Правоизменяющие

3. По цели

Поступки – действия, к\е совершаются без намерения вызвать правовое последствие, но возникающее в силу закона.

Сделки – правомерные действия, направленные на возн, изм, прекащ.ПО

Административные акты – действия гос.органов напр-е на возн, изм, прекр.ПО.

4. По хар-ру воздействия:

Позитивные – обст-ва, к\е способствуют возн-ю ПО (достиж.брачного возраста д\вступления в брак)

Негативные – обст-ва, к\е препятствуют возникн.ПО (близкое родство д\закл.брака)

Фактический состав представляет собой со­вокупность (точнее систему) юридических фактов, необходимых для наступления правовых последствий — возникновения, изме­нения, прекращения правоотношения.

Например, для призыва гражданина на действительную военную службу необходимо на­личие российского гражданства, достижение установленного в законе возраста, наличие необходимого состояния здоровья, отсут­ствие установленного законом права на отсрочку. Совокупность указанных фактических обстоятельств (плюс сам акт призыва) по­рождают для гражданина комплекс прав и обязанностей, связан­ных с прохождением действительной военной службы.

 

46. Понятие формы реализации норм права. Правоприменение: понятие и стадии.

Реализация права – это воплощение предписаний юр.норм в жизнь ч\з правомерное поведение субъектов общественных отношений. РП всегда связана с правомерным поведением.

2 формы РП:

Непосредственная – самостоят.действия по осущ-ю пр.предписаний субъектами права, не опираясь на правоприменит.деят-ть органов власти.

Опосредованная – осущ-е п\о с пом.правоприменит.деят-ти гос.органов и должн.лиц.

Виды РП: соблюдение, исполнение, использование.

ПП необх.в сл:

1. ПО не м.появиться без властного веления гос.органа (призыв)

2. Возник спор о праве и стороны его не м.самост.решить

3. Н.привлечь ПН-ля к отв-ти

4. Н.принять гос.решение (назнач.день выборов)

Правоприменение (ПП) – форма гос.властной деят-ти компет-х органов и лиц, направленная на реализацию норм права в конкр.случае и вынесене индивид.правового акта (акта применения права).

Сущность ПП – ПП выступает как организующая властная деят-ть гос-ва, с пом.к\й упорядочивается общ-я жизнь путем усановления правил взаимоотношения м\у субъектами пр.отношений.

Стадии ПП:

1. Установление фактической основы дела – конкр.жизненных обст-в, фактов, к\е предусмотрены нормой права и явл-ся юр.значимыми. Установление и анализ фактических обст-в осущ-ся с пом.док-в, полученных в устан-х законом порядке.

2. Определение правовой основы дела – т.е. выбор и анализ пр.норм, подлежащих применению для вынесения законного решения. Н.уяснить содержание нормы, установит ее действие во вр, постр, лицам.

3. Принятие решения по делу –заключит.стадия. Распространение действия правоприменяемой нормы на факт, опр-ся п\о. В решении норма права приобретает властный хар-р.

 

47. Соотношение нормативного акта и акта применения права

Прежде всего, стоит отметить, что по своей волевой сущности нормативный акт воплощает в себе волю законодателя, в то время как акт применения права осуществляет эту волю, дает основу ее реализации. Таким образом, нормативный акт относится к положительному законодательству, а акт правоприменения более тяготеет к конкретному правоотношению.

По юридической природе нормативный акт содержит общее предписание универсального плана, оно может относиться к неопределенному кругу лиц, быть обязательным для всех (например, Конституция) или регулировать отношения с участием лиц определенной категории (как правило, это законы о регулировании правового положения отдельных категорий лиц: инвалидов, участников военных действий и пр.). Акт применения права представляет собой конкретизированное предписание, рассчитанное на определенный казус и определенное лицо. Кроме того, он носит характер однократного, разового действия.

Одной из наиболее ярких характеристик нормативного акта является то, что он принимается органами государственной власти как результат нормотворчества, знаменуя его заключительную стадию. Правоприменительный же акт издается, как правило, органами суда, контроля, надзора, администрацией, должностными лицами в ходе оперативно - исполнительной, организаторской, контрольно - ревизионной и т. п. деятельности. Причем акт применения права не обязательно выступает в качестве заключительной стадии указанной деятельности.

По юридической форме закон, нормативный указ, постановление, приказ всегда требуют письменной формы с соблюдением четко определенных реквизитов и структуры, а также опубликования. Ненормативный акт может быть как в письменной, так и в устной форме, не требует официального опубликования, имеет свой порядок вынесения и оформления (в зависимости от субъекта издания).

Нормативный акт не может быть обжалован, а акт применения права подлежит обжалованию в силу того, что по правовым последствиям он рассматривается в качестве юридического факта.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативный акт выступает главным правовым регулятором общественных отношений, который носит самостоятельный характер и является основной составной частью правовой системы. Акт применения права, в свою очередь, является необходимым проводником нормативно - правового воздействия, подзаконен и не несет в себе нормы права как таковой.

 

48. Понятие и способы толкования норм права.

ТП – сложный процесс, направленный на установление точного смысла, содержащегося в норме права, обнародование его для всеобщего сведения.

ТП состоит из 2 частей: уяснение и разъяснение.

Способы ТП – сов-ть приемов и ср-в, позволяющих уяснить смысл и содержание нормы права и выраженной в ней воли законодателя.

1. Грамматический – уяснение смысла нормы права на основе анализа текста нпа. Н.знать точное значение слов, употребленных в документе, их логич.связь, собл-е пунктуации. При толковании опр.терминов н. исходить из законодательно закрепленного смысла данных терминов. Нельзя переносить смысл понятия из одной отрасли в другую.

2.  Логический – анализируются не сами по себе слова, а обозначаемые ими понятия, явления. Примен-ся логич.приемы - УЗ, выводы по аналогии, от противного, доведение до абсурда.

3. Систематический – уяснение содержания нормы права в завис.от занимаемого места в системе нпа, его связи с другими нормами. Это позвол.правильно определить сферу действия нормы.

4. Историко-политический – помог.выявить смысл нормы, обращаясь к истории ее принятия, целям ее введения в систему пр.рег.

5. Специально-юридический – предусматривает исслед-е технико-юр.средств и приемов выражения воли законодателя.

 

49. Виды толкования норм права: офиц, нормативного, неофиц., по объему.

ТП – сложный процесс, направленный на установление точного смысла, содержащегося в норме права, обнародование его для всеобщего сведения.

ТП состоит из 2 частей: уяснение и разъяснение.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ дается уполномоченными на то гос.органами, должн.лицами, общ.орг-ми.

1. Нормативное – имеет общий хар-р, явл-ся обязат., распр-ся на неогранич.круг лиц.

- Аутентичное – разъяснение смысла применяемых норм исходит от принявшего их органа.

- легальное – толкование осущ-ся субъектами, не издающими акты, но наделенные компетенцией его толкования. (ВС)

2. Казуальное – дается компет.органами по поводу рассм.конкр.дела и обязат.т.д\него.

- Судебное

- Административное

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – неуполномоч.гос-м на то субъектов. Не имее обязат.хар-ра. Сила НТ в убедительности, обоснованности, авторитете толклвателя.

- Обыденное

- Профессиональное

- Доктринальное

ПО ОБЪЕМУ:

Буквальное – дух и буква закона совпадают, т.е.словесное содержание нп точно соотв.ее действительному смыслу.

Расширительное – действит.смысл нп шире, чем ее словесное выражение. (напр., утрата вещи – не т.потеря, но и все сл. Прекращения ее сущ-я)

Ограничительное – действит.смысл нп уже ее словесного выражения (все с\л дети обяз. Содержать своих родителей, кр.нетрудоспос-х)

 

50. Понятие и признаки правомерного поведения. Понятие, признаки, виды правонарушений.

Правомерное поведение – поведение субъектов, к\е соотвествует нормам права и явл.основой норм.функционирования общества. Сущность ПП закл-ся в полезности д\общества, соц.значимости.

Признаки:

1. Социально значимое, сознательное поведение, поддающееся как внутр, так и внешн.контролю

2. ПП регламент-ся г-м, т.е. получ.офиц.закрепление в пр.предписаниях, устан-х четкие границы дозвол и запрещ.поведения.

3. Влечет юр.последствия

4. На его основе происх.претворение права в жизнь.

Правонарушение (ПН) – противоправное, общественно вредное виновное деяние деликтоспособного субъекта, влекущее юр.отв-ть.

Признаки ПН: Обществ.опасность, противоправность, виновность (умысел и неостор), наказуемость.

Виды ПН:

1. Преступления

2. Проступки

- Гражданские ПН (деликты)

- Админ.

- Дисциплин-е

 

51.Критерии определения общественной опасности правонарушения. Взаимосвязь административных проступков и преступлений.

Преступление - это одно из видов правонарушений. Отличие преступления от других видов правонарушений заключается в его повышенной степени общественной опасности. Степень общественной опасности преступлений, позволяющая их отграничить от других правонарушений зависит от ряда объективных и субъективных признаков. Большое значение при этом имеет учет таких признаков, как объект посягательства, его важность, ценность объективных признаков правонарушения (повторность, систематичность, промысел, характер преступных последствий), степень вины, мотивы и цель деяния, особенности личности правонарушителя (состояние психики субъекта).Административный проступок, как вид правонарушения.  Административным правонарушением (проступком) признается посягающее на государственный или общественный порядок, собственность всех видов, права и свободы, на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.  Основными критериям наличия административного проступка, как и любого правонарушения являются противоправность и виновное поведение. Противоправность административного проступка выражается в нарушении общеобязательных правил, которые государство устанавливает с целью соблюдения режима законности, защиты прав и свобод граждан, общественных и государственных интересов.  Административный проступок является виновным поведением, умышленным или неосторожным. Отсутствие вины исключает административную ответственность.  Административное правонарушение моет выражаться как в действии (мелкое хулиганство, незаконная порубка и повреждение деревьев) так и в бездействии (уклонение о подачи декларации о доходах). 52. Состав ПН: понятие и хар-ка элементов. Формы вины.СПН – система наиболее общих существенных признаков противоправного поведения, являющаяся достаточной для привлечения ПН-ля к юр.отв-ть. Без наличия х.бы одного элемента лицо не м.б. привлечено к юр.отв-ти.1. Объект ПН – общ.отн-я, регулируемые и охраняемые г-м, правопорядок, ценности2. Объективная сторона – противоправное деяние, общественно вредные последствия, причинная связь3. Субъект ПН4. Субъективная сторона – отношение к содеянному.Вина – психич.отношение к своему противоправному деянию. 2 формы вины: умысел и неосторожность.Умысел имеет место,к\а лицо, совершающее ПН, понимает его общ.вредность, предвидит наступление негативных посл-й и желает их наст-я.Прямой умысел – ПН-ль предвидел наст-е противоправного рез-та и желел его наст-я.Косвенный умысел – ПН-ль осознавал противопр-ть своего деяния, предвидел негат.рез-т, но не жела его наст-я, хотя допускал возм-ть его наст-я или относ-ся к этому безразлично.Неосторожность – без умысла.По легкомыслию – лицо предвидело наст-е общ.опасных посл-й своих действий, но без достат.на то обст-в самонадеянно рассчит-ло на предотвращение этих посл-й.По небрежности – лицо не предвидело наст-е общ.опасных посл., но при внимат-ти и предусмотрит-ти могло и д.б. их превидеть.

 

 

53. Понятие и виды юр.ответсвенности

ЮО – правовое отношение м\у г-м в лице спец-х органов и ПН-м, возникающее изПН, в к\м г-во применяет принуждение, а на ПН-ля возлагается обязанность претерпевать соотв.лишения и неблагоприятные посл-я за нарушение требований, к\е содержатся в нормах права.

По отраслям права:

Гражданско-правовая – предусм-на за нарушение договорных обязат-в или причинения имущественного ущерба. Закл-ся в применении к ПН-лю санкций в интересах потерпевшего в форме возмещения понесенного имущественного вреда и восст-я нарушенного права.

Дисциплинарная – наст-т за нарушение дисциплины, что дезорганизует норм.деят-ть труд-х коллективов. Санкции – выговор, замечание, смещение с должн, увольнение.

Материальная – наступ.за ущерб, причиненный предприятию, орг-ии, рабочим и служащим при исполнении им тр.обяз-ти.

Уголовная – т.при наличии состава прест.в действиях индивида. Она возлагается спец. Правоприменит.актом – приговором, к\й опред-т наказание за совершенное деяние.

По органам, возлагающим ответственность:
Ответственность, возлагаемая органами государственной власти;
Ответственность, возлагаемая судебными и другими органами юриспруденции;
Ответственность, к которой правонарушитель привлекается административными органами (органами государственного управления).

 

54.Принципы,цели и функции юридической ответственности.

Принципы

1. Законность (за деяния, закр-е законом как противоправные, процесс.порядок, обоснованность прим-я)

2. Целесообразность соотв-е избираемой меры воздействия на ПН-ля целям ЮО.

3. Неотвратимость

4. Справедливость (наказ.д соотв.тяжести ПН)

5. ЮО д. наступ.т.за виновное деяние, вина д.б.обяз.доказана.

6. Юо наступ.за противоправное деяние.

Цели юр.отв-ти.

1. Защита правопорядка от противоправных посягательств

2. Воспитание граждан в духе строгого соблюдения законов

3. кара, справедливое воздаяние за противоправный проступок,

4. исправление и перевоспитание правонарушителя,

5. общая превенция (предостережение всех неустойчивых людей, склонных совершить правонарушение)

6. частная превенция (предостережение самого правонарушителя относительно его будущих проступков)

7. восстановление нарушенного права, возмещение материального и морального вреда.

Функции ЮО

Обеспечительная.Юридическая ответственность обеспечивает нормальное действие механизма правового регулирования, будучи элементом правового регулирования, одним из юридических средств воздействия на регулируемые общественные отношения.

Охранительная.Юридическая ответственность - средство охраны, защиты установленного в государстве правопорядка.

Карательная (штрафная).Юридическая ответственность влечет претерпевание правонарушителем лишения определенных, принадлежащих ему благ.

Восстановительная (компенсационная).Юридическая ответственность (имущественная) предполагает восстановление нарушенного имущественного субъективного права путем возмещения причиненного ущерба, являющегося следствием данного правонарушения.

Частнопревентивная.Применение мер юридической ответственности к правонарушителю предупреждает его о недопустимости совершения в будущем правонарушений, влекущих неблагоприятные последствия.

Общепревентивная.Применение мер юридической ответственности к правонарушителям предупреждает иных людей о недопустимости совершения правонарушения.

Воспитательная призвана формировать у субъектов сознание к правомерному поведению.

55. Основания освобождения от ЮО. Обст-ва, исключающие ЮО.

Основания освобождения от ЮО – это обст-ва, наличие к\х, в соотв. С законом, исключает возможность применения мер ЮО.

1. изменение обстановки ко времени рассм-я дела в суде, к\а деяние перестает быть общ.опасным. Под изм.обст-ки поним-ся значительное изм- жизн-х усл-й по сравн.с теми, к\е сущ-ли к моменту сов-я ПН

2. лицо перестало быть общ.опасным в силу последующего поведения, полностью соотв-му нормам права, а тж.честного выполн-я своих труд-х обяз-й, лицо, признавшее свою вину и исправившееся.

3. Замена угол.наказания другим возможно, если прест.не предст-т большой общ.опасности, а исправление и наказание возможно без примен.мер угол.хар-ра.

4. УДО м.б.примен.к осужденному, если он своим правомерным поведением доказал свое исправлениеи отбыл не менее половины назначенного срока нак-я.

5. Осв-е от уг.отв-ти, особ.в отнош.малолетних м.б.примен.к лицам, впервые сов-е прест.небольш.или ср.тяжести, если можно исправить его поведение мерами воспитат.возд-я.

6. На основании акта амнистии (Гос.дума, приуроч.к событию)

7. Акта помилования (презид)

8. Осв.от нак.за совершенное деяние, наказуемость и прест-ть к\го были устранены уг.зак-м после вступл-я пригов.суда в зак.силу.

 Обст-ва, искл-е ЮО.

1. невменяемость – обусловленная болезненным сост-м психики или слабоумием, неспособность лица отдавать отчет в своих действиях или руководить ими в момент сов-я прест. Не подлежит уг.отв-ти лицо, совершившее ПН в сост.вменяемости, но до вынесения приговора суда заболевшее душевной болезнью, к\я лишила его возм-ти-----\\----.

2. Необходимая оборона – соразмерная защита от противоправных посягательствпутем причинения такого же или большего вреда посягавшему, если при этом не б.допущено пределов превыш.с\о.

3. Крайняя необх-ть – действие по устранению опасности путем причинения вреда третьим лицам в сл., если эта опасность не м.б.устранена др.ср-ми, а причиненный ущерб явл.менее значительным, чем предотвращенный.

4. Малозначительности ПН, не представляющего общ.опасность.

5. Выполнение профессион-х обязанностей (ПН по приказу для устран.опасности, угрож-й интересам г-ва, общ,личн)

6. Казус. Некот.общ.отношения не закр.зак-но в силу их мночисл-ти и пост.развития, поэтому они не подпадают под действие права.

7. Задержание лица, совершившего прест.

56.Правовой нигилизм и правовой идеализм.

НИГИЛИЗМ

Термин «нигилизм» произошел от латинского слова «nihil», которое озна-чает «ничто», «ничего». Как социальное явление нигилизм характеризуется:

а) резко критическим, крайне негативным отношением к общепринятым, объективным (абсолютным) ценностям;

б) максималистским подходом, интенсивностью, бескомпромиссностью отрицания;

г) несет в себе деструктивное, разрушительное начало.

В зависимости от того, какие ценности отрицаются, нигилизм может быть политическим, религиозным, нравственным и т.п.

Правовой (или юридический) нигилизм представляет собой непризнание права как социальной ценности и проявляется в негативно-отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость пра-ва, его возможности, общественную полезность.

формы правового нигилизма:

а) умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов;

б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;

в) издание противоречивых правовых актов;

г) подмена законности целесообразностью;

д) конфронтация представительных и исполнительных структур;

е) нарушение прав человека;

ж) теоретическая форма правового нигилизма (в научной сфере, в работах юристов, философов и др.).

Различается  пассивной и активной формах правового нигилизма. Для пассивной формы характерно безразличное отношение к праву, явная недооценка его роли и значения. Активному юридическому нигилизму свойственно осознанно враждебное отношение к праву. Представители этого направления видят, какую важную роль играет или может играть право в жизни общества, и именно поэтому выступают против него.

Пути борьбы:

а) реформы социально-экономического характера;

б) изменение содержания правового регулирования, максимальное приближение юридических норм к интересам различных слоев населения;

в) подъем авторитета правосудия как за счет изменения характера судебной деятельности, так и путем воспитания уважения к суду;

г) улучшение правоприменительной практики;

ИДЕАЛИЗМ

находится прямо противоположное явление нигилизму - правовой идеализм, преувеличение реальных регулятивных возможностей правовой формы. Это явление сопровождает человеческую цивилизацию практически на всем пути ее развития. Так, еще Платон наивно считал, что главным средством осуществления его замыслов строительства идеального государства будут идеальные законы, принимаемые мудрыми правителями. Существуют и другие виды деформаций правосознания: правовой фетишизм - это преувеличение, абсолютизация роли и значения правового регулирования в жизни общества.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!