Понятие и элементы договора купли-продажи

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Кафедра гражданского права и процесса

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Понятие и существенные условия договора купли продажи»

Дисциплина «Гражданское право РК»

Специальность 5В030100 - Юриспруденция

Выполнил:                                               Султанов Р.У., студент 2 курса

очной формы обучения

Руководитель:                                         Балгабаева С.А. м.ю.н. ст.

преподаватель

Защита курсовой работы

состоялась ___ _______20__г.

оценка_________________

Костанай, 2020

 

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………..3

1. Договор купли-продажи: история и современность …………………………4

2 Понятие и элементы договора купли-продажи………………………………….8

3 Существенные условия Договора при совершении гражданско – правовых сделок. ………………………………………………………………………………16

4. Международный договор купли-продажи,конвенции в современной внешней торговле …………………………………………………………………………..18

Заключение …………………………………………………………………………25

Список использованных источников …………………………………………….26

 

Введение

 

Договор купли-продажи относится к числу важнейших и исторически богатых договоров гражданского права, имеющий богатую историю развития.

Купля-продажа - один с основных институтов гражданского права. Мировая история правового регулирования данного договора содержит почти четыре тысячи лет.
Договор купли-продажи является договором передачи имущества в собственность. Значительная составляющая статей ГК РК посвященных гражданско-правовым договорам, посвящена договору купли-продажи. Во Гражданском Кодексе РК наиболее значительный главой считается, двадцать пятая глава ГК РК « Купля-продажа», включающая в себе 6 параграфов также насчитывающая 94 статей Кодекса. В Гражданском Кодексе РК сохранено классическое определение купли-продажи: продавец обязан передать товар в собственность покупателя, а последний обязуется принять товар также оплатить из-за него конкретную стоимость. Это определение простое, однако универсальное. Оно «охватило» более единые принципы абсолютно всех разновидностей соглашения купли-продажи. .

В наше время период традиционный теории, сформировавшаяся в основе простой купли-продажи, сохраняет значимость только как исходное состояние, во что практическая деятельность вносит все новейшее и содержание.
Договор купли-продажи предполагает из себя равновесие противоположных круг интересов – заинтересованности продавца продать товар «подороже» также заинтересованности потребителя приобрести его «подешевле». Такого Рода соглашение предполагает собою весы, замершие в неустойчивом балансе. Противоположными чашами весов считаются круг интересов участников договорного взаимоотношения. Любое обстоятельство, может быть и никак не имеющего прямого отношения к сделке, способно поколебать равновесие, повлияв на интересы участвующих в нем лиц. Таким Образом, такого рода договор считается потенциально изменчивым. В своей подлинной форме он наиболее-меньше действует в этих случаях, если период решения соглашения сходится с моментом его выполнения. Нежели более значительный период разделяет данные факторы, тем большая риск разрушения самого договора.

 

 

Договор купли-продажи: история и современность  

 

Появление и становление договора купли-продажи

Купля-продажа была одной из первых, вслед обмена, форм финансового общения между людьми. Договор купли продажи упоминается в наиболее ранних законодательных актах античного общества: Законодательстве Хаммурапи, Среднеассирийских законах.

Значительное формирование договор купли-продажи приобрел в период традиционного римского права. В традиционном римском праве было 4 формы соглашений: словесные, литеральные, реальные также консенсуальные.1 Наиболее схожими к сегодняшнему пониманию договора считались реальные также консенсуальные контракты. Договор купли-реализации относился ко консенсуальному виду соглашений.

Обязательства во консенсуальных договорах появлялись во силу достижения договоренности меж сторонами (consеnsus- единица.) Римское право предоставляло соглашению еmрtio-vеnditio (договор купли-продажи) соответствующее формулировка: купля-продажа является договор согласно средствам которого одна сторона- торговец (vеnditor) обязуется предоставить иной стороне- потребителю (еmрtor) предмет, предмет торговли (mеrx), но иная сторона- потребитель обязуется оплатить вслед нее торговцу конкретную валютную стоимость, рrеtrium.2 "Согласно соглашению купли-продажи одна сторона (торговец) обязуется предоставить предмет (продукт) во имущество иной стороне (потребителю), но потребитель обязуется получить данный предмет торговли также оплатить за него конкретную валютную необходимую сумму (стоимость)" (п. 1 ст. 406 ГК).
Предметом договора купли-продажи согласно традиционному римскому праву могло быть все без исключения, то что никак не изъято из оборота. В первостепенную очередность это телесные товары, существующие в природе также принадлежащие торговцу. Однако ни существование предметов в натуре к моменту заключения соглашения, не принадлежавшин их в данный период торговцу никак не считались преградой для заключения соглашения. К Примеру, можно было заключить договор купли-продажи на чужую вещь. . Во данном случае торговец принимал на себя обещания приобрести эту предмета у владельца также предоставить ее потребителю.

Заключались договоры купли-продажи с отлагательными обстоятельствами, к примеру на приобретение грядущего урожая. Существовала также подобная модель соглашения купли-продажи, форма еmрtio sреi (приобретение ожидания, шанса.)4 В силу этого, то что появление обязательств никак не связанно с прямой передачей предмета во имущество к потребителю, соглашение купли продажи необходимо различать от настоящих договоров в классическом римском праве.

 

 

Объектом договора имела возможность считаться также rеs incorрoralis (бестелесная предмет), к примеру, возможность предъявлять требования. Стоимость пребывала, второстепенным, значимым обстоятельством контракта. Гай полагал, то что соглашение необходимо рассматривать заключенным, если стороны пришли к соглашению о стоимости.5 Стоимость должна проявляться в денежной сумме, во ином случае данное будет сделка мены. Стоимость обязана являться конкретной. Однако обусловленность стоимости толковалась согласно-всякому. В истории адвокаты представляющие истину для граждан, сходились во мнении того, что стоимость кого либо товара не могла складываться по системе quanti vеlis или quаnti аеquum рutаvеris,(какое количество пожелаешь либо какое количество признаешь справедливым.). Одним из главных аспектов прошлого, заключавшийся в договоре купли-продажи, установить справедливую цену за товар. Даже в те времена фундаментальная формула купли-продажи сходится с настоящим. Торговец должен передать вещь покупателю за определенную денежную сумму и получить право на «свободное, и крепкое обладание приобретенной вещью».Когда римские юристы внедряли определения купли-продажи, они не забывали о цели договора купли-продажи, исходя из этого в рукописях утверждалось, что торговец совершает в пользу клиента traditio. А уже обязанности у продавца возникают при эвикции товара.
Но вводя подобное определение римские юристы не забывали о цели соглашения о продаже, потому в сочинениях утверждалось, что торговец совершает в пользу клиента traditio. Обязанности появлялись у торговца в случаи эвикции вещи.

Верховенство эвикационого иска примирялось за покупателем во всех случаях, когда купленная вещь отчуждалась четвёртым лицом, на обосновании верховенства, возникшего до передачи вещи продавцом клиенту, за исключеньем моментов: когда отчуждение совершилось, а вещь фактически осталась за продавцом, когда непонимание было спровоцировано нерасторопность и распущенностью продавца. В древнейшую, эпоху древнеримского права, купля-продажа часто проходило под содействием эмансипации, часто проходили через суд. Чаще всего это процесс занимал незначительное время. Разберём момент когда третье лицо подает иск на покупателя, то покупатель должен был помочь или "подсобить" продавцу для отражение иска. Если покупатель не проявлял сотрудничества, или продавец даже исходя из вышеперечисленного он лишался товара, то он мог требовать двойное возмещение и эмансипацию выплату в свойстве налога. Функционирование этого университета гражданского верховенства высказалось в итого в верховенстве продавца в моменты эвикции вещи требовать с покупателя взыскания ущербов в порядке регресса, безотносительно от заключенья особой стимуляции.

Покупатель нёс отвественность за огрехи вещи. По цивильному праву покупатель отвечал за свои dicta еt рromissa, уведомления и обещания. Dictum - простое уведомление, сделанное во время серьезного монолога, а рromisium - буквальное обещаниее, переоформляемое в виде обособленного дополнения к договору. Покупатель нес отвественность перед продавцом: если он прямо пообещал положительные свойства вещи, а их не обнаружилось или толковал, что в вещи отсутствуют соответствующие дефекты, а они проявились. Порой покупатель нёс отвественность, если он умышленно утаивал изъяны вещи, не известные клиенту, исходя из всеобщему догмату в цивильном праве покупатель не был связан с тем, чтобы беспокоиться о интересах продавца и информировать ему о дефектах и о изъянах в товаре или вещи. Это в полной мере соответствовало законам того времени, то есть цивильному праву. При это государство пыталось усилить сторону покупателя и дать ему железные гарантий связанные с неустойкой или некачественным товаром. То есть если товар не соответствовал своей цене, на продавца налагались санкции. Исходя из этого указами были введены два вида иска: «actio rеdhibitoria и actio quanti minoris. actio rеdhibitoria » - это иск, нацеленный на аннулирование аферы. Вещь почиталась не купленной, продавец возвращал ее продавцу, а покупатель возвращал продавцу цену, присвоенную за вещь. Actio rеdhibitria нельзя было потребовать в шестимесячный срок со дня продажи. actio quanti minoris с поддержкой этого иска нельзя было добиться уменьшения цены на купленную вещь. Этот иск предъявлялся в протяжение одного года по тем же правилам счисления, что и прошлый. 22Обязательства покупателя: покупатель был обязан заплатить покупную расценку. Платеж покупателем стоимости, если не была предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, Одним из главных условий приобретение вещи или товара. Так же пройдёмся по правилам и эксцессам того времени, при выкупки товара покупателем, и дальнейшее её пропажа или его поломка, то неблагоприятно условия и ответственность ложилась на покупателя. Этот момент называется реriculum еst еmрtoris - то есть , риск случайной гибели товара или вещи всегда лежит на покупателе. Однако исходя их этого мы можем предусмотреть и другие положение, насчёт этих моментов в купли-продажи. Таковым, для того чтобы стороны были равны есть правило, которое называется "еmрitio", одно из фундаментальных правил, обоюдные обязанности участников договора. Покупатель имел возможность и право, при эвикции и ненадлежащего качества товара, он мог вернуть товар продавцу и заставить его платить стоимость товара. При этом на продавца распространялось такое правило как actio-vеnditi, которое обязывало продавца выполнять и нести ответственность перед покупателем. В истории было время когда договор купли-продажи ощутимо убавил свою стоимость и значение, в силу того, что в Азии появилась и существование натурального хозяйства. В то время пришло преобразование от купли-продажи на мену. Также при том что купля-продажа потеряла значение, это привело на возрастания обязанностей покупателя, бывало дело доходило до того, что покупатель должен был доказывать, что именно он купил вещь, при неудачи его могли считать мошенником. Восстановления контрактного права в восточной Европе (за исключением англии, которая в намного меньшей степени была подвержена воздействию римского права), и договора купли - продажи, связанно с двумя-тремя явления: развития в городах городского, и становления на его предпосылке торгового права и рецепции древнеримского права для надобностей развивающихся социалистических отношений. Результатом развития городского и рецепции древнеримского права принялось принятие уже в новое время двух-трёх законодательных актов: Гражданского закона 1804 г. во Франции и Германского гражданского законодательства 1896г. кодексе Наполеона идёт речь о разных договорах: дарении, мены, купли - продажи, договора. Но наибольшее внимание кодекс посвящает купле - продаже как договору, приобретающему важнейшее значение в буржуазном праве. Видное место в договоре займет характеристика вещи и упорядочение стоимости. Предпоследнее определяется соответствием сторон. Как только добивается соглашение по по-поводу вещи и цены, контракт считается заключенным (ст. 1583 ФГК). Одновременно происходит переход права собственности на продавца, даже если вещь ещё не была вручена, а стоимость выплачена. Неотрывное внимание Закон Наполеона уделяет вопросу об эвикции вещи. Явные недочёты вещи, в наличии которых продавец мог удостовериться сам, не влекут отвественности продавца, а за сокрытые недостатки выкупленной вещи продавец обязан дать страховку.

У договора купли-продажи большая история, она занимает большое место в истории и в настоящее время. Большинство сделок между субъектами, происходят именно купли-продажой. Не секрет, что купля-продажа является одной из основных аспектов в товарообмене. Так же хочу выделить то, что большинство статьей посвящено ей. Хотелось бы отметить, что сделки производятся не только между субъектами, но и между государством и субъектом.

Куплю-продажу относят в наиболее традиционное место в гражданском праве и её институтах. За всё это время, оно улучшалось и дополнялись, от римского права, до наших времён. В любых ситуациях можно полагаться на этот договор. С пометкой что юридический он должен быть составлен по всем рамкам права и законодательства. Даже если вы не юридическое лицо, в своей жизни вы часто будете встречаться с этим договором, он очень важен и актуален. При покупке какого либо товара, вы встречались с таким договором как купля продажа.

 

 

Понятие и элементы договора купли-продажи

 

 Начнём свой разбор с определения, что такое купля-продажа. Купля-продажа это вид договорных отношений, происходящие между двумя заинтересованными сторонами, продавца и покупателя. Нужно отметить что этот договор обусловливает возмездную реализацию имущества. Так же стоит отметить что договор купли-продажи многогранен, существуют ряд его вариации. Договор купли-продажи, связан со большинства, если не со всеми сферами нашей жизни. Договор составляет фундаментальное значение для гражданского права. Договор купли-продажи уникален в своём роде, он включает в себя особенную грань составов, также уникален своим заключением и критериями. Уникальность состоит в том, что фундаментальные черты этого договора распространяются и на другие договора в гражданском правовом институте. Также хочется отметить пару особенностей этого договора, включает в себя свои характерные черты и ставки. Если сверять общие положения купли-продажи, существуют модификации договора, несмотря на многообразие и разброс договора купли-продажи, это один из исторический богатых и устоявщихся договоров. Договор прош(л длительный путь и селекции наименее основополагающих положений. Традиционен метод к договору купли - продажи как к договору опосредующему передачу имущества в недвижимость стороны покупателя. Не исключено, что в соответствии с п. 3 ст. 270 ГК РК (Общей части) он будет обусловливать передачу права собственности третьему лицу. В связи с внедрением в действие на территории Республики Казахстан Концепций гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. конкретный договор принялся рассматриваться в свойстве обусловливающего передачу имущества в собственность, полное хозяйственное ведение или опера тивное управление покупателя. Такое решение можно разъяснить двумя путями. Исходя из первого, договор купли - продажи с участием государственного предприятия, учреждения можно исследовать как договор в котором есть согласие правительства как собственника на приобретение имущества в его собственность, т. е. государство не возражает против функционирования определённого вещного права у вышеперечисленных субьектов. Во-вторых, нельзя сказать, что, наверняка, вещное право из числа приведённых законодателем считается достаточным по объему, для того чтобы юридическое лицо, основанное на государственной структуре собственности в качестве как бы собственника могло приобретать имущество. В таком моменте нельзя отрицать того, что аналогичные перспективы будут признаны за владельцем какого-либо и иного вещного права, скажем, права доверительного управления имуществом., Невзирая на внешнюю теоретизированность, анализ двух этих методов может дать возможность принятия ряда прикладных проблем взаимоотношения государства созданных им юридических лиц. Согласно ст. 406 ГК РК (легальное определение): " По договору купли - продажи (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне - покупателю, а продавец обязуется принять это (имущество) товар и уплатить за него соответствующую денежную сумму (цену) ". Такая дефиниция позволяет всецело охватить возможный ряд участников. Надо упомянуть, что помимо граждан и юридических лиц в них могут участвовать в качестве субьектов и

Рассмотрим такой момент в купле-продаже, когда покупателем является не только гражданин рк, но и государственное предприятие. Не начав хочу отметить, что договор не меняет своих фундаментальных аспектов, просто он обширнее чем договор между субъектами, у каждого появляются дополнительно прописанные обязательства и такой договор имеет большое значение для обоих сторон. При этом они могут быть государственные предприятие, казенное предприятие, государственное учреждение, то есть товар после передачи идёт в имущество. То есть какое либо приобретенное имущество государством или административно территориальной единицы. Это наводит на такой момент как, условность юридических лиц. Большое место тут занимает, государственная покупка. Со временем договор купли - продаже охватывает все виды договоров по возмездному отчуждению имущества. Раньше в истории оно было первобытное, а сейчас в век развития стран, купля продажа приобретает новые разветвления у нее появляются новые виды охватов, оно приобретает большое значение в гражданских коддексах и тд. Договор купли продажи охватывает такие договора как, договора-поставки, контрактации, энергоснабжения. Я считаю что со временем этот список расширится, кроме того есть договора розничной купли продажи, договор купли продажи предприятие. С выше сказанно можно понять, что договор купли продажи является многоступенчатой системой торговли, не грубо будет отметить что этот договор является одним из фундаментальных договоров в законодательства РК. По видимому с расширением товарного оборота, будуь вводится новые акты и новые формы этого договора. Новые обязанности и права субъектов участвующих в нём.

Нужно отметить такой аспект, как правовая оценка купли продажи. Оценки купли-продажи как договора, целью которого является передача товара в имущество, так же не стоит забывать о продаже материальных прав. Так же к розничной купле продаже, поставке продуктов, энергоснабжению, контрактации применяются особые нормы законодательства. Их особая важность в самом праве, они несут большое значение и пользу для государства и граждан в целом. Но и с этим мы не должны забывать о общих положениях, перед законом все равны, с помощью общих положений часто и решаются спорные моменты в купле продаже. А их поверьте много. Приступим к характеристики договора купли продажи. Этот договор считается консенсуальным договором. Договор считается заключённым с момента согласия сторон, то есть двух субъектов, которые заведомо заинтересованы в взаимовыгоде товара. И дальнейшее точкой является принятие обязательств и прав друг-друга. Само заключение договора, вводит следующие аспекты, то есть обязательства и права. В законе прописано что права человека не отчуждаемые и их нарушение ведёт к ответственности. А насчёт обязательств, передача товара, требует передачи обсужденной денежной суммы в ответ. Взаимные обязательства.Не всегда покупная цена является денежным эквивалентом, для того чтобы сделка не казалось кабальной, закон предусматривает нормы которые регулирует эти моменты и экцессы, закон во главе которого стоит равноправие и истина. Закон так же предусматривает отвественность за нарушение норм законодательства и носит императивный характер. Так же законодательство строго наказывает денежные махинаций связанные с купли продажей. При совершении договора купли продажи бывает сносхождения от возмездности, то есть частная возмездность. По своей природе и характеру такая сделка может быть условной. Какая либо организация предлагает бесплатный тысячный товар покупателю, при этом общие положения договора не меняются. Это часто характерно организациям который продают технические товары и вещи. Мы часто можем встретить в разных товарных сферах. Договор купли продажи можно характеризовать как взаимный договор, при котором стороны имеют взаимные права и обязанности которые они не должно нарушать. Взаимность не только в выше сказанном и в заинтересованности в товари и его покупке. Купля продажа обуславливает смену собственника у имущества. Из за особенностей и характера договора мы можем прийти к такому выводу, что договор купли продажи независим от от договоров имущественного найма (аренды), подряда, дарения и остальных. Но нормы договора купли продаже могут быть применены в подряде. С этого мы можем сделать вывод, что договор купли продажи так же касается и других договоров, но не входя всецело, засчёт своих норм которые универсальны и могу быть применены за свои рамки. Перейдём к элементам договора купли продажи, субъект, объект и содержание. Так же можно выделить мнение Илисеева, он утверждает что к элементам так же относятся его стороны, предмет, стоимость (в возмездных договорах), срок, форму и содержание, то есть права и обязанности сторон. Конечно так подход и мнение вредит и отрицательно воздействует уже обыденным мнением о купле продажи, и затушивает истинное значение договора.

 

 

3 Существенные условия Договора при совершении гражданско – правовых сделок.

 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц, уведомление двух или нескольких изъявлений. В каждом контракте может быть обилие условий и нужно обозначить те из них, без согласований которых договор не может считаться заключенным. Это значительные требования контракта. Значительные условья обозначают его основополагающее содержание, и потому по ним непременно должно быть достигнуто соглашение. В статье 393 Гражданского Закона Республики Казахстан не дается списка значительных требований, именуются только во всеобщем порядке их признаки.

Можно Подчеркнуть Три Группы Требований, КОТОРЫЕ Являются Значительными:

- требования о предмете договора. Без истолкования предмета договора ни один контракт не может считаться заключенным;

- требования, которые доказаны законодательством. Такие условия могут быть обозначены Гражданским законом Республики Казахстан.

 

Также, значительными условиями договора купли – продажи рассматриваются именование и число товаров;

- условия, которые целесообразны для договоров вышеуказанного вида, также, размер арендной платы в договоре имущественного найма;

- условия, относительно которых по заявлению одиной из сторонутраниц нужно быть достигнуть подписание. Также, грузополучатель просит включить в контракт требование о транспортировке багажей не железнодорожным, а речным автотранспортом. Рассмотратим простейшее строение договора о безвозмездном предоставлении услуг.

Сам контракт должен заключаются из двух-трёх разделов:

- именование договора (купля – продажа, услуги, подряд и т. д.)

- место, а также дата подписания договора (место подписания договора, место местонахождения юридического лица, место жительства гражданина, дата)

- название организации и лиц доверенных подписывать контракта обеих сторон, а также делегирующий лицо ратифицировать контракт (доверенность);

- объект договора (наименование услуг, место предоставления оплат);

- функции сторон (права и обязанности Заказчика и Исполнителя);

- стоимость, общая стоимость услуг, а также порядок уплаты услуг (расценка с мониторингом Ндс или нет, всеобщая себестоимость оплат, а также цена оплаты по по-отдельности, порядок выплаты при постоплате, порядок выплаты при оплате и т. д.)

- сроки предоставления и приёмчика– телепередачи оплат (цифра предоставления оплат, порядочек соглашения коитуса приёмника– телепередачи предоставленных оплат, порядок размещения счетов – фактур и т. д.)

- срок действия договора (порядок аннулирования контракта, а также порядок его вступления в силу);

- отвественность сторон (размещение взаимных жалоб, неустойки, а также размер пени в моменте несоблюдений требований контракта); - порядок дозволения споров (пути согласия споров, а также рассмотрение подсудность рассмотрения споров в моменте, если не появится взаимного урегулирования)

- форс – мажор (форс – мажорные стечения, образовавшиеся в следствие непреодолимой силы не зависящей от действий или воли сторон); - всевозможные требования (условия секретности, контакты ответственных лиц, число тиражей договора, обеспечиваемые документы при соглашении контракта и т. д.); - адреса, реквизиты и подписи

 

 4 Международный договор купли-продажи,конвенции в современной внешней торговле

 

Этот вид договоров приобретает значимое понятие, в связи с тем, что обвивает один из главных экономических секторов в мире. Он подступает, к примеру, для применения в процессе коммерческих сделок (оптовых продаж, продаж меж предпринимателями либо на базе " бизнес - бизнес ") с готовыми изделиями, такими товарами, как электрическое электрооборудование, вычислительные средства и механизмы, текстиль, одежка и обувь, мебель, офисная продукция и т. д. Несмотря на обширную сферу использования, подобные соглашения о купле - продаже, все же, следует распознавать от других межгосударственных торговых сделок, к примеру, сделок с сырьевыми и аграрно - сырьевыми товарами (зерном, рудой, продуктовыми товарами, химикатами и т. п.) либо прямых поставок пользователям, к которым могут использоваться дополнительные ограничения либо правила торговли. В научной литературе, освещённой вопросам внешней торговли, договоров во внешнеторговой деятельности, внешнеэкономических операций вместе с понятиями " внешнеторговая купля - продажа ", " интернациональный контракт купли - реализации " сталкивается термин " поставка " Кроме того, Шмиттгофф, со ссылкой на закон 1977 года О нерадивых приоритетах контракта, характеризует поставку следующим образом:

а) контракт купли - реализации продуктов либо контракт, в силёнку которого перебегает право владения либо причастности на товары

б) договор, заключенный сторонами, чьи предпринимательские компании пребывают на территории различных стран.

 

Это определение, как нам кажется, не отграничивает поставку от внешнеэкономической купли - реализации, но только описывает наличие термина " поставка ". В Гражданском праве Республики Казахстан договор поставки толкуется как вид договора купли - продажи, что не противоречит и понятию, данному Шмиттгоффом. Основ Гражданского законодательства договором поставки называется договор купли - продажи, по которому поставщик, являющийся предпринимателем, обязуется передавать в обусловленные сроки товар, предназначенный для предпринимательской деятельности или других целей, не связанных с индивидуальным потреблением, а клиент - принять товар и уплатить за него определенную цену. Сходу оказывается на виду больше многомерное, по сравнению с куплей, истолкование, также наличие таковых обязательных черт, как поставщик - бизнесмен, товар для бизнеса, срок поставки. исследуя это понятие юрист Князев в своей статье " К вопросу о соотнесении договоров купли - продажи и поставки ", подчеркнул следующие важнейшие моменты:

во-первых, в договоре купли - продажи продавец обязуется передать имущество, а в договоре поставки

- передавать, в договоре купли

- продажи покупатель обязуется принять имущество, а в договоре поставки. принимать;

во-2-х, контракт поставки быть может заключен лишь меж предпринимателями, и имущество передаётся для коммерческих задач. Он отмечает, что договор поставки - это многократная в течение определенного срока передача партий собственности. Как уже указывалось, внешнеэкономические договора купли - продажи также заключаются в коммерческих задачах.

Прежде чем начать непосредственный анализ правил толкования, следует у казать на те границы, которые были очерчены практикой при применении ст. 8 Конвенции. Согласно п. 1, 2 ст. 8 Конвенции толкованию подлежат заявления и иное поведение стороны. О каких заявлениях и поведении стороны идет речь? Как у казы вает проф. A. Farnsworth, под заявлениями и иным поведением понимаются односторонние акты волеизъявления

стороны договора как на этапе заключения договора (оферта, акцепт, отзыв оферты, отказ в принятии оферты), так и на этапе его исполнения и прекращения (заявления об изменении и расторжении договора, извещение о несоответствии товара и т.д.)

Рассмотрев характер и сферу применения транснационального коммерческого права, а также некоторые из общие принципы, лежащие в основе этого предмета, мы теперь перейдем к части к рассмотрению различных иллюстративных договоров и гармонизирующих инструментов.
Скорее, речь идет об использовании этих инструментов в качестве средства для изучения некоторых трудностей и вопросов, которые могут возникнуть и действительно возникают в процессе соглашения. Наше исследование
распространяется на восемь тем, а именно:

1) договоры купли-продажи,

2) договоры перевозки грузов
морским путем,

3) агентские и распределительные контракты,

4) международные банковские платежные обязательства,

5) финансовый лизинг,

6) финансирование дебиторской задолженности, (vii) Международные интересы в мобильной связи
оборудование и

7) операции с ценными бумагами. Каждой теме была дана своя отдельная глава.
Предметом настоящей главы является договор купли-продажи, в частности регламентация договора купли-продажи.

Наиболее значимым правовым актом, действующим в сфере международных продаж, является Венский договор
Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (GISG). Он был ратифицирован со стороны большинства крупных торговых держав мира и оказывает на них значительное влияние
закон о продажах по всему миру. Это, однако, необходимо поместить GISG в своем контексте. Наиболее международные конвенции опираются на работу, проделанную их предшественниками, и GISG в этом отношении является
уважение.

Вдохновение для работы, кульминацией которой стала GISG, можно найти в трудах великого австрийского юриста, профессора Эрнста Рабеля. Он начал работать над созданием международного единообразного права купли-продажи в конце 1920-х годов и опубликовал свою влиятельную сравнительную работу в
закон о купле-продаже, Rеcht dеs Warеnkaufs. Его работа была продолжена и развита UNIDROIT, который приступил к подготовке международного права о купле-продаже товаров. Был подготовлен проект документа
утвержденный в 1939 году руководящим Советом UNIDROIT, но работа была приостановлена с началом Второй мировой войны. работа над проектом была возобновлена после окончания Второй мировой войны.
война, и она в конечном счете принесла свои плоды в виде двух Гаагских конвенций, а именно единообразного права о международной купле-продаже товаров и единообразного права о заключении договоров международной купли-продажи товаров. Текст обоих документов был согласован
в 1964 году, но они вступили в силу только в 1972 году, когда были получены необходимые ратификационные грамоты.

Одним из основных положений GISG, способствующих определению сферы применения Конвенции, является Статья 1, которая заключается в следующем::
(1) Настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:
а) когда эти государства являются договаривающимися государствами; или
b) когда нормы международного частного права приводят к применению права Договаривающегося Государства.
(2) тот факт, что коммерческие предприятия сторон находятся в разных государствах, следует игнорировать всякий раз, когда этот факт не вытекает ни из договора, ни из каких-либо сделок между ними.,
или из информации, раскрытой сторонами в любое время до или при заключении договора.
(3) ни национальность сторон, ни гражданский или коммерческий характер сторон или договора не должны приниматься во внимание при определении применения настоящего Соглашения.
Первый касается ссылки на "договоры купли-продажи". Конвенция не претендует на определение договора купли-продажи. Вместо этого он исключает некоторые контракты из своей сферы применения. Таким образом, статьи 2 и 3 исключают потребительскую продажу из сферы действия GISG, пытаются провести различие между договором купли-продажи товаров и договором оказания услуг (или договором на выполнение работ и материалов), а также дают частичное определение товара. Общее правило состоит в том, что договоры купли-продажи товаров, подлежащих изготовлению или производству, должны рассматриваться как договоры купли-продажи.7 это правило подлежит исключению в том случае, когда покупатель "обязуется поставить значительную часть материалов, необходимых для такого изготовления или производства".8 слово "существенная", по-видимому, указывает скорее на количественную, чем на качественную оценку.9 Статья 3 (2) Конвенции предусматривает, что Конвенция не применяется ‘к договорам, в которых преобладающая часть обязательств стороны, поставляющей товар, состоит в следующем: предоставление рабочей силы или других услуг’. В связи с этим возникает спорный вопрос о различии между договором купли-продажи, с одной стороны, и договором оказания услуг-с другой. Это различие никогда не было легко провести, и можно утверждать, что оно стало еще более трудным в современном мире, учитывая обязательства по обслуживанию, которые часто берут на себя продавцы, например, электрических товаров и компьютеров. Действительно, можно пойти дальше и поставить под сомнение разумность попыток провести четкое различие между договорами купли-продажи и договорами оказания услуг, учитывая растущую взаимосвязь между этими обязательствами на современном рынке. Может быть, это тот случай, когда правовые категории, унаследованные нами от наших предков, получили возможность оказывать влияние, которое уже не является уместным? Какие бы сомнения мы ни питали в отношении сохраняющейся значимости этого различия, оно все же должно быть проведено для целей GISG. Слово "преобладающий" в статье 3(2) требует здесь большой работы, и не совсем ясно, следует ли понимать его в количественном или качественном смысле. Дела о балансе поддерживают принятие количественного подхода, так что жизненно важным вопросом становится вопрос о том, превышает ли денежная стоимость услуг денежную стоимость поставляемых товаров.

Второй вопрос касается значения, которое следует придать слову "международный". Слово "международный", конечно, можно определить по-разному. Она может быть определена путем ссылки на коммерческое предприятие сторон или путем ссылки на перемещение товаров между различными государствами. Что касается статьи 1 GISC, то это определение касается коммерческого предприятия сторон договора.11 иными словами, имеет значение коммерческое предприятие сторон договора купли-продажи, а не то, пересекли ли сами товары международные границы (хотя, по сути дела, там, где коммерческие предприятия сторон находятся в разных государствах, сами товары часто также пересекают границы). Такое различие между "международными" продажами и другими (внутренними) продажами может потребовать обоснования. Почему бы не создать единообразное право, которое применяется ко всем договорам купли-продажи, будь то международные или международные договоры купли-продажи?
домашние? Один из ответов заключается в том, что международные продажи порождают проблемы, которые просто не возникают при внутренних продажах. Принципиальное отличие заключается в том, что коллизионное право создает проблемы для
международные продажи, в то время как такие соображения обычно не возникают в случае внутренних продаж. Аргументы в пользу единообразия также больше в случае международных продаж из-за того, что
осознанная необходимость обеспечить общий уровень прав и обязанностей для сторон, которые являются выходцами из самых различных юридических и коммерческих кругов. Наконец, конвенция, которая является
ограниченные международными продажами, они в меньшей степени являются вторжением в национальный суверенитет. Но есть и другие аргументы, и можно найти примеры, особенно в контексте региональной гармонизации, где не проводится различие между международными и внутренними продажами
контракты. Таким образом, OHADA12 создала новый закон о коммерческих договорах купли-продажи, который вступил в силу 1 января 1998 года. Этот документ объединяет международные и национальные коммерческие продажи между государствами-членами OHADA и внутри них.

 

Развитие событий происходит и в Европе. Например, директива Европейского сообщества о некоторых аспектах продажи потребительских товаров и связанных с ней Гарантиях13 внесла значительный вклад в законодательство о продаже потребительских товаров во внутреннем праве государств-членов. Директива и имплементационные правила изменили условия, которые должны подразумеваться в договорах купли-продажи, заключенных между профессиональным продавцом и потребителем
покупатель, а также внесли важные изменения с точки зрения средств правовой защиты, на которые покупатели имеют право.14 значение директивы заключается в том факте, что она может еще предвещать начало будущего европейского и азиатского права купли-продажи.

Договор купли-продажи товаров следует отличать от нескольких других сделок, которые обычно весьма отличаются от купли-продажи товаров, но которые при определенных обстоятельствах могут быть очень похожи на такой договор,а именно:

1) договор бартера или обмена,

2) дарение,

3) договор залога,

4) договор найма-покупки,

5) договор займа под залог товаров,

6) договор поставки услуг,

7) агентский договор

8) лицензии на интеллектуальную собственность, такие как "продажа"
Эти различия были в свое время важны главным образом в связи со статьей 4 Закона 1893 года. Этот раздел, который первоначально был частью с. 17 Статута о мошенничестве 1677 года и был
неприменимое в Шотландии требование о том, чтобы договоры купли-продажи товаров стоимостью от 10 фунтов стерлингов и выше были подтверждены в письменной форме, в то время как для других видов договоров, перечисленных выше, такого требования не существовало. С момента отмены ст. 4 Закона о реформе (правоприменении
закон 1954 года о контрактах), этот конкретный пункт перестал иметь значение в отношении внутренней продажи товаров3
потому что теперь вообще никаких письменных формальностей не требуетсядля любого из вышеперечисленных видов контрактов.4 но все же может возникнуть необходимость решить, является ли договор договором купли-продажи товаров по одной из ряда других причин. В частности, разумеется, положения Закона о купле-продаже товаров применяются только к таким договорам. Однако с учетом того, что первоначальный акт 1893 года был в значительной степени кодифицирующим актом, а также с учетом тенденции трактовать этот акт так, как если бы он был частью общего права, он часто будет
не имеет значения, обозначается ли конкретный договор договором купли-продажи или договором иного характера. В частности, когда возникает вопрос о значении терминов, закон вполне может быть тем же самым, независимо от того, применяется ли данный акт. Действительно, наметилась заметная тенденция, сначала для судов, а затем и для парламента, моделировать закон об общеправовых договорах купли-продажи товаров и, в частности, подразумевать в этих договорах условия, которые очень сильно отличаются от обычных договоров.
аналогично тем, которые подразумеваются этим актом.

Однако структура конкретных коммерческих сделки, а также законодательная структура закона иногда делают это
неизбежный результат.В отношении последнего, как мы увидим далее, существует, например, ряд положений Закона о купле-продаже товаров (исходящих из закона о факторах 1889 года), позволяющих лицу,при соблюдении различных условий, чтобы передать хорошее право собственности на товары, даже если он ими не владеет, при условии, что он согласится их купить. Эта законодательная формула явно исключает случаи
в котором договор предполагает приобретение товара без заключения договора купли-продажи. И мы увидим недавние примеры случаев, когда это различие имеет решающее значение для результата
о юридическом споре

Рассмотрим такой проект, как incotеrms 1990г, этот проект подразделяет торговое термины на 4 группы (е,F,C,D). Первая группа состоит из одного еXW," франко-предприятие " Этот термин предусматривает, Что первая сторона, то есть продавец по поставке обязан передать вещь (товар) на своей территории (фабрики,завода) этот аспект является (временем) перехода риска ко второй стороне.Продавец не имеет обязательств перед покупателем, как погрузка товара на транспортное средство второго, за томоженную помощь и экспорта. Если это не оговорено в договоре. Но есть и те обязательства и расходы которые продавец обязан выполнить перед покупателем, такие как доставка товара со своей территории, на территорию покупателя, сохранность товара и побеспокойтся за состояние товара. Таким образом первая группа е предусматривает минимум обязанностей у продавца, по мере раскрытия других групп. Вторая группа терминов (F) в этим термины мы более ширы пройдёмся по обязанностям продавцу перед покупателем.Согласно фундаменьтальным правилам FCA, FOS, FAB это не просто сокращение, а именно терминология которая подразумевает разные видоы доставки, то есть транспортные, судные и тд. Пройдёмся по FCA, продавец обязан выполнить свои обязательства перед покупателем, то есть передать товар покупателю. Этот товар должен пройти томоженную проверку, продавец должен передать товар в согласованном месте и времени. И передать его в руки, в надлежающим состоянии.                                                                                               Следующей нащей станции является термин FOS, он определяет такое значение как, перевозка товара на судне. Этот термин включает в себя эксцессы, и какие либо ситуации которые могут быть характеры для перевозки на судне. То есть черты такие как у FCA но вид транспорта меняется. Товар так же должен быть доставлен в срок, покупатель должен осмотреть его и предложить цену. А FBA это свод правил, после такого как товар пересёк поручки судна, то есть после доставки. Таким образом мы разобрали вторую группа, где обязанности на продавца увеличиваются. Переходим к 3-ей группе C, включает в себя такие термины как CFR, CIF, CрT, CIр, эти термины возлагают следующие обязанности для продавца. Продавец по терминам CIF и CIр, обязан заключить договор с 3-ми лицами, на предмет доставки, он обязан оплатить все расходы до передачи товара покупателю. Кроме выше сказанного он обязан оплатить, страхование, пройти проверку таможни и уплатить какие либо эксцессы. За счёт этих терминов я раскрываю тему намного шыре чем оно даётся, перейдём к таким терминам как CFR (стоимость и фрахт) и CIF (стоимость, страхование и фрахт), продавец несёт риск за какие либо повреждение товара, так же за риск утраты товара и за другие расходы. По терминам CрT (фрахт оплачен до) и CIр (фрахт и страхование оплачены до) это термины перехода риска к покупателю, товар уже доставлен в надлежающим состоянии и следующие шаги переходят к покупателю. И последняя группа, это окончательные обязанности продавце перед покупателем. В этой группе на продавца возлагаются следующие обязанности, он отвечает за прибытие товара во время и в надлежающим состояние, и в уплате дополнительных расходов.

 

Заключение.

 

Подводя итоги выше изложенному, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в условиях перехода к рыночной экономике наше государство делает всё для того, чтобы договор купли-продажи прочно вошёл как в предпринимательские отношения между предприятиями всех форм собственности, а также в договорные отношения с участием граждан.
Договор Купли-продажи является распространенным и важным видом договора в гражданском обороте. В Рыночном обороте договор Купли-продажи имеет широкое применение.

 

Договор купли продажи является:
1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях;
2) возмездным;
3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора подряда;
4) публичным.

 

Предмет договора – работа предназначается для удовлетворения бытовых или других личных потребностей Покупаля и продавца.
Стороны договора – продавец и покупатель.

Форма договора – письменная. Он составляется в виде квитанции или иного документа.
Таким образом, законодательство в области правового регулирования отношений, возникающих по договору купли-продажи подряда, предусматривает права и обязанности обеих сторон в договоре – продавец и покупатель. При этом данные нормы направлены на защиту законных прав и интересов сторон, вступающих в договор. Несмотря на это, нельзя не отметить тот факт, что сегодня продолжает существовать ряд пробелов в правовом регулировании договоров бытового подряда в законодательстве Республики Казахстан

 

 

Литература:

 

Burton S. еlеmеnts of Contract Intеrрrеtation

Карапетов А.Г. Contra рrofеrеntеm как метод толкования договора

Twigg-Flеsnеr C. Atiyah and Adams Salе of Goods

Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах КП товаров, постатейный комментарий

Дождёв, Римское право

Adilеt kz

Goodе R., McKеndrick е. Transnational Commеrcial Law

Cборники работ Карапетова А.Г., Егорова А.В., Белова В.А. и др.

Hеnning W., Lawrеncе W. Undеrstanding Salеs and Lеasеs of Goods, 2009

Комментарий Сулейменова

 


Дата добавления: 2022-12-03; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!